Top.Mail.Ru
Юридические новости - АНО ЦСЭ «РОСОБЩЕМАШ» - Page 86

Рубрика Юридические новости

Как доказать, что брак фактически распался?

Данный вопрос становится все более актуальным в судебной практике: таким способом бывшие супруги пытаются отстоять от претензий имущество, приобретенное уже после того, как они стали жить по отдельности, но не оформив официальный развод.

Закон позволяет суду при разделе общего имущества супругов признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Доказать, что люди уже не жили вместе, можно с помощью показаний свидетелей, договора аренды жилья, чеков о бытовых покупках по адресу проживания и т.д.

Что делать, если имущество было приобретено в период раздельного проживания (фактический распад брака), но при неоформленном разводе?

В российском семейном законодательстве отсутствует понятие «фактическое прекращение брачных отношений». В соответствии с действующими нормами, брак имеет четкие временные рамки — с момента государственной регистрации до его расторжения (судом или органами ЗАГС).

По общему правилу, период фактического прекращения брачных отношений все же считается браком, и к нему применимы нормы о совместно нажитом имуществе супругов в браке.

Однако действует норма, согласно которой суд может признать имущество, приобретенное каждым из супругов в период их раздельного проживания после прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них (ст. 38 п. 4 СК РФ). 

Судебная практика и мнение Верховного суда

В судебной практике сформировано понятие о фактическом прекращении брачных отношений как полноценном факте, который влечет за собой определенные правовые последствия, в том числе в области имущественных отношений.

При установлении фактического прекращения брачных отношений данная норма применяется как императивная, а отказы в ее применении связаны лишь с недоказанностью необходимого факта.

Судебный спор предполагает возникновение обязанности одной из сторон доказать «семейное» или «личное» происхождение денежных средств, за счет которых было приобретено имущество после распада брачных отношений.

В Определении Верховного Суда РФ от 18.05.2021 N 72-КГ21-1-К8 было указано, что для того, чтобы имущество можно было отнести к личной собственности супругов, необходимо установить дату фактического прекращения семейных отношений и подтвердить факт единоличного приобретения имущества одним из супругов после их прекращения.

Еще один интересный вывод был сделан ВС РФ в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2021 N 2-КГ21-2-К3. Судом было отмечено, что в случае передачи одним из супругов другому денежных средств после фактического прекращения брачных отношений к их отношениям применяются нормы ГК РФ о неосновательном обогащении, а на супруга-выгодоприобретателя возлагается обязанность доказать наличие законных оснований приобретения спорных денежных средств либо предусмотренных ст. 1109 ГК РФ обстоятельств, в силу которых эти денежные средства не подлежат возврату.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2023 N 86-КГ23-5-К2 указывает, что автомобиль был приобретен одним супругом для личного пользования после прекращения семейных отношений. При этом источником финансирования покупки автомобиля стали денежные средства, находившиеся на банковском вкладе, которые суд при разделе имущества супругов признал совместно нажитыми.

В определении Верховного Суда РФ от 20.04.2004 по делу № 5-В04-5 подчеркивается, что при определении даты прекращения семейных отношений «существенное правовое значение имеет также факт совместного проживания и ведения общего хозяйства супругами, поскольку его установление может быть расценено судом как обстоятельство, исключающее наличие семейных отношений между супругами».

Как установить и доказать дату фактического прекращения семейных отношений? Как доказать, что брак фактически распался?

По данному вопросу простой ссылки на пояснения сторон при вынесении решения по делу недостаточно, судам необходимо установить это по общим правилам доказывания.

Датой прекращения брачных отношений является дата, после которой супруги прекратили ведение совместного хозяйства, совместное проживание и перестали нести взаимные обязанности по отношению друг к другу, отсутствие общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу, а также выезд в другое место жительства. Все эти факторы могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений и оцениваются судом в совокупности, что имеет большое значение. 

Например, в Определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 15.01.2025 N 88-240/2025 суд отметил, что факт сохранения семейных отношений, несмотря на раздельную регистрацию по месту жительства, подтверждается другими доказательствами (судебными актами).

В апелляционном определении Московского городского суда от 16.12.2024 N 33-58262/2024 указано, что указание ответчиком на поданное им исковом заявлении о расторжении брака мировому судье, что по его мнению является доказательством прекращения брачных отношений в отсутствие иных надлежащих доказательств, указывающих на данное обстоятельство, не может быть положено в основу решения суда по данному вопросу.

Фактическое прекращение брачных отношений можно подтвердить следующими доказательствами: показаниями свидетелей, договором аренды жилья для раздельного проживания, перепиской, фото- и видеоматериалами, отсутствием финансового обеспечения друг друга (выписки по счетам за спорный период), показаниями по электроэнергии и водоснабжению, а также чеками о бытовых покупках по адресу проживания. Например, в апелляционном определении Московского городского суда от 08.02.2022 по делу N 33-4515/2022 суд расценил факты «совместных трат» как свидетельство сохранения брачных отношений.

Какие средства могут быть признаны личными в такой ситуации? Если брак формально действовал, разве половина доходов формально не принадлежит другому супругу?

В данном случае предполагается, что после фактического прекращения брачных отношений каждый супруг приобретает самостоятельный экономический интерес.

Во-первых, на имущество, приобретенное в период брака, но за счет средств, принадлежащих лично одному из супругов, не распространяется режим общей совместной собственности. Это указано в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)». То есть, если вы продали что-то, что принадлежало вам до брака (или у вас был вклад, который вы не пополняли в период брака) и на эти деньги купили что-то, то это будет вашим личным имуществом даже в браке. Важно использовать именно те денежные средства, которые были выручены от продажи, не «смешивать» их с общими деньгами.

Во-вторых, если денежные средства представляют собой доход, полученный после фактического прекращения брачных отношений между сторонами, этот доход считается личной собственностью супруга (согласно «Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)»).

Однако важно понимать, что деньги супругов, находящиеся на счетах, открытых до заключения брака, но за счет которых производились совместные траты и накопления на нужды семьи, являются совместной собственностью супругов.

Таким образом, ключевым фактом в отнесении денежных средств к личным является их идентификация и отсутствие «смешения» со средствами, которые были получены до прекращения семейных отношений. 

Источник: https://rg.ru/2025/03/06/iurist-marina-nikolaenko-rasskazala-kak-dokazat-chto-brak-fakticheski-raspalsia.html

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Проверка интеллектуальной собственности доступна на Госуслугах

Пользователи портала Госуслуг смогут увидеть в своем личном кабинете информацию обо всех объектах интеллектуальной собственности.

Роспатент создал максимально удобную экосистему для разработчиков, бизнеса, граждан и организаций в сфере интеллектуальной собственности, обеспечив надежную работу цифровых ресурсов и интегрировались с национальными и международными платформами. На следующем этапе сервис «Интеллектуальные права» на ЕПГУ станет проактивным: пользователи будут получать уведомления о скором истечении срока действия их патента или товарного знака.

Это нововведение было разработано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Министерством цифрового развития РФ. Благодаря новому сервису на портале Госуслуг теперь можно увидеть информацию о названии интеллектуального объекта, его статусе, типе и регистрационном номере.

В настоящее время на Госуслугах доступно 12 сервисов, связанных с интеллектуальной собственностью, включая регистрацию изобретений, патентов, товарных знаков и программного обеспечения, а также оплаты пошлин онлайн. Данные отображаются в личных кабинетах физических лиц, и в будущем они станут доступны и для юридических лиц.

Источник: https://rapsinews.ru/incident_news/20250310/310689851.html

Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Как придумать название для бренда?

Название бренда формирует первое впечатление о компании. Если вы стремитесь расти и масштабироваться, важно учесть все детали.

Имя бренда — это первый контакт с аудиторией. Если оно неудачно, может потребоваться много времени для его запоминания и признания.

Запоминаемость. Удачное название легко запоминается и способствует органическим рекомендациям. Чем короче и уникальнее имя, тем выше его эффективность.

Идентификация и уникальность. Название помогает выделиться среди конкурентов и формирует уникальный имидж. Оно должно ассоциироваться с брендом, избегая путаницы с другими участниками рынка. В идеальном варианте название отражает суть бизнеса. Например, «Додо Пицца» сразу указывает на основное направление деятельности компании.

Настоящий успех — это когда название становится синонимом категории. Например, подгузники «Памперс», их бренд настолько запомнился, что перешел в категорию, и теперь люди называют любые подгузники памперсами. То же самое касается «Ксерокса» — это название бренда, а не просто копировального аппарата.

Юридическая защита. Регистрация уникального названия позволяет защитить бренд от неправомерного использования третьими лицами.

Подход к разработке названия

Перед тем как начать работу над проектом, важно понять суть бренда: будет ли это новый бренд или ребрендинг уже существующего. В некоторых случаях необходимо разработать название для отдельного продукта. В любом случае стоит составить четкий бриф.

Для успешного подбора названия необходимо:

  1. Определить сферу деятельности, целевую аудиторию и ключевые ценности компании.
  2. Сформулировать желаемые ассоциации: надежность, инновационность, премиальность.
  3. Определить эмоциональный фон, который должно вызывать название (например: доверие, вдохновение, уверенность).
  4. Четко обозначить уникальное торговое предложение (УТП).
  5. Провести анализ конкурентов, выявить успешные примеры и исключить нежелательные ассоциации.

Название должно гармонично сочетать эмоциональные и функциональные аспекты. В зависимости от стратегических целей акцент может быть сделан либо на креативности, либо на простоте и ясности.

После брифинга проводится мозговой штурм с использованием различных креативных методик, включая литературные приемы, такие как метафоры и аллитерации.

Аллитерация (повторение звуков) — это один из эффективных приемов в названии. Названия, основанные на этом принципе, легче запоминаются, например: «Чупа-Чупс», «Тик-Так».

На финальном этапе отбираются лучшие варианты. Обычно процесс включает несколько этапов доработок, но на практике наиболее удачные решения часто возникают уже на первых этапах работы. 

Проверка названия на уникальность

Перед утверждением названия важно убедиться в его доступности для регистрации. Если оно уже используется в данной сфере, это может привести к юридическим ограничениям и репутационным рискам.

При планировании выхода на международный рынок необходимо учитывать фонетические особенности и семантические значения слова в различных языках.

Рекомендуется проверять все варианты названия в Роспатенте, чтобы гарантировать возможность их регистрации и дальнейшего использования. 

Типичные ошибки

Одна из наиболее распространенных ошибок — это несоответствие названия целевой аудитории. Креативное или сложное имя может быть непонятным для основной группы потребителей.

Также следует учитывать, что значительная часть населения России не владеет английским языком, что может привести к разночтениям и затруднению восприятия.

Согласно законодательству, все названия брендов должны иметь дублирование на русском языке. Однако если имя зарегистрировано как товарный знак, его перевод не является обязательным.

Рекомендуется выбирать названия, которые легко читаются и произносятся как на кириллице, так и на латинице. 

Где искать идеи для названий?

Существует множество сервисов для генерации названий, включая искусственный интеллект. Однако такие варианты часто нуждаются в доработке и адаптации под конкретный бренд.

Анализ конкурентов и проверка названий в Роспатенте помогают избежать повторений и потенциальных правовых рисков.

Таким образом, название бренда играет ключевую роль в его идентичности и восприятии на рынке. Удачное название повышает узнаваемость, помогает выделиться среди конкурентов и укрепляет репутацию компании. Разработка эффективного названия — стратегическая задача, которая требует тщательного анализа и профессионального подхода.

Источник: https://companies.rbc.ru/news/hGnaQ0evMV/kak-pridumat-nazvanie-dlya-brenda-rekomendatsii-dlya-predprinimatelej/

Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Что такое выморочное имущество и может ли наследник его вернуть?

Выморочное имущество — это имущество, оставшееся без наследников. К нему могут относиться: 

  • недвижимость, 
  • транспортные средства, 
  • ценные бумаги, 
  • драгоценности, 
  • акции, 
  • банковские вклады, 
  • доли в уставном капитале и другие активы. 

Такое имущество переходит в собственность государства, если родственники покойного: 

  • не найдены;
  • отказались от наследства;
  • были признаны недостойными.

Как происходит признание имущества выморочным?

Государству не требуется специально признавать имущество выморочным. Оно автоматически становится таковым с момента смерти владельца, если в течение 6 месяцев с этой даты наследники:

  • не объявились;
  • отказались от наследства;
  • были отстранены от наследования,
  • отсутствуют (по закону и завещанию).

По истечении полугода Росимущество получает у нотариуса свидетельство о праве на наследство, передает его в налоговую службу, после чего имущество направляется на оценку и в Росреестр для регистрации. 

Кому переходит выморочное имущество?

В зависимости от типа имущества оно будет передано в собственность: 

  • Муниципалитета — если речь идет о выморочной недвижимости (квартиры, дома и земельные участки). Например, если в Москве останется бесхозная квартира, она перейдет в собственность города, который сможет продать ее на аукционе. 
  • В федеральную собственность — для остальных активов (деньги, автомобили и т.д.).

В каких случаях наследник может вернуть выморочное имущество?

Наследник имеет возможность вернуть выморочное имущество, если сможет доказать, что пропустил срок принятия наследства по уважительным причинам.

Даже если собственность уже находится в распоряжении государства, наследники вправе оспорить права.

Вот несколько примеров из практики:

  • Срок принятия наследства был пропущен. Суд восстановил права женщины, которая не знала о смерти дяди, проживавшего в другом регионе. 
  • Ошибки нотариуса. Наследник предоставил документы с опозданием, но суд учел, что задержка произошла по вине нотариальной конторы. 
  • Недостойные наследники. Государство вернуло имущество законной дочери после того, как выяснилось, что сын скрыл завещание.

Как наследнику вернуть выморочное имущество?

Для возврата выморочного имущества наследнику необходимо: 

  • Консультация юриста. Важно оценить шансы на успех: если имущество уже было продано, вернуть его практически невозможно. 
  • Сбор доказательств. Это могут быть медицинские справки (если срок пропущен по уважительной причине), переписка с нотариусом и документы, подтверждающие родство. 
  • Иск в суд. Необходимо аннулировать статус выморочного имущества, при этом государственные органы будут ответчиками. 
  • Возмещение расходов. Если имущество было продано, можно требовать компенсацию его стоимости от государства. 

Иск следует подавать как можно скорее — даже если имущество еще не было реализовано, затягивание процесса снижает шансы на успех.

Где можно купить выморочное имущество и есть ли риски?

Информация о продаже имущества доступна на сайте torgi.gov.ru, а также на сайте Росимущества. Здесь можно найти начальную цену продажи, существенные условия, а также принимаются, регистрируются и рассматриваются заявки, определяется покупатель и происходят расчеты с ним.

Цены могут быть ниже рыночных, но есть нюансы: 

  • Риск скрытых обременений. Прежние владельцы могут оспорить сделку. 
  • Юридическая чистота. Необходимо проверить историю объекта: зарегистрированы ли в нем люди и имеются ли долги по коммунальным услугам. 
  • Ремонт. Часто такие квартиры находятся в плохом состоянии.

Лицо, купившее имущество на торгах, не несет никакой ответственности; все ошибки при оформлении выморочного имущества лежат на государстве. В случае появления наследников, государство обязано выплатить им компенсацию. 

Если имущество, на которое вы рассчитывали получить в наследство, признано выморочным, это не означает, что все потеряно. Даже если государство уже вступило в права, у наследников все еще есть шанс восстановить справедливость. А для покупателей такие лоты могут стать выгодным вложением.

Источник: https://rg.ru/2025/03/06/chto-takoe-vymorochnoe-imushchestvo-i-mozhet-li-naslednik-ego-vernut.html

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также финансово-экономической, почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Как вернуть подарок в магазин?

Некоторые виды товаров можно вернуть только при наличии дефектов, в то время как некоторые подарки можно легко вернуть без лишних хлопот.

Не каждый подарок вызывает радость у получателя. Некоторые из них оказываются настолько ненужными, что новый владелец с удовольствием от них бы избавился. Возможно ли это?

Какие подарки можно вернуть, а какие нет?

Согласно закону «О защите прав потребителей», товар, который не подошел, можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Причины возврата могут быть самыми разными: не подошел цвет, размер, фасон или комплектация. Проще говоря, вернуть покупку можно даже в том случае, если она просто «разонравилась». Что касается подарков, то они могут не понравиться с самого начала.

Однако стоит помнить, что существует ряд товаров, которые нельзя вернуть по указанным причинам. Это так называемые невозвратные товары, которые магазин примет обратно только в случае выявления брака. В некоторых случаях возврат возможен только после экспертизы, которая подтвердит, что поломка не была вызвана действиями покупателя (или получателя подарка).

Что нельзя вернуть в магазин?

Список товаров, подлежащих возврату, указан в постановлении Правительства РФ. Вот наиболее распространенные из них, которые чаще всего встречаются в числе подарков:

  1. Продукты питания. Их можно вернуть только в случае, если они просрочены или спели испортиться до истечения срока годности (но не потому, что покупатель оставил продукт в тепле на сутки). Поэтому, если вам подарили конфеты, которые вы не планируете есть, или деликатесы, которые вы хотели бы обменять на деньги, вернуть их в магазин не получится.
  2. Бытовая техника и электроника. Эти товары относятся к технически сложным, и их можно вернуть только в случае обнаружения заводского брака. Продавец может потребовать провести экспертизу перед приемом техники. Или покупатель может провести ее за свой счет, если возникают спорные ситуации. Просто вернуть технику, которая не подошла и на которую есть гарантия сроком не менее одного года, нельзя.
  3. Парфюмерия и косметика. Это товары личного использования, вернуть их можно только в том случае, если истек срок годности или есть подтверждение того, что это фальсификат.
  4. Предметы личной гигиены. К ним относятся бигуди и некоторые аксессуары, такие как расчески, парики и заколки. К сожалению, подаренные гели для душа или шампуни придется передаривать или использовать.
  5. Текстильные изделия. Сюда входят ткани, ленты, кружева и другие товары, цена которых определяется за единицу длины.
  6. Бельевые и чулочно-носочные изделия. К этой категории относятся также купальники и боди. Их нельзя вернуть, так как они непосредственно контактируют с телом. Магазин примет такие товары обратно только в случае наличия дефекта. Важно помнить, что неподходящий размер не является основанием для возврата, и продавец, скорее всего, откажет.
  7. Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней. В отличие от них, бижутерию можно вернуть, так как она не подпадает под эти ограничения.
  8. Животные и растения. Вернуть животное в зоомагазин возможно только в случае, если оно больно или имеет другие физиологические особенности, о которых продавец не сообщил. Также возврат допустим, если была предоставлена некорректная информация, например, о породе. Однако это нужно будет доказать. Поэтому стоит тщательно обдумать покупку животного в подарок! Если оно не понравится, продавец может не принять его обратно, и вам придется искать, куда пристроить питомца. Исключение составляют приобретения у заводчиков, которые, как правило, готовы принять животное обратно и помочь найти ему новый дом.
  9. Некоторые издания, в основном непериодические: книги, брошюры, альбомы, карты, нотные тетради и т.д.
  10.  Автомобили и мотовелотовары.
  11.  Мебельные гарнитуры, включая мебель, изготовленную на заказ.

Все перечисленные товары можно вернуть только в случае выявления недостатков. В остальных случаях вам придется перепродавать, передаривать или использовать их.

Как вернуть товары, если они куплены в интернет-магазине?

Правила возврата товаров в интернет-магазинах более мягкие, поскольку продавцы обязаны предоставлять покупателям полную и точную информацию о товаре, что в дистанционном формате сделать сложно (например, фотографии не дают полного представления, а цвета могут искажаться).

Во-первых, покупатель имеет право отказаться от товара в любой момент до того, как принял заказ у курьера или забрал в пункте выдачи. В этом случае ему не придется платить штраф или искать уважительную причину — это его законное право, и он должен получить свои деньги обратно.

Во-вторых, вернуть товар в интернет-магазин можно в течение семи дней или трех месяцев (если информация о правилах и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки). Это возможно даже для товаров, которые обычно не подлежат возврату и не имеют недостатков. Однако важно не пропустить указанный срок, иначе вернуть покупку не получится. 

Что нужно для возврата подарков в магазин?

Лучше всего иметь чек, но его отсутствие само по себе не может быть основанием для отказа в возврате. Чек можно восстановить, если известны дата и приблизительное время покупки. В некоторых случаях можно проверить записи с камер видеонаблюдения в магазине, но для этого потребуется присутствие человека, который сделал подарок, так как на записях будет только он, а не получатель.

Важно помнить, что у потребителя изначально есть право обменять товар на подходящий. Если нужного товара нет в продаже, можно требовать возврат денег.

Также стоит учесть, что, если оплата производилась с карты, возвращенные средства будут зачислены обратно на ту же карту, то есть на счет того, кто сделал подарок. 

Источник: https://rskrf.ru/consumer_rights/solutions/shops/kak-vernut-podarok-v-magazin/

АНО ЦСЭ «Рособщемаш» проводит товароведческие судебные экспертизы соответствия или несоответствия стандартам:

  • мебели, продукции целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, включая требования технических регламентов Таможенного Союза;
  • игрушек, продукции лёгкой и текстильной промышленности, включая требования технических регламентов Таможенного Союза;
  • строительных материалов, изделий и конструкций;
  • изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов;
  • изделий из металлов и сплавов;
  • маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;
  • изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов;
  • лакокрасочных материалов и покрытий;
  • промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки;
  • медицинских изделий;
  • продукции сырьевых отраслей промышленности, посуды, упаковки;
  • профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности.

Столкновение разных средств индивидуализации

Предприниматели часто сталкиваются с ситуацией, когда зарегистрированный ими товарный знак уже использовался другими лицами в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения. Как защитить свои права в такой ситуации?

Товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение служат для индивидуализации различных объектов. Товарный знак индивидуализирует товары, работы и услуги, фирменные наименования — коммерческие организации, а коммерческие обозначения — целые предприятия.

На практике указанные средства индивидуализации нередко «сталкиваются» друг с другом, что может повлиять на возможность их защиты и охраны. Эти «столкновения» создают препятствия для предпринимателей в использовании принадлежащих им брендов и увеличивают вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителей.

Согласно закону, в таких конфликтах приоритет следует отдавать тому средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше. Этот подход известен как принцип «старшинства права» и закреплен в пункте 6 статьи 1252 Гражданского кодекса.

Споры, возникающие при «столкновении» различных видов интеллектуальной собственности, можно разделить на две основные категории. Первая категория касается ситуаций, связанных с исками о нарушении исключительного права. Если ответчик сможет доказать, что его исключительное право возникло раньше даты приоритета товарного знака, то в удовлетворении иска откажут. Например, в деле № А59-6461/2023 ответчику удалось доказать, что право на коммерческое обозначение «Рыба моей мечты» и его использование для индивидуализации принадлежащего ему ресторана возникло до даты приоритета товарного знака истца.

Кроме того, лицо, обладающее правом на тождественное или сходное коммерческое обозначение или фирменное наименование, может оспорить правовую охрану товарного знака, подав соответствующее возражение в Роспатент. Эта категория споров о «столкновении» является наиболее распространенной.

Согласно действующим правилам, Роспатент при регистрации товарного знака проверяет основания для отказа в регистрации. Однако соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса (тождество или сходство до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением) не может быть проверено по инициативе Роспатента. Это основание может быть выявлено только в случае подачи возражения заинтересованным лицом. При рассмотрении такого возражения необходимо учитывать несколько нюансов, которые зависят от противопоставляемого средства индивидуализации.

Фирменное наименование

В случае с фирменным наименованием заявителю необходимо доказать, что он действительно использует его в своей деятельности в отношении тех товаров (работ, услуг), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Существование юридического лица и информация о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ автоматически не дают ему статус заинтересованного лица, имеющего право возражать против правовой охраны конкретного товарного знака для определенного перечня услуг (определение экономколлегии от 13 декабря 2022 года № 300-ЭС22-11843 по делу № СИП-360/2021).

При этом учитывается только деятельность самого правообладателя фирменного наименования, поскольку право на него нельзя передавать третьим лицам. Недавно Верховный суд рассмотрел дело, связанное с возможностью предоставления третьим лицам права на использование фирменного наименования и возможности учета такой деятельности при оценке обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 1483 Гражданского кодекса. 

Можно ли передать право на фирменное наименование другому лицу?

В 2014 году производитель автомоделей «Скейл» зарегистрировал товарный знак PAZ для класса «Модели транспортных средств масштабные». Павловский автобусный завод попытался оспорить защиту этого знака в Роспатенте, но получил отказ, так как завод не производит автомодели, значит, его интересы не затронуты. Первая инстанция согласилась с этой позицией (дело № СИП-597/2023).

Президиум СИП пересмотрел дело и признал позицию завода законной. Судьи отметили, что на упаковке игрушек указано: «Произведено по лицензии ООО „ПАЗ”», что создает у потребителей ассоциацию между заводом и производителем моделей. Президиум пришел к выводу, что такое использование знака следует признать незаконным и нарушающим интересы завода.

Верховный суд не согласился с этой позицией и оставил в силе решение первой инстанции. Экономколлегия подтвердила, что поскольку завод не использует свое наименование при производстве игрушек, нет оснований считать действия компании «Скейл» нарушающими его права. Таким образом, Верховный суд признал, что фирменное наименование нельзя отчуждать, и оно неразрывно связано с юрлицом, которому оно принадлежит. 

Важно отметить, что при оценке «столкновения» товарного знака с фирменным наименованием не принимаются во внимание различительная способность, территория и объем использования последнего. Однако заинтересованная сторона имеет право представить доказательства известности и узнаваемости среди потребителей противопоставленного фирменного наименования. В свою очередь, правообладатель товарного знака может представить доказательства номинального характера использования фирменного наименования в обоснование довода о его фактическом неиспользовании.

Как уже упоминалось, исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только коммерческим организациям. Поэтому наименования некоммерческих организаций не могут противопоставляться товарным знакам. Тем не менее, если НКО ведет законную предпринимательскую деятельность, ее наименование может стать узнаваемым среди потребителей. Невозможность для некоммерческих организаций защитить свои наименования может негативно сказаться как на них самих, как на хозяйствующих субъектах, так и на общественных интересах. 

Коммерческое обозначение

Когда речь идет о коммерческом обозначении, используемом для идентификации предприятия, необходимо обосновать его известность среди широкого круга лиц. Для этого могут быть приведены факты, подтверждающие расходы на рекламу, значительные объемы продаж товаров и услуг под данным обозначением, а также результаты опросов граждан о популярности бренда на определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: исключительное право возникает только на известное обозначение.

Следовательно, заинтересованной стороне необходимо доказать в совокупности два основных обстоятельства: 

  • использование обозначения в деятельности предприятия;
  • возникновение у потребителей ассоциаций между обозначением и предприятием, которое оно индивидуализирует.

В данном контексте предприятием может быть не только конкретный объект недвижимости, но и виртуальные магазины (офисы продаж) на онлайн-платформах (решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2025 года по делу № СИП-759/2024). Такой подход кажется оправданным с учетом роста электронной коммерции в экономике. 

Вывод

Анализ законодательства и практики позволяет заключить, что противостоять товарному знаку могут лишь те обозначения, охраняемые в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения, которые лицо использует в предпринимательской деятельности. Именно реальное использование создает угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя. Такой подход обеспечивает баланс интересов тех, кто использует средства индивидуализации, и тех, кто стремится выйти на товарный рынок и зарегистрировать свой бренд.

Источник: https://pravo.ru/story/257382/

Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Как лучше передать недвижимость: в дар или по завещанию?

Как лучше всего распорядиться самым ценным активом, чтобы после смерти владельца он был передан конкретным лицам? Можно ли избежать споров между родственниками? Расскажем в сегодняшней статье.

Договор дарения, особенно в отношении не близких родственников — дело затратное. Кроме того, существует риск, что сделка может быть оспорена или отменено дарение. Оформление завещания позволяет передать недвижимость после смерти. Государственная пошлина за удостоверение завещания невысока, а основные расходы понесет наследник после смерти наследодателя (хотя есть способы их избежать). Некоторый риск оспаривания завещания сохраняется, но доказать основания для отмены последней воли человека сложнее, чем при его жизни.

Выгодно ли подарить квартиру?

Если необходимо передать недвижимость при жизни, то наиболее простым вариантом будет оформление дарения. Однако следует внимательно подходить к формулировкам, например, не включать условия о том, что дарение вступит в силу только после смерти дарителя — это исключено (п. 3 ст. 572 НК).

Кроме того, предстоят значительные расходы на следующие обязательные процедуры:

1. Нотариальное удостоверение договора дарения квартиры.

С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости, заключаемые между частными лицами (в том числе между близкими родственниками) должны быть нотариально заверены (ст. 574 ГК РФ в ред. от 13.12.24 No 459-ФЗ).

Государственная пошлина за удостоверение достаточно высока (ст. 333.24 НК РФ): 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей.

Также потребуются расходы на услуги правового и технического характера, конкретный размер которых зависит от региона. Этот вопрос лучше уточнять в ближайшей нотариальной конторе. 

Например, в Москве за подобную процедуру придется заплатить до 11 тысяч рублей. Существуют льготные категории граждан, которых освобождают от внесения этого тарифа частично или полностью (ст. 22, 25 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 1, 2 Приложения № 2 к Приказу Министерства юстиции от 12.09.2023 No 253).

2. Государственная регистрация перехода прав собственности.

Размер государственной пошлины зависит, во-первых, от стоимости объекта, а во-вторых, от желаемой скорости проведения регистрации. Например, если кадастровая стоимость квартиры составляет до 20 миллионов рублей, пошлина составит 4000 рублей. Если же квартира стоит дороже, то необходимо уплатить 0,02% от кадастровой стоимости (определяемой на день подачи заявления на регистрацию), но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей (подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК).

За скорость придется заплатить вдвойне (п. 1.1 ст. 333.33 НК). Льготные категории граждан перечислены в ст. 333.35 НК.

Предположим, у нас есть небольшая трехкомнатная квартира в Москве с кадастровой стоимостью 6 998 748 рублей. Ее владелец, гражданин Иванов (не относящийся к льготным категориям), хочет подарить недвижимость своей племяннице, гражданке Сидоровой. Госпошлина за удостоверение составит 20 тысяч рублей, так как 0,5% от 6 998 748 рублей — это 34 994 рубля, что превышает установленный лимит. Поскольку дядя и племянница не являются близкими родственниками (см. ст. 2, 14 Семейного кодекса), по региональному тарифу взимается 9000 рублей. Регистрация права собственности не требовала срочности, поэтому плата составила стандартные 4000 рублей.

Таким образом, общая стоимость оформления составила 33 000 рублей (20 000 + 9000 + 4000).

Однако гражданке Сидоровой также придется уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и подать декларацию. Эта сумма будет значительной (если отсутствуют льготы и право на вычеты) и составит 1 001 812 рублей (689 812 рублей ((6 998 748 рублей — 2 400 000 рублей) х 15%) + 312 000 рублей).

Какие подводные камни у дарения?

Договор дарения может быть признан недействительным по основаниям, установленным Гражданским кодексом (гл. 9, ч. 1, §2). Например, согласно ст. 177 ГК, это часто применяется заинтересованными сторонами, если дарителем является пожилой человек или лицо, внешне вроде бы вменяемое, но его психическое заболевание может быть подтверждено судебно-психиатрической экспертизой. Поэтому очень важно заранее получить доказательства дееспособности, включая справки из психоневрологического диспансера.

Кроме того, вопреки распространенному заблуждению, дарение не является абсолютно безвозвратным. Существует риск, связанный с положением ст. 578 Гражданского кодекса, которое позволяет отменить дарение. Однако для этого необходимы серьезные основания, такие как посягательство на жизнь благодетеля, нанесение побоев, иного рода повреждений, причем не только ему, но его семейству. Тем не менее, недобросовестные лица, стремящиеся опорочить одаряемого, могут прибегать к фабрикации уголовных дел, обвиняя одаряемых в нанесении мнимых побоев.

Существует еще одно, довольно специфичное основание для отмены дарения. Необходимо доказать, что:

  • подарок имеет для своего бывшего хозяина большую ценность, причем неимущественного характера;
  • одаряемый своим обращением создает угрозу того, что эта ценность будет безвозвратно утрачена.

Есть и другое основание, которое должно быть прямо прописано в договоре: если даритель пережил одаряемого, он может потребовать вернуть дар.

Кроме того, конкурсный управляющий имеет право требовать отмены дарения, если сможет доказать, что сделка была попыткой вывести активы должника при банкротстве (п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса). 

Выгодно ли завещать квартиру?

Государственная пошлина за удостоверение завещания составляет 100 рублей (подп. 13 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса), а для льготников, таких как инвалиды с детства и люди с I и II группой, она составляет 50 рублей (подп. 13 п. 1 ст. 333.24, п. 2 ст. 333.38 НК, ч. 7 ст. 22 Основ).

Основные расходы наследник понесет уже после смерти наследодателя, когда потребуется получение свидетельства о праве на наследство (подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК):

  • 0,3% от стоимости наследства, но не более 100 тыс. рублей — для детей (включая усыновленных), супругов, родителей, братьев и сестер;
  • 0,6% от стоимости и не более 1 млн рублей — для всех остальных.

Важно отметить, что, если наследник проживал и продолжает жить в квартире наследодателя (что подтверждается прежде всего штампом о регистрации), он освобождается от уплаты государственной пошлины (подп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК, ч. 7 ст. 22 Основ). 

Продолжим наш пример. Предположим, Иванов завещал квартиру Сидоровой и решил зарегистрировать ее на этой площади. При жизни наследодатель заплатил 100 рублей за удостоверение завещания. Когда Сидорова вступает в наследство, она освобождается от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства. Если бы она не могла подтвердить свое проживание в этой квартире, ей пришлось бы заплатить (при условии отсутствия льгот) 41 993 рубля (6 998 748 руб. х 0,6%).

При наследовании квартиры НДФЛ платить не надо (п. 18 ст. 217 НК).

Несмотря на то что последняя воля по общему правилу священна, существуют основания и для отмены завещания (п. 1 ст. 177, ст. ст. 1124, 1125, п. п. 2, 3, 5 ст. 1126 Гражданского кодекса). Например, если подпись завещателя была подделана. Доказать этот факт несложно. Потребуется проведение почерковедческой экспертизы. Тогда как подтвердить, что на момент составления завещания наследодатель не мог осознавать значение своих действий, гораздо сложнее.

Таким образом, имеет смысл оформлять дарение, если стоимость недвижимости невелика и есть желание передать ее при жизни. Отменить дарение или оспорить этот договор возможно. Завещание будет дешевле для наследодателя, а основные расходы понесет наследник (при определенных условиях). Оспорить завещание сложнее, чем договор дарения. 

Источник: https://companies.rbc.ru/news/AC4H7UaQrz/nedvizhimost-v-dar-ili-po-zaveschaniyu-kak-luchshe-postupit/

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Как выбрать участок для строительства дома?

Как правильно выбрать идеальный участок, избежать распространенных ошибок и сэкономить на коммуникациях?

В настоящее время на рынке загородной недвижимости Московской области доступно более 84 тысяч участков без подряда на строительство дома. Это означает, что владельцу предстоит самостоятельно заниматься освоением земли, и важно заранее учесть множество нюансов. Об основных моментах расскажем в статье.

Ключевые критерии при выборе участка

Безусловно, при выборе объектов недвижимости покупатели в первую очередь обращают внимание на стоимость, привлекательное направления и месторасположение. Как правило, чем дальше участок находится от Москвы, тем ниже цены и чище воздух. Однако для многих важен комфорт, который могут обеспечить близость к населенным пунктам, наличие инфраструктуры, а также хорошая транспортная доступность.

Для чего нужен участок — построить капитальный дом с возможностью постоянного проживания, дачный домик с садом-огородом или завести целое хозяйство с животными? Ответ на этот вопрос определяет выбор категории земель. Для строительства дома или дачи подходят две основные категории — «земли населенных пунктов» и «земли сельскохозяйственного назначения», каждая из которых имеет свои виды разрешенного использования (ВРИ):

  1. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): можно возвести капитальный дом высотой не более 20 м и площадью до 1,5 тыс. кв. м (с фундаментом, несущими стенами и коммуникациями) и хозпостройки, выращивать сельхозкультуры. Эти участки расположены в пределах населенных пунктов, и на них можно прописаться;
  2. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ): допускается строительство дома для постоянного проживания, и владелец может выращивать сельхозкультуры и разводить сельскохозяйственных животных. В капитальном доме также возможна регистрация.

Основные критерии, которые следует учитывать при выборе земельного участка — его размер, форма и рельеф. На небольшом участке, площадью менее пяти соток — развернуться со строительством, площадками для отдыха, садом и ландшафтным дизайном практически невозможно. Однако слишком большой участок может стать сложным в обслуживании как физически, так и финансово. Оптимальным вариантом считается участок площадью 10 соток квадратной или прямоугольной формы, так как его удобно планировать и разместить все необходимое. Однако и нестандартная конфигурация — не препятствие: например, при Г-образной или Т-образной нарезке в самой широкой части размещают дом, при округлой форме здание строят ближе к одной из осей. Если участок имеет сложный рельеф, его может потребоваться выровнять, а при наличии уклона стоит либо отказаться от него, либо проявить креативность. В любом случае покупателям земли следует разработать примерный план размещения объектов.

Коммуникации и инженерные сети: их отсутствие значительно увеличит ваши расходы на освоение участка, поэтому крайне важно заранее выяснить детали подключения к электричеству, воде, газу и канализации. Для тех, кто планирует регулярно и круглогодично пользоваться домом, рекомендуется узнать о возможности социальной газификации. Если же вы собираетесь приезжать на дачу только летом на выходные, то подключение магистрального газа нецелесообразно.

Разумеется, земельный девелопер или частный продавец обязаны предоставить документы о подключении коммуникаций. Рекомендуется ознакомиться с кадастровой картой Росреестра, а также проверить данные в генеральном плане муниципального образования. Также можно заказать градостроительный план участка и выписку из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН потребуется для проверки юридической чистоты земельного участка, то есть для подтверждения прав собственности у продавца. Ее можно получить через портал госуслуг, сайт Росреестра или в МФЦ. Перед заключением сделки покупателю следует удостовериться, на каком основании у продавца возникло право владения участком, нет ли обременений, таких как аренда или сервитут, залог, а также получить всю необходимую информацию об объекте. То есть, понадобится провести экспертизу документов продавца и рассматриваемого участка (в т.ч. его правовой, кадастровый, геодезический статусы, наличие судебных споров). Документов для проверки достаточно много, и игнорирование любого из этапов может повлечь серьезные риски. Каждая сделка требует индивидуального рассмотрения и участия юриста.

Ошибки при выборе участка

В каждом деле свои нюансы, и новичка на загородном рынке ждут некоторые сложности. Ошибки, конечно, помогают учиться, но мы постараемся предостеречь вас от основных.

Например, нельзя пренебрегать анализом грунта перед покупкой. Тип почвы напрямую влияет на выбор фундамента для дома и его стоимость: песчаные и скалистые грунты идеально подходят для строительства, тогда как подвижные и слабонесущие – нет. Если уровень грунтовых вод высокий, вам придется вложиться в дренажную систему, иначе фундамент и участок окажутся в сырости. Если планируете заниматься садоводством или огородничеством, учтите, что глинистые и суглинистые почвы потребуют значительных усилий и времени. 

Покупка земли в зимний период становится более сложной задачей — под снегом сложно увидеть рельеф, особенности грунта или возможные проблемы с дренажом. Летом же участок может быть скрыт под густой порослью. Оптимальное время для оценки — межсезонье: в середине весны или осени легче оценить все характеристики участка и подъездных дорог.

Качество подъездных путей и их обслуживание (ремонт и уборка снега) также могут стать источником проблем, если заранее не изучить ситуацию: кто решает эти проблемы — муниципалитет или местные жители своими силами и средствами.

Кроме того, игнорирование местных правил и ограничений — это серьезная ошибка, которая впоследствии может привести к сносу вашей постройки. В частности, если ваш участок находится в зонах охраны водоемов, объектов культурного наследия, на лесопарковых территориях и т. д., возводить дом нельзя.

Есть нюансы

Сезонность на загородном рынке серьезно влияет на спрос и цены. С экономической точки зрения покупать зимой выгоднее — есть вероятность получить хорошую скидку, потому что клиентов мало, и спрос низкий. В этом году, с почти отсутствием снега, вы без труда сможете оценить участок и качество дорог. В период с марта по май покупатели становятся очень активными: многие стремятся найти подходящий вариант, чтобы быстро начать строительство и завершить его к осени. В это время скидок не будет, но в начале весны проще найти подрядчика, пока он не успел взять много заказов. Летом цены остаются стабильными, и если у вас нет срочной необходимости начинать строительство, теплый сезон — отличное время для неспешного выбора среди множества предложений. В сентябре участки могут ненадолго подорожать, но с октября цены обычно начинают снижаться вместе с активностью покупателей. Осень — удобное время для тех, кто хочет заранее подготовить все документы, подготовить участок к зиме и договориться с застройщиком, чтобы ранней весной сразу приступить к работам.

Что касается участка без межевания, это означает, что его границы официально не установлены и не зафиксированы в Росреестре. В таком случае перед началом любых работ необходимо обратиться к геодезистам, и на этом этапе экономить нельзя. Они определяют границы участка, его координаты и характеристики — геометрию, особенности рельефа и грунта. Все результаты исследований документируются. С 1 марта 2025 года Росреестр не регистрирует переход прав на участок без определения границ.

При покупке земельного участка в коттеджном поселке с подрядом на строительство дома важно учитывать несколько факторов:

  • комплектация продаваемого объекта: наличие отделки и мебели, подводимые коммуникации к участку и (или) дому, а также входит ли в стоимость выравнивание рельефа земли.
  • инфраструктура поселка: какие услуги она предоставляет и сколько придется платить за их использование и обслуживание как жителю поселка.
  • сроки завершения строительства вашего дома и всего поселка: если реализация проекта затянется, то долго придется жить в окружении стройки;
  • надежность застройщика: изучите его предыдущие проекты, количество построенных коттеджных поселков и их качество.

В итоге, покупка земли — это серьезный процесс, требующий ответственного подхода и тщательной подготовки. Необходимо провести юридическую проверку объекта и документов, выяснить тип грунта, размер и форму участка, а также учесть возможные дополнительные расходы и их объем. Правильный выбор участка — это первый шаг к счастливой загородной жизни в собственном доме.

Источник: https://companies.rbc.ru/news/kKs1Br9WZ7/kak-vyibrat-uchastok-dlya-stroitelstva-doma-klyuchevyie-kriterii-i-oshibki/

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической или землеустроительной экспертизы, как в судебном, так и внесудебном порядке, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Верховный суд признал законным порядок признания дома непригодным для проживания

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность процедуры признания жилого дома непригодным для проживания.

В суд высшей инстанции обратилась Магдания Гареева, чей частный дом был признан неподлежащим ремонту и реконструкции. Истец была поставлена на учет по внеочередному предоставлению жилья в социальный найм, а также как малоимущая.

Тем не менее, ей было отказано в предоставлении помещения по договору социального найма, поскольку в формулировке решения органа местного самоуправления не было указано, что дом не подлежит ремонту и реконструкции.

Истец обратилась в Верховный суд с просьбой признать частично недействительным пункт 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. Она оспаривала положения, касающиеся оснований для признания помещений непригодными для проживания и неподлежащими ремонту и реконструкции.

По мнению истца, оспариваемое нормативное положение не соответствует пункту 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, который говорит о предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете как нуждающимся. В связи с этим она не может рассчитывать на получение жилого помещения вне очереди.

Позиция истца

В отношении многоквартирных домов есть четкие указания о возможности и невозможности ремонта, тогда как для жилых помещений такие формулировки отсутствуют.

Истец предлагает внести дополнение в абзац 4 пункта 47 Положения, добавив формулировку о выявлении оснований не только для признания помещения непригодным для проживания, но и неподлежащим ремонту и реконструкции.

Позиция ответчика

Представитель Минстроя РФ выступила с просьбой отказать в удовлетворении искового заявления, указав на то, что Положение было принято в установленном порядке и не противоречит Жилищному кодексу РФ.

Если помещение признается непригодным для проживания, то никаких действий в отношении него предпринять невозможно. Если бы такая возможность существовала, было бы принято решение о выявлении оснований для признания помещения подлежащим ремонту, реконструкции и перепланировке.

По ее словам, для получения жилого помещения вне очереди по договорам социального найма достаточно, чтобы единственное жилое помещение гражданина было признано непригодным для проживания.

Решение вопроса без указания в соответствующем документе на то, что помещение не подлежит ремонту и реконструкции, не лишает гражданина права на получение жилого помещения во внеочередном порядке.

Прокурор также выступил с просьбой отказать в удовлетворении иска, указав на соответствие нормативно-правового акта акту высшей юридической силы и отсутствие нарушений прав административного истца и неопределенного круга лиц в сфере жилищных услуг.

«В удовлетворении административного искового заявления Гареевой <…> отказать», — заявил председательствующий судья. 

Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20250312/310696677.html

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.

Суд отказался взыскать почти 700 тысяч рублей с водителя за пострадавшую в ДТП ель

Свердловский областной суд уменьшил сумму компенсации ущерба в 43 раза, взысканную с водителя, который врезался в голубую ель на территории Первоуральского новотрубного завода.

В октябре 2023 года водитель Subaru Forester превысил скорость и потерял контроль над автомобилем, в результате чего произошло столкновение с деревом. Голубая ель, находившаяся на территории завода, получила значительные повреждения. Завод оценил стоимость аналогичной ели в 658 тысяч рублей, а расходы на его доставку и посадку составили 55 тысяч рублей. 

После происшествия представитель завода обратился в Первоуральский городской суд с требованием взыскать с виновника ДТП материальный ущерб в размере 713 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей в качестве государственной пошлины. Суд удовлетворил это требование в полном объеме.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу, в которой заявил, что сумма ущерба должна быть снижена до 30 тысяч рублей. Свердловский областной суд назначил судебную экспертизу для определения причин повреждений ствола ели. Экспертиза подтвердила, что причиной повреждения ствола ели стал удар машины ответчика. Однако дерево все еще можно восстановить, на что потребуется 10-12 лет, а стоимость восстановления составит 16 тысяч рублей. Судом было установлено, что после аварии дерево осталось живым и было пересажено с внешней территории завода во внутренний двор.

Свердловский областной суд изменил решение в пользу ответчика, обязав его возместить заводу ущерб в размере 16 тысяч рублей и оплатить государственную пошлину в размере 237 рублей. В свою очередь, завод должен компенсировать ответчику расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 14 тысяч рублей.

Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20250320/310715653.html

Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки ущерба, а также автотехнической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.


Обратный звонок
Обратный звонок
Форма обратного звонка WordPress