С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый перечень диких животных, который будет определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2025 года № 1163-р. Тем не менее, содержание списка останется прежним. Основным документом для владельцев животных по-прежнему является Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно законодательству, для обеспечения безопасности граждан, запрещается содержать в жилых помещениях животных, включенных в утвержденный правительством список.
Однако существует исключение: если животное было приобретено до 1 января 2020 года, его можно оставить и продолжать заботиться о нем до естественной смерти.
Административная ответственность для владельцев животных установлена в статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта новая норма, которая появилась в кодексе летом 2023 года. Законодатель предусмотрел наказание за нарушение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных, которые указаны в статьях 9 и 13 данного закона.
Как пояснил юрист, эти нормы не распространяются на случаи содержания запрещенных животных.
Если, к примеру, гражданин держит рысь у себя дома и ответственно подходит к ее содержанию, то привлечь его к административной ответственности по этой статье не получится.
Если в результате содержания запрещенного животного владелец создал антисанитарные условия, его могут оштрафовать по статьям 6.3 или 6.4 КоАП РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств. Кроме того, если будет установлено, что животное содержится в плохих условиях и за ним не осуществляется должный уход, владельца, вероятно, привлекут к ответственности по статье 8.52, что может повлечь за собой:
В Законе об ответственном обращении с животными имеется статья 22, в которой говорится, что диких животных, содержащихся в неволе, могут конфисковать и вернуть в их естественную среду обитания. Если это невозможно, например, из-за отсутствия у животного необходимых навыков, его бесплатно передают государственным и муниципальным организациям (зоопаркам, зоосадам, циркам, дельфинариям и океанариумам). При этом порядок передачи животных касается только индивидуальных предпринимателей и организаций, но не граждан.
Юрист отмечает, что нет конкретной нормы, которая бы устанавливала возможность изъятия дикого животного, если оно живет в квартире.
В 2023 году депутаты предлагали законопроект об изъятии запрещенных животных в случае жестокого обращения. Причем под жестоким обращением они предлагали понимать и содержание в домашних, неподходящих условиях. Однако на данный момент этот закон не принят, и конкретного алгоритма действий в такой ситуации нет.
АНО ЦСЭ «Рособщемаш» проводит ветеринарные судебные экспертизы:
Если вам необходимо проведение ветеринарной судебной экспертизы, мы предоставим вам необходимую поддержку и поможем разрешить все вопросы и проблемы.
Расторжение брака иногда требует раздела имущества, если бывшие супруги не пришли к соглашению о том, кому какое имущество достанется. Как осуществляется раздел ипотеки и недвижимости при разводе?
Серьезные трудности могут возникнуть, если пара заключила договор ипотечного кредитования с банком на покупку жилья или другого объекта недвижимости. При этом заключить договор могли как оба супруга, так и один из них.
Рассмотрим несколько ситуаций, связанных с такими спорами. Первое, что необходимо установить в суде, — является ли квартира совместной собственностью супругов. Согласно закону, имущество, приобретенное до брака или полученное в дар или по наследству одним из супругов, считается его личной собственностью и не подлежит разделу.
Чаще всего возникают ситуации, когда ипотека оформлялась для нужд семьи и выплачивалась из общего бюджета. В таких случаях доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. Отступить от равенства долей сложно, но возможно, если доказать весомые обстоятельства.
Важно отметить, что наличие ипотеки не является препятствием для раздела квартиры. Хотя банк может возражать, суд учтет интересы всех сторон. Заменить заемщика или перевести долг на одного из супругов без согласия банка невозможно. Также мировое соглашение требует согласования с банком, который обязательно привлекается к участию в деле.
Если при покупке квартиры использовался материнский капитал, то при разделе учитываются интересы детей. Суд определит их доли в праве собственности. Споры, связанные с материнским капиталом, являются одной из самых распространенных категорий дел о разделе имущества.
Наиболее надежным способом защитить себя при оформлении ипотеки является заключение брачного договора. В этом документе можно прописать, что квартира, приобретенная по ипотечному кредиту, будет принадлежать тому супругу, на которого оформлен заем. При этом он несет полную ответственность за выплаты по кредиту, а другой супруг избежит риска обращения взыскания на его имущество. Брачный договор обязательно должен быть нотариально заверен.
Общие долги супругов делятся пропорционально присужденным им долям в имуществе. Суд также учитывает, из каких средств (совместных или личных) производились выплаты по ипотеке. Если один из супругов продолжал выплачивать кредит после развода, он имеет право требовать от бывшего партнера половину выплаченных средств. Важно помнить о сроке исковой давности, который составляет 3 года.
На любой стадии судебного разбирательства супруги могут заключить мировое соглашение. Это прекращает дело и исключает возможность оспаривания условий.
При заключении ипотечного договора в браке важно учитывать все юридические нюансы, чтобы избежать возможных споров в будущем. Рекомендуется обратиться к специалисту за консультацией для составления брачного договора или сопровождения процесса раздела имущества.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой или строительно-технической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Несоблюдение сроков или некачественное исполнение обязательств является основанием для требования компенсации от управляющей компании.
Управляющая компания должна выплатить собственнику компенсацию, если ее невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей привело к убыткам или ущербу для собственника. Ключевые ситуации — повреждение квартиры из-за аварий на общедомовых коммуникациях, затопление по вине УК, некачественное оказание коммунальных услуг, нарушение сроков устранения аварий и несоблюдение условий договора управления домом.
Если действия или бездействие управляющей компании привели к материальному ущербу собственника, например, в случае затопления квартиры из-за прорыва трубы, находящейся в зоне ответственности УК, или из-за халатности сотрудников при ремонте, собственник имеет право на компенсацию.
Кроме того, управляющая компания обязана выплатить компенсацию, если ремонтные работы проводились с нарушением сроков, что сделало невозможным нормальное использование жилья, или если были допущены ошибки при начислении платы за коммунальные услуги. В таких ситуациях собственнику рекомендуется зафиксировать факт нарушения, собрать необходимые документы и подать письменную претензию в адрес УК. Если управляющая компания отказывается компенсировать ущерб, вопрос необходимо решать в суде.
Источник: https://aif.ru/society/law/za-bolshie-scheta-yurist-kutuzova-rasskazala-kak-vzyskat-dengi-s-uk
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки ущерба имуществу, а также проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Палата по патентным спорам подтвердила решение об отказе ООО «Тюменские аэрозоли» в государственной регистрации комбинированного обозначения «Вкусно точно» в качестве товарного знака из-за его схожести с серией знаков «Вкусно и точка».
Ранее на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение, включающее элементы «Вкусно точно», выполненные русскими буквами, а также изобразительные элементы в виде цветочного орнамента.
Тем не менее, Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации данного товарного знака. Основанием для отказа стало его сходство до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками со словесным элементом «Вкусно и точка».
Патентное ведомство отметило, что противопоставленная серия товарных знаков принадлежит компании ООО «Система ПБО», которая пользуется широкой известностью на рынке. По мнению Роспатента, наличие серии товарных знаков, принадлежащих одному владельцу, может создать у потребителей впечатление о связи заявленного обозначения с правообладателем этих товарных знаков, воспринимая его как продолжение данной серии обозначений. Это увеличивает вероятность смешения сопоставляемых обозначений на рынке.
С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противостоящих знаков содержат фонетически схожие компоненты «Вкусно точно» и «Вкусно и точка»/«Vkusno i tochka». Оба обозначения начинаются с тождественного словесного элемента «Вкусно»/«Vkusno» и состоят из четырех слогов с аналогичным распределением ударений, что усиливает их интонационное сходство.
Роспатент также отметил, что словесные элементы «точно» и «точка»/«tochka» имеют фонетическую близость благодаря совпадению ударных гласных («о») и начальной части слов («точ»), оба элемента состоят из двух слогов.
Таким образом, ведомство считает, что сравниваемые словесные элементы «Вкусно точно» и «Вкусно и точка»/«Vkusno i tochka» обладают высокой степенью фонетического сходства, что может привести к путанице в восприятии потребителей. Семантическое сходство этих элементов обусловлено тем, что в обоих обозначениях присутствуют образы вкусной еды или утверждение о том, что пища приносит удовольствие.
Источник: https://rapsinews.ru/incident_news/20250512/310845769.html
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
В одном из последних решений Верховный суд РФ прояснил важный, но довольно распространенный правовой вопрос. Он часто возникает в процессе наследственных споров, когда необходимо определить право гражданина на супружескую долю в имуществе, оставшемся после смерти другого супруга.
И самый первый вопрос в таких делах звучит следующим образом — входит ли в состав совместно нажитого имущества недвижимость, купленная парой до заключения брака, но оплаченная уже в период официальных отношений.
В данном деле, рассматриваемом Верховным судом, все началось с того, что пара несколько лет встречалась и вела совместную жизнь, не регистрируя свои отношения. Позже они оформили официальный брак.
Когда спустя несколько лет совместной жизни один из супругов скончался, второй попытался оформить на себя жилье, которое покупалось и оплачивалось совместно. Однако у него возникли сложности. Выяснилось, что при покупке и оформлении недвижимости имелись определенные нюансы, которые впоследствии оказались ключевыми. Разъяснение Верховного суда по этой спорной ситуации может быть полезным для граждан, оказавшихся в похожей правовой ситуации.
В рассматриваемом случае договор купли-продажи недвижимости, заключенный мужчиной, предусматривал оплату в рассрочку в течение нескольких лет. На момент заключения брака была уплачена лишь небольшая часть стоимости жилья, тогда как остальная сумма была уплачена супругами уже совместно в период брака. Право собственности на квартиру было зарегистрировано на имя покупателя еще до официального заключения брака.
На наследство начали претендовать не только переживший супруг, но и родственники покойной жены. Местные суды трех инстанций, учитывая, что основная часть оплаты по договору была внесена уже в период брака и в отсутствия доказательств, подтверждающих, что эти средства являлись личными активами супруга, заключившего договор купли-продажи, признали квартиру общим имуществом супругов.
Однако не все согласились с решением местных судов в пользу мужа, и это решение было оспорено. Дело попало в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда. Там внимательно изучили все материалы и мнение местных судов не поддержали. Верховный суд РФ не согласился с выводами своих региональных коллег.
Верховный суд указал, что при установленных по делу обстоятельствах — факте заключения договора купли-продажи до брака, квартира, с точки зрения статьи 34 и статьи 36 Семейного кодекса РФ, никак не может считаться совместно нажитым имуществом.
Погашение личного долга одного из супругов по такому договору за счет общих средств в период брака предоставляет другому супругу лишь право на возмещение половины уплаченной суммы. Стоит отметить, что это не единственное дело, в котором Верховный суд сделал подобный вывод.
В похожем гражданском споре, который также был недавно рассмотрен, ВС РФ признал ошибочным утверждение местных судов о том, что имущество может быть отнесено к совместно нажитому, если оно было приобретено одним из бывших супругов вскоре после расторжения брака, но в период фактического совместного проживания.
Определение Верховного суда РФ N 16-КГ24-32-К4
Источник: https://rg.ru/2025/05/12/kvartirnyj-vopros.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения строительно-технической, финансовой, почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Эксперт рассказал, о чем спорят соседи-владельцы земельных участков, и какие есть пути решения такого рода конфликтов без суда.
В спорах между соседями, чьи участки находятся в тесном соприкосновении, часто трудно провести четкую границу между «моим» и «твоим». Особенно когда дело касается не просто земли, но и привычек, десятилетиями устоявшихся представлений о том, где кончается участок, кто и что имеет право строить, сажать или переносить.
Это один из наиболее распространенных конфликтов. Когда соседи спорят о границах, это не всегда связано с недобрыми намерениями: границы, указанные в кадастре, могут не совпадать с фактическими, устоявшимися с давних времен линиями. Иногда человек, установивший забор в советское время «по забору деда», внезапно сталкивается с претензиями: сосед вызывает инженера, и выясняется, что граница должна быть смещена. