В 2025 году «Союзмультфильм» подал 25 исков против предпринимателей Новосибирска на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. В некоторых заявлениях сказано, что они касаются нарушения исключительных авторских прав на персонажа «Чебурашка». Большинство исков направлены к индивидуальным предпринимателям, а в двух случаях — к компаниям ООО «Позитив» и ООО «Искитим-пресс».
В большей части суммы исковых заявлений колеблются от 40 тысяч до 200 тысяч рублей, при этом самые крупные иски были поданы к ООО «Позитив» и ИП Слепынин. В определении суда о принятии иска к «Позитив» говорится: «Исковое заявление акционерного общества «Киностудия «Союзмультфильм», общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» принять, возбудить производство по делу».
Как сообщает эксперт, большинство споров с «Союзмультфильм», заканчиваются в пользу студии, а многие предприниматели удовлетворяют требования студии еще на этапе получения претензии.
Был случай, когда «Союзмультфильм» потребовал от предпринимателя, который продавал товары на маркетплейсе, компенсацию в размере 100 тысяч рублей за продажу одного недорогого товара — бусины.
При этом к предпринимателям могут обращаться сразу два правообладателя по одному и тому же товару. Дело в том, что АО «Киностудия «Союзмультфильм» владеет правами на товарный знак № 754872 (изображение Чебурашки), а ООО «Союзмультфильм» имеет права на персонажа анимационного фильма «Гена и его друзья». По разъяснениям судебной практики, такой вариант защиты прав на одно и то же изображение возможен.
После получения подобной претензии обязательно проверяйте, как были собраны доказательства возможного нарушения, изучите доверенности и документы о правах на товарные знаки и объекты авторского права, убедитесь, что имеете дело с действующими представителями, и настоятельно настаивайте на снижении суммы компенсации. Часто бывает более верным решение войти в судебный спор, где можно попытаться убедить суд в необходимости снижения суммы, чем в досудебном порядке отдать запрашиваемую сумму за небольшое правонарушение.
Источник: https://nsk.rbc.ru/nsk/21/03/2025/67dcdc229a79478ff325f60d
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Ювелирная индустрия в России: как защитить технологии и бренды?
Интеллектуальная собственность играет важную роль в развитии российской ювелирной отрасли. Защита технологий и брендов стала необходимым элементом успешного бизнеса в сфере ювелирных изделий. Развитие современных технологий, таких как 3D-печать, открывает новые возможности для творчества, но также увеличивает риски незаконного копирования. Регистрация патентов и товарных знаков помогает защитить идеи от несанкционированного использования и предоставляет возможность извлекать прибыль через лицензии и франшизы.
Сегодня ювелирам и предпринимателям доступны удобные условия для подачи заявок и отслеживания их статуса. Это стало возможным благодаря электронным платформам, которые обеспечивают доступ к информации о зарегистрированных патентах и товарных знаках в различных отраслях, включая ювелирную. Современные технологии значительно упрощают процесс регистрации и защиты интеллектуальной собственности, позволяя компаниям сосредоточиться на инновациях и расширении рынка.
История патентования в российском ювелирном деле началась с выдачи первой привилегии в 1848 году. Эта привилегия касалась машины для обработки камней и была получена французом Жаффрио. В дальнейшем в России начали регистрироваться и другие патенты, связанные с новыми методами обработки металлов и камней, а также с изделиями, такими как кольца и браслеты. Одним из последних патентов дореволюционного периода стал патент на вагон для безопасной транспортировки драгоценностей, выданный в 1911 году.
Ювелирные компании в России обладают богатой историей и традициями. Одним из самых известных брендов в российской ювелирной индустрии является Ювелирный завод «Кристалл», который продолжает свою деятельность и создает украшения с использованием современных технологий.
Не менее известным является ЗлатоМосковский ювелирный завод, который зарекомендовал себя как производитель уникальных украшений с авторскими дизайнами, часто применяя традиционные техники, такие как эмаль и филигрань. В последние годы компания активно развивает направления, связанные с регистрацией интеллектуальной собственности, обеспечивая охрану своих авторских разработок и бренда.
После революции российская ювелирная промышленность пережила несколько этапов развития. В 1923 году было возобновлено производство украшений в новом советском стиле, а в послевоенные годы начали активно внедряться современные технологии, такие как машинная обработка и электрополировка. В 1980-х годах, учитывая рост цен на драгоценные металлы, акцент сместился на создание более доступных украшений и разработку искусственных камней. В этот период, среди других искусственных камней, особенно популярным стал фианит — синтетический аналог бриллианта, разработанный в Физическом институте Академии наук (ФИАН) и получивший свое название в его честь.
Современная ювелирная промышленность России, начиная с 2000-х годов, активно патентует новые технологии производства ювелирных изделий и возрождает забытые старинные методы. Например, Великоустюгское чернение по серебру, известное с XVII века, было зарегистрировано в 2003 году. Также активно патентуются методы создания искусственных камней и новые способы их обработки.
С 1994 года в России началась регистрация региональных брендов — товаров, отражающих историю и традиции различных уголков страны. Красносельская скань из Костромской области, например, стала первым ювелирным региональным брендом в России. Сегодня в этот список входят такие известные наименования, как кубачинское золото из Дагестана и якутские алмазы.
Региональные бренды играют значительную роль в поддержке местных ювелирных компаний, таких как Кубачинский ювелирный завод, который производит украшения с характерными для Дагестана орнаментами, используя драгоценные металлы и камни, добытые на местных территориях.
На российском рынке ювелирных изделий важными игроками являются несколько крупных сетей, таких как Sokolov, 585*Золотой и Sunlight.
Sokolov была основана в 1993 году в Костромской области и на сегодняшний день является одной из крупнейших ювелирных сетей в России, с более чем 400 магазинами как в стране, так и за рубежом. В 2023 году объем производства Sokolov увеличился на 34%, достигнув 40 тонн драгоценных металлов.
585*Золотой начала свою деятельность в Санкт-Петербурге в 2000 году. К 2023 году сеть насчитывает более 1000 магазинов в более чем 400 городах России, а также представлена в Казахстане и Молдове. В 2022 году компания открыла первый в России ювелирный гипермаркет площадью 1100 кв. метров в Москве.
Sunlight, основанная в 2005 году, быстро заняла лидирующие позиции на российском рынке. По состоянию на 2020 год сеть насчитывала около 380 магазинов в 156 городах России. В 2023 году компании были присвоены высокие кредитные рейтинги от АКРА и «Эксперт РА».
В настоящее время регистрация товарных знаков стала неотъемлемой составляющей ювелирного бизнеса. Большинство современных брендов предпочитают использовать латиницу, что помогает им конкурировать на международных рынках. В последние годы также наблюдается растущий интерес к брендам с использованием слова «jewelry».
Интеллектуальная собственность продолжает играть ключевую роль в защите и развитии ювелирного дела. Она не только обеспечивает надежную защиту для брендов и новых технологий, но и открывает новые возможности для роста и инноваций в ювелирной индустрии.
Если вам требуется проведение патентной или товароведческой судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Данный вопрос становится все более актуальным в судебной практике: таким способом бывшие супруги пытаются отстоять от претензий имущество, приобретенное уже после того, как они стали жить по отдельности, но не оформив официальный развод.
Закон позволяет суду при разделе общего имущества супругов признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Доказать, что люди уже не жили вместе, можно с помощью показаний свидетелей, договора аренды жилья, чеков о бытовых покупках по адресу проживания и т.д.
В российском семейном законодательстве отсутствует понятие «фактическое прекращение брачных отношений». В соответствии с действующими нормами, брак имеет четкие временные рамки — с момента государственной регистрации до его расторжения (судом или органами ЗАГС).
По общему правилу, период фактического прекращения брачных отношений все же считается браком, и к нему применимы нормы о совместно нажитом имуществе супругов в браке.
Однако действует норма, согласно которой суд может признать имущество, приобретенное каждым из супругов в период их раздельного проживания после прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них (ст. 38 п. 4 СК РФ).
В судебной практике сформировано понятие о фактическом прекращении брачных отношений как полноценном факте, который влечет за собой определенные правовые последствия, в том числе в области имущественных отношений.
При установлении фактического прекращения брачных отношений данная норма применяется как императивная, а отказы в ее применении связаны лишь с недоказанностью необходимого факта.
Судебный спор предполагает возникновение обязанности одной из сторон доказать «семейное» или «личное» происхождение денежных средств, за счет которых было приобретено имущество после распада брачных отношений.
В Определении Верховного Суда РФ от 18.05.2021 N 72-КГ21-1-К8 было указано, что для того, чтобы имущество можно было отнести к личной собственности супругов, необходимо установить дату фактического прекращения семейных отношений и подтвердить факт единоличного приобретения имущества одним из супругов после их прекращения.
Еще один интересный вывод был сделан ВС РФ в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2021 N 2-КГ21-2-К3. Судом было отмечено, что в случае передачи одним из супругов другому денежных средств после фактического прекращения брачных отношений к их отношениям применяются нормы ГК РФ о неосновательном обогащении, а на супруга-выгодоприобретателя возлагается обязанность доказать наличие законных оснований приобретения спорных денежных средств либо предусмотренных ст. 1109 ГК РФ обстоятельств, в силу которых эти денежные средства не подлежат возврату.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2023 N 86-КГ23-5-К2 указывает, что автомобиль был приобретен одним супругом для личного пользования после прекращения семейных отношений. При этом источником финансирования покупки автомобиля стали денежные средства, находившиеся на банковском вкладе, которые суд при разделе имущества супругов признал совместно нажитыми.
В определении Верховного Суда РФ от 20.04.2004 по делу № 5-В04-5 подчеркивается, что при определении даты прекращения семейных отношений «существенное правовое значение имеет также факт совместного проживания и ведения общего хозяйства супругами, поскольку его установление может быть расценено судом как обстоятельство, исключающее наличие семейных отношений между супругами».
По данному вопросу простой ссылки на пояснения сторон при вынесении решения по делу недостаточно, судам необходимо установить это по общим правилам доказывания.
Датой прекращения брачных отношений является дата, после которой супруги прекратили ведение совместного хозяйства, совместное проживание и перестали нести взаимные обязанности по отношению друг к другу, отсутствие общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу, а также выезд в другое место жительства. Все эти факторы могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений и оцениваются судом в совокупности, что имеет большое значение.
Например, в Определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 15.01.2025 N 88-240/2025 суд отметил, что факт сохранения семейных отношений, несмотря на раздельную регистрацию по месту жительства, подтверждается другими доказательствами (судебными актами).
В апелляционном определении Московского городского суда от 16.12.2024 N 33-58262/2024 указано, что указание ответчиком на поданное им исковом заявлении о расторжении брака мировому судье, что по его мнению является доказательством прекращения брачных отношений в отсутствие иных надлежащих доказательств, указывающих на данное обстоятельство, не может быть положено в основу решения суда по данному вопросу.
Фактическое прекращение брачных отношений можно подтвердить следующими доказательствами: показаниями свидетелей, договором аренды жилья для раздельного проживания, перепиской, фото- и видеоматериалами, отсутствием финансового обеспечения друг друга (выписки по счетам за спорный период), показаниями по электроэнергии и водоснабжению, а также чеками о бытовых покупках по адресу проживания. Например, в апелляционном определении Московского городского суда от 08.02.2022 по делу N 33-4515/2022 суд расценил факты «совместных трат» как свидетельство сохранения брачных отношений.
В данном случае предполагается, что после фактического прекращения брачных отношений каждый супруг приобретает самостоятельный экономический интерес.
Во-первых, на имущество, приобретенное в период брака, но за счет средств, принадлежащих лично одному из супругов, не распространяется режим общей совместной собственности. Это указано в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)». То есть, если вы продали что-то, что принадлежало вам до брака (или у вас был вклад, который вы не пополняли в период брака) и на эти деньги купили что-то, то это будет вашим личным имуществом даже в браке. Важно использовать именно те денежные средства, которые были выручены от продажи, не «смешивать» их с общими деньгами.
Во-вторых, если денежные средства представляют собой доход, полученный после фактического прекращения брачных отношений между сторонами, этот доход считается личной собственностью супруга (согласно «Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)»).
Однако важно понимать, что деньги супругов, находящиеся на счетах, открытых до заключения брака, но за счет которых производились совместные траты и накопления на нужды семьи, являются совместной собственностью супругов.
Таким образом, ключевым фактом в отнесении денежных средств к личным является их идентификация и отсутствие «смешения» со средствами, которые были получены до прекращения семейных отношений.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Пользователи портала Госуслуг смогут увидеть в своем личном кабинете информацию обо всех объектах интеллектуальной собственности.
Роспатент создал максимально удобную экосистему для разработчиков, бизнеса, граждан и организаций в сфере интеллектуальной собственности, обеспечив надежную работу цифровых ресурсов и интегрировались с национальными и международными платформами. На следующем этапе сервис «Интеллектуальные права» на ЕПГУ станет проактивным: пользователи будут получать уведомления о скором истечении срока действия их патента или товарного знака.
Это нововведение было разработано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Министерством цифрового развития РФ. Благодаря новому сервису на портале Госуслуг теперь можно увидеть информацию о названии интеллектуального объекта, его статусе, типе и регистрационном номере.
В настоящее время на Госуслугах доступно 12 сервисов, связанных с интеллектуальной собственностью, включая регистрацию изобретений, патентов, товарных знаков и программного обеспечения, а также оплаты пошлин онлайн. Данные отображаются в личных кабинетах физических лиц, и в будущем они станут доступны и для юридических лиц.
Источник: https://rapsinews.ru/incident_news/20250310/310689851.html
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Название бренда формирует первое впечатление о компании. Если вы стремитесь расти и масштабироваться, важно учесть все детали.
Имя бренда — это первый контакт с аудиторией. Если оно неудачно, может потребоваться много времени для его запоминания и признания.
Запоминаемость. Удачное название легко запоминается и способствует органическим рекомендациям. Чем короче и уникальнее имя, тем выше его эффективность.
Идентификация и уникальность. Название помогает выделиться среди конкурентов и формирует уникальный имидж. Оно должно ассоциироваться с брендом, избегая путаницы с другими участниками рынка. В идеальном варианте название отражает суть бизнеса. Например, «Додо Пицца» сразу указывает на основное направление деятельности компании.
Настоящий успех — это когда название становится синонимом категории. Например, подгузники «Памперс», их бренд настолько запомнился, что перешел в категорию, и теперь люди называют любые подгузники памперсами. То же самое касается «Ксерокса» — это название бренда, а не просто копировального аппарата.
Юридическая защита. Регистрация уникального названия позволяет защитить бренд от неправомерного использования третьими лицами.
Перед тем как начать работу над проектом, важно понять суть бренда: будет ли это новый бренд или ребрендинг уже существующего. В некоторых случаях необходимо разработать название для отдельного продукта. В любом случае стоит составить четкий бриф.
Для успешного подбора названия необходимо:
Название должно гармонично сочетать эмоциональные и функциональные аспекты. В зависимости от стратегических целей акцент может быть сделан либо на креативности, либо на простоте и ясности.
После брифинга проводится мозговой штурм с использованием различных креативных методик, включая литературные приемы, такие как метафоры и аллитерации.
Аллитерация (повторение звуков) — это один из эффективных приемов в названии. Названия, основанные на этом принципе, легче запоминаются, например: «Чупа-Чупс», «Тик-Так».
На финальном этапе отбираются лучшие варианты. Обычно процесс включает несколько этапов доработок, но на практике наиболее удачные решения часто возникают уже на первых этапах работы.
Перед утверждением названия важно убедиться в его доступности для регистрации. Если оно уже используется в данной сфере, это может привести к юридическим ограничениям и репутационным рискам.
При планировании выхода на международный рынок необходимо учитывать фонетические особенности и семантические значения слова в различных языках.
Рекомендуется проверять все варианты названия в Роспатенте, чтобы гарантировать возможность их регистрации и дальнейшего использования.
Одна из наиболее распространенных ошибок — это несоответствие названия целевой аудитории. Креативное или сложное имя может быть непонятным для основной группы потребителей.
Также следует учитывать, что значительная часть населения России не владеет английским языком, что может привести к разночтениям и затруднению восприятия.
Согласно законодательству, все названия брендов должны иметь дублирование на русском языке. Однако если имя зарегистрировано как товарный знак, его перевод не является обязательным.
Рекомендуется выбирать названия, которые легко читаются и произносятся как на кириллице, так и на латинице.
Существует множество сервисов для генерации названий, включая искусственный интеллект. Однако такие варианты часто нуждаются в доработке и адаптации под конкретный бренд.
Анализ конкурентов и проверка названий в Роспатенте помогают избежать повторений и потенциальных правовых рисков.
Таким образом, название бренда играет ключевую роль в его идентичности и восприятии на рынке. Удачное название повышает узнаваемость, помогает выделиться среди конкурентов и укрепляет репутацию компании. Разработка эффективного названия — стратегическая задача, которая требует тщательного анализа и профессионального подхода.
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Выморочное имущество — это имущество, оставшееся без наследников. К нему могут относиться:
Такое имущество переходит в собственность государства, если родственники покойного:
Государству не требуется специально признавать имущество выморочным. Оно автоматически становится таковым с момента смерти владельца, если в течение 6 месяцев с этой даты наследники:
По истечении полугода Росимущество получает у нотариуса свидетельство о праве на наследство, передает его в налоговую службу, после чего имущество направляется на оценку и в Росреестр для регистрации.
В зависимости от типа имущества оно будет передано в собственность:
Наследник имеет возможность вернуть выморочное имущество, если сможет доказать, что пропустил срок принятия наследства по уважительным причинам.
Даже если собственность уже находится в распоряжении государства, наследники вправе оспорить права.
Вот несколько примеров из практики:
Для возврата выморочного имущества наследнику необходимо:
Иск следует подавать как можно скорее — даже если имущество еще не было реализовано, затягивание процесса снижает шансы на успех.
Информация о продаже имущества доступна на сайте torgi.gov.ru, а также на сайте Росимущества. Здесь можно найти начальную цену продажи, существенные условия, а также принимаются, регистрируются и рассматриваются заявки, определяется покупатель и происходят расчеты с ним.
Цены могут быть ниже рыночных, но есть нюансы:
Лицо, купившее имущество на торгах, не несет никакой ответственности; все ошибки при оформлении выморочного имущества лежат на государстве. В случае появления наследников, государство обязано выплатить им компенсацию.
Если имущество, на которое вы рассчитывали получить в наследство, признано выморочным, это не означает, что все потеряно. Даже если государство уже вступило в права, у наследников все еще есть шанс восстановить справедливость. А для покупателей такие лоты могут стать выгодным вложением.
Источник: https://rg.ru/2025/03/06/chto-takoe-vymorochnoe-imushchestvo-i-mozhet-li-naslednik-ego-vernut.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также финансово-экономической, почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Некоторые виды товаров можно вернуть только при наличии дефектов, в то время как некоторые подарки можно легко вернуть без лишних хлопот.
Не каждый подарок вызывает радость у получателя. Некоторые из них оказываются настолько ненужными, что новый владелец с удовольствием от них бы избавился. Возможно ли это?
Согласно закону «О защите прав потребителей», товар, который не подошел, можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Причины возврата могут быть самыми разными: не подошел цвет, размер, фасон или комплектация. Проще говоря, вернуть покупку можно даже в том случае, если она просто «разонравилась». Что касается подарков, то они могут не понравиться с самого начала.
Однако стоит помнить, что существует ряд товаров, которые нельзя вернуть по указанным причинам. Это так называемые невозвратные товары, которые магазин примет обратно только в случае выявления брака. В некоторых случаях возврат возможен только после экспертизы, которая подтвердит, что поломка не была вызвана действиями покупателя (или получателя подарка).
Список товаров, подлежащих возврату, указан в постановлении Правительства РФ. Вот наиболее распространенные из них, которые чаще всего встречаются в числе подарков:
Все перечисленные товары можно вернуть только в случае выявления недостатков. В остальных случаях вам придется перепродавать, передаривать или использовать их.
Правила возврата товаров в интернет-магазинах более мягкие, поскольку продавцы обязаны предоставлять покупателям полную и точную информацию о товаре, что в дистанционном формате сделать сложно (например, фотографии не дают полного представления, а цвета могут искажаться).
Во-первых, покупатель имеет право отказаться от товара в любой момент до того, как принял заказ у курьера или забрал в пункте выдачи. В этом случае ему не придется платить штраф или искать уважительную причину — это его законное право, и он должен получить свои деньги обратно.
Во-вторых, вернуть товар в интернет-магазин можно в течение семи дней или трех месяцев (если информация о правилах и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки). Это возможно даже для товаров, которые обычно не подлежат возврату и не имеют недостатков. Однако важно не пропустить указанный срок, иначе вернуть покупку не получится.
Лучше всего иметь чек, но его отсутствие само по себе не может быть основанием для отказа в возврате. Чек можно восстановить, если известны дата и приблизительное время покупки. В некоторых случаях можно проверить записи с камер видеонаблюдения в магазине, но для этого потребуется присутствие человека, который сделал подарок, так как на записях будет только он, а не получатель.
Важно помнить, что у потребителя изначально есть право обменять товар на подходящий. Если нужного товара нет в продаже, можно требовать возврат денег.
Также стоит учесть, что, если оплата производилась с карты, возвращенные средства будут зачислены обратно на ту же карту, то есть на счет того, кто сделал подарок.
Источник: https://rskrf.ru/consumer_rights/solutions/shops/kak-vernut-podarok-v-magazin/
АНО ЦСЭ «Рособщемаш» проводит товароведческие судебные экспертизы соответствия или несоответствия стандартам:
Предприниматели часто сталкиваются с ситуацией, когда зарегистрированный ими товарный знак уже использовался другими лицами в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения. Как защитить свои права в такой ситуации?
Товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение служат для индивидуализации различных объектов. Товарный знак индивидуализирует товары, работы и услуги, фирменные наименования — коммерческие организации, а коммерческие обозначения — целые предприятия.
На практике указанные средства индивидуализации нередко «сталкиваются» друг с другом, что может повлиять на возможность их защиты и охраны. Эти «столкновения» создают препятствия для предпринимателей в использовании принадлежащих им брендов и увеличивают вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителей.
Согласно закону, в таких конфликтах приоритет следует отдавать тому средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше. Этот подход известен как принцип «старшинства права» и закреплен в пункте 6 статьи 1252 Гражданского кодекса.
Споры, возникающие при «столкновении» различных видов интеллектуальной собственности, можно разделить на две основные категории. Первая категория касается ситуаций, связанных с исками о нарушении исключительного права. Если ответчик сможет доказать, что его исключительное право возникло раньше даты приоритета товарного знака, то в удовлетворении иска откажут. Например, в деле № А59-6461/2023 ответчику удалось доказать, что право на коммерческое обозначение «Рыба моей мечты» и его использование для индивидуализации принадлежащего ему ресторана возникло до даты приоритета товарного знака истца.
Кроме того, лицо, обладающее правом на тождественное или сходное коммерческое обозначение или фирменное наименование, может оспорить правовую охрану товарного знака, подав соответствующее возражение в Роспатент. Эта категория споров о «столкновении» является наиболее распространенной.
Согласно действующим правилам, Роспатент при регистрации товарного знака проверяет основания для отказа в регистрации. Однако соответствие заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса (тождество или сходство до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением) не может быть проверено по инициативе Роспатента. Это основание может быть выявлено только в случае подачи возражения заинтересованным лицом. При рассмотрении такого возражения необходимо учитывать несколько нюансов, которые зависят от противопоставляемого средства индивидуализации.
В случае с фирменным наименованием заявителю необходимо доказать, что он действительно использует его в своей деятельности в отношении тех товаров (работ, услуг), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Существование юридического лица и информация о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ автоматически не дают ему статус заинтересованного лица, имеющего право возражать против правовой охраны конкретного товарного знака для определенного перечня услуг (определение экономколлегии от 13 декабря 2022 года № 300-ЭС22-11843 по делу № СИП-360/2021).
При этом учитывается только деятельность самого правообладателя фирменного наименования, поскольку право на него нельзя передавать третьим лицам. Недавно Верховный суд рассмотрел дело, связанное с возможностью предоставления третьим лицам права на использование фирменного наименования и возможности учета такой деятельности при оценке обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 1483 Гражданского кодекса.
В 2014 году производитель автомоделей «Скейл» зарегистрировал товарный знак PAZ для класса «Модели транспортных средств масштабные». Павловский автобусный завод попытался оспорить защиту этого знака в Роспатенте, но получил отказ, так как завод не производит автомодели, значит, его интересы не затронуты. Первая инстанция согласилась с этой позицией (дело № СИП-597/2023).
Президиум СИП пересмотрел дело и признал позицию завода законной. Судьи отметили, что на упаковке игрушек указано: «Произведено по лицензии ООО „ПАЗ”», что создает у потребителей ассоциацию между заводом и производителем моделей. Президиум пришел к выводу, что такое использование знака следует признать незаконным и нарушающим интересы завода.
Верховный суд не согласился с этой позицией и оставил в силе решение первой инстанции. Экономколлегия подтвердила, что поскольку завод не использует свое наименование при производстве игрушек, нет оснований считать действия компании «Скейл» нарушающими его права. Таким образом, Верховный суд признал, что фирменное наименование нельзя отчуждать, и оно неразрывно связано с юрлицом, которому оно принадлежит.
Важно отметить, что при оценке «столкновения» товарного знака с фирменным наименованием не принимаются во внимание различительная способность, территория и объем использования последнего. Однако заинтересованная сторона имеет право представить доказательства известности и узнаваемости среди потребителей противопоставленного фирменного наименования. В свою очередь, правообладатель товарного знака может представить доказательства номинального характера использования фирменного наименования в обоснование довода о его фактическом неиспользовании.
Как уже упоминалось, исключительное право на фирменное наименование может принадлежать только коммерческим организациям. Поэтому наименования некоммерческих организаций не могут противопоставляться товарным знакам. Тем не менее, если НКО ведет законную предпринимательскую деятельность, ее наименование может стать узнаваемым среди потребителей. Невозможность для некоммерческих организаций защитить свои наименования может негативно сказаться как на них самих, как на хозяйствующих субъектах, так и на общественных интересах.
Когда речь идет о коммерческом обозначении, используемом для идентификации предприятия, необходимо обосновать его известность среди широкого круга лиц. Для этого могут быть приведены факты, подтверждающие расходы на рекламу, значительные объемы продаж товаров и услуг под данным обозначением, а также результаты опросов граждан о популярности бренда на определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: исключительное право возникает только на известное обозначение.
Следовательно, заинтересованной стороне необходимо доказать в совокупности два основных обстоятельства:
В данном контексте предприятием может быть не только конкретный объект недвижимости, но и виртуальные магазины (офисы продаж) на онлайн-платформах (решение Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2025 года по делу № СИП-759/2024). Такой подход кажется оправданным с учетом роста электронной коммерции в экономике.
Анализ законодательства и практики позволяет заключить, что противостоять товарному знаку могут лишь те обозначения, охраняемые в качестве фирменного наименования или коммерческого обозначения, которые лицо использует в предпринимательской деятельности. Именно реальное использование создает угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя. Такой подход обеспечивает баланс интересов тех, кто использует средства индивидуализации, и тех, кто стремится выйти на товарный рынок и зарегистрировать свой бренд.
Источник: https://pravo.ru/story/257382/
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Как лучше всего распорядиться самым ценным активом, чтобы после смерти владельца он был передан конкретным лицам? Можно ли избежать споров между родственниками? Расскажем в сегодняшней статье.
Договор дарения, особенно в отношении не близких родственников — дело затратное. Кроме того, существует риск, что сделка может быть оспорена или отменено дарение. Оформление завещания позволяет передать недвижимость после смерти. Государственная пошлина за удостоверение завещания невысока, а основные расходы понесет наследник после смерти наследодателя (хотя есть способы их избежать). Некоторый риск оспаривания завещания сохраняется, но доказать основания для отмены последней воли человека сложнее, чем при его жизни.
Если необходимо передать недвижимость при жизни, то наиболее простым вариантом будет оформление дарения. Однако следует внимательно подходить к формулировкам, например, не включать условия о том, что дарение вступит в силу только после смерти дарителя — это исключено (п. 3 ст. 572 НК).
Кроме того, предстоят значительные расходы на следующие обязательные процедуры:
1. Нотариальное удостоверение договора дарения квартиры.
С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости, заключаемые между частными лицами (в том числе между близкими родственниками) должны быть нотариально заверены (ст. 574 ГК РФ в ред. от 13.12.24 No 459-ФЗ).
Государственная пошлина за удостоверение достаточно высока (ст. 333.24 НК РФ): 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей.
Также потребуются расходы на услуги правового и технического характера, конкретный размер которых зависит от региона. Этот вопрос лучше уточнять в ближайшей нотариальной конторе.
Например, в Москве за подобную процедуру придется заплатить до 11 тысяч рублей. Существуют льготные категории граждан, которых освобождают от внесения этого тарифа частично или полностью (ст. 22, 25 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 1, 2 Приложения № 2 к Приказу Министерства юстиции от 12.09.2023 No 253).
2. Государственная регистрация перехода прав собственности.
Размер государственной пошлины зависит, во-первых, от стоимости объекта, а во-вторых, от желаемой скорости проведения регистрации. Например, если кадастровая стоимость квартиры составляет до 20 миллионов рублей, пошлина составит 4000 рублей. Если же квартира стоит дороже, то необходимо уплатить 0,02% от кадастровой стоимости (определяемой на день подачи заявления на регистрацию), но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей (подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК).
За скорость придется заплатить вдвойне (п. 1.1 ст. 333.33 НК). Льготные категории граждан перечислены в ст. 333.35 НК.
Предположим, у нас есть небольшая трехкомнатная квартира в Москве с кадастровой стоимостью 6 998 748 рублей. Ее владелец, гражданин Иванов (не относящийся к льготным категориям), хочет подарить недвижимость своей племяннице, гражданке Сидоровой. Госпошлина за удостоверение составит 20 тысяч рублей, так как 0,5% от 6 998 748 рублей — это 34 994 рубля, что превышает установленный лимит. Поскольку дядя и племянница не являются близкими родственниками (см. ст. 2, 14 Семейного кодекса), по региональному тарифу взимается 9000 рублей. Регистрация права собственности не требовала срочности, поэтому плата составила стандартные 4000 рублей.
Таким образом, общая стоимость оформления составила 33 000 рублей (20 000 + 9000 + 4000).
Однако гражданке Сидоровой также придется уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и подать декларацию. Эта сумма будет значительной (если отсутствуют льготы и право на вычеты) и составит 1 001 812 рублей (689 812 рублей ((6 998 748 рублей — 2 400 000 рублей) х 15%) + 312 000 рублей).
Договор дарения может быть признан недействительным по основаниям, установленным Гражданским кодексом (гл. 9, ч. 1, §2). Например, согласно ст. 177 ГК, это часто применяется заинтересованными сторонами, если дарителем является пожилой человек или лицо, внешне вроде бы вменяемое, но его психическое заболевание может быть подтверждено судебно-психиатрической экспертизой. Поэтому очень важно заранее получить доказательства дееспособности, включая справки из психоневрологического диспансера.
Кроме того, вопреки распространенному заблуждению, дарение не является абсолютно безвозвратным. Существует риск, связанный с положением ст. 578 Гражданского кодекса, которое позволяет отменить дарение. Однако для этого необходимы серьезные основания, такие как посягательство на жизнь благодетеля, нанесение побоев, иного рода повреждений, причем не только ему, но его семейству. Тем не менее, недобросовестные лица, стремящиеся опорочить одаряемого, могут прибегать к фабрикации уголовных дел, обвиняя одаряемых в нанесении мнимых побоев.
Существует еще одно, довольно специфичное основание для отмены дарения. Необходимо доказать, что:
Есть и другое основание, которое должно быть прямо прописано в договоре: если даритель пережил одаряемого, он может потребовать вернуть дар.
Кроме того, конкурсный управляющий имеет право требовать отмены дарения, если сможет доказать, что сделка была попыткой вывести активы должника при банкротстве (п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса).
Государственная пошлина за удостоверение завещания составляет 100 рублей (подп. 13 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса), а для льготников, таких как инвалиды с детства и люди с I и II группой, она составляет 50 рублей (подп. 13 п. 1 ст. 333.24, п. 2 ст. 333.38 НК, ч. 7 ст. 22 Основ).
Основные расходы наследник понесет уже после смерти наследодателя, когда потребуется получение свидетельства о праве на наследство (подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК):
Важно отметить, что, если наследник проживал и продолжает жить в квартире наследодателя (что подтверждается прежде всего штампом о регистрации), он освобождается от уплаты государственной пошлины (подп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК, ч. 7 ст. 22 Основ).
Продолжим наш пример. Предположим, Иванов завещал квартиру Сидоровой и решил зарегистрировать ее на этой площади. При жизни наследодатель заплатил 100 рублей за удостоверение завещания. Когда Сидорова вступает в наследство, она освобождается от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства. Если бы она не могла подтвердить свое проживание в этой квартире, ей пришлось бы заплатить (при условии отсутствия льгот) 41 993 рубля (6 998 748 руб. х 0,6%).
При наследовании квартиры НДФЛ платить не надо (п. 18 ст. 217 НК).
Несмотря на то что последняя воля по общему правилу священна, существуют основания и для отмены завещания (п. 1 ст. 177, ст. ст. 1124, 1125, п. п. 2, 3, 5 ст. 1126 Гражданского кодекса). Например, если подпись завещателя была подделана. Доказать этот факт несложно. Потребуется проведение почерковедческой экспертизы. Тогда как подтвердить, что на момент составления завещания наследодатель не мог осознавать значение своих действий, гораздо сложнее.
Таким образом, имеет смысл оформлять дарение, если стоимость недвижимости невелика и есть желание передать ее при жизни. Отменить дарение или оспорить этот договор возможно. Завещание будет дешевле для наследодателя, а основные расходы понесет наследник (при определенных условиях). Оспорить завещание сложнее, чем договор дарения.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Как правильно выбрать идеальный участок, избежать распространенных ошибок и сэкономить на коммуникациях?
В настоящее время на рынке загородной недвижимости Московской области доступно более 84 тысяч участков без подряда на строительство дома. Это означает, что владельцу предстоит самостоятельно заниматься освоением земли, и важно заранее учесть множество нюансов. Об основных моментах расскажем в статье.
Безусловно, при выборе объектов недвижимости покупатели в первую очередь обращают внимание на стоимость, привлекательное направления и месторасположение. Как правило, чем дальше участок находится от Москвы, тем ниже цены и чище воздух. Однако для многих важен комфорт, который могут обеспечить близость к населенным пунктам, наличие инфраструктуры, а также хорошая транспортная доступность.
Для чего нужен участок — построить капитальный дом с возможностью постоянного проживания, дачный домик с садом-огородом или завести целое хозяйство с животными? Ответ на этот вопрос определяет выбор категории земель. Для строительства дома или дачи подходят две основные категории — «земли населенных пунктов» и «земли сельскохозяйственного назначения», каждая из которых имеет свои виды разрешенного использования (ВРИ):
Основные критерии, которые следует учитывать при выборе земельного участка — его размер, форма и рельеф. На небольшом участке, площадью менее пяти соток — развернуться со строительством, площадками для отдыха, садом и ландшафтным дизайном практически невозможно. Однако слишком большой участок может стать сложным в обслуживании как физически, так и финансово. Оптимальным вариантом считается участок площадью 10 соток квадратной или прямоугольной формы, так как его удобно планировать и разместить все необходимое. Однако и нестандартная конфигурация — не препятствие: например, при Г-образной или Т-образной нарезке в самой широкой части размещают дом, при округлой форме здание строят ближе к одной из осей. Если участок имеет сложный рельеф, его может потребоваться выровнять, а при наличии уклона стоит либо отказаться от него, либо проявить креативность. В любом случае покупателям земли следует разработать примерный план размещения объектов.
Коммуникации и инженерные сети: их отсутствие значительно увеличит ваши расходы на освоение участка, поэтому крайне важно заранее выяснить детали подключения к электричеству, воде, газу и канализации. Для тех, кто планирует регулярно и круглогодично пользоваться домом, рекомендуется узнать о возможности социальной газификации. Если же вы собираетесь приезжать на дачу только летом на выходные, то подключение магистрального газа нецелесообразно.
Разумеется, земельный девелопер или частный продавец обязаны предоставить документы о подключении коммуникаций. Рекомендуется ознакомиться с кадастровой картой Росреестра, а также проверить данные в генеральном плане муниципального образования. Также можно заказать градостроительный план участка и выписку из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН потребуется для проверки юридической чистоты земельного участка, то есть для подтверждения прав собственности у продавца. Ее можно получить через портал госуслуг, сайт Росреестра или в МФЦ. Перед заключением сделки покупателю следует удостовериться, на каком основании у продавца возникло право владения участком, нет ли обременений, таких как аренда или сервитут, залог, а также получить всю необходимую информацию об объекте. То есть, понадобится провести экспертизу документов продавца и рассматриваемого участка (в т.ч. его правовой, кадастровый, геодезический статусы, наличие судебных споров). Документов для проверки достаточно много, и игнорирование любого из этапов может повлечь серьезные риски. Каждая сделка требует индивидуального рассмотрения и участия юриста.
В каждом деле свои нюансы, и новичка на загородном рынке ждут некоторые сложности. Ошибки, конечно, помогают учиться, но мы постараемся предостеречь вас от основных.
Например, нельзя пренебрегать анализом грунта перед покупкой. Тип почвы напрямую влияет на выбор фундамента для дома и его стоимость: песчаные и скалистые грунты идеально подходят для строительства, тогда как подвижные и слабонесущие – нет. Если уровень грунтовых вод высокий, вам придется вложиться в дренажную систему, иначе фундамент и участок окажутся в сырости. Если планируете заниматься садоводством или огородничеством, учтите, что глинистые и суглинистые почвы потребуют значительных усилий и времени.
Покупка земли в зимний период становится более сложной задачей — под снегом сложно увидеть рельеф, особенности грунта или возможные проблемы с дренажом. Летом же участок может быть скрыт под густой порослью. Оптимальное время для оценки — межсезонье: в середине весны или осени легче оценить все характеристики участка и подъездных дорог.
Качество подъездных путей и их обслуживание (ремонт и уборка снега) также могут стать источником проблем, если заранее не изучить ситуацию: кто решает эти проблемы — муниципалитет или местные жители своими силами и средствами.
Кроме того, игнорирование местных правил и ограничений — это серьезная ошибка, которая впоследствии может привести к сносу вашей постройки. В частности, если ваш участок находится в зонах охраны водоемов, объектов культурного наследия, на лесопарковых территориях и т. д., возводить дом нельзя.
Сезонность на загородном рынке серьезно влияет на спрос и цены. С экономической точки зрения покупать зимой выгоднее — есть вероятность получить хорошую скидку, потому что клиентов мало, и спрос низкий. В этом году, с почти отсутствием снега, вы без труда сможете оценить участок и качество дорог. В период с марта по май покупатели становятся очень активными: многие стремятся найти подходящий вариант, чтобы быстро начать строительство и завершить его к осени. В это время скидок не будет, но в начале весны проще найти подрядчика, пока он не успел взять много заказов. Летом цены остаются стабильными, и если у вас нет срочной необходимости начинать строительство, теплый сезон — отличное время для неспешного выбора среди множества предложений. В сентябре участки могут ненадолго подорожать, но с октября цены обычно начинают снижаться вместе с активностью покупателей. Осень — удобное время для тех, кто хочет заранее подготовить все документы, подготовить участок к зиме и договориться с застройщиком, чтобы ранней весной сразу приступить к работам.
Что касается участка без межевания, это означает, что его границы официально не установлены и не зафиксированы в Росреестре. В таком случае перед началом любых работ необходимо обратиться к геодезистам, и на этом этапе экономить нельзя. Они определяют границы участка, его координаты и характеристики — геометрию, особенности рельефа и грунта. Все результаты исследований документируются. С 1 марта 2025 года Росреестр не регистрирует переход прав на участок без определения границ.
При покупке земельного участка в коттеджном поселке с подрядом на строительство дома важно учитывать несколько факторов:
В итоге, покупка земли — это серьезный процесс, требующий ответственного подхода и тщательной подготовки. Необходимо провести юридическую проверку объекта и документов, выяснить тип грунта, размер и форму участка, а также учесть возможные дополнительные расходы и их объем. Правильный выбор участка — это первый шаг к счастливой загородной жизни в собственном доме.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической или землеустроительной экспертизы, как в судебном, так и внесудебном порядке, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.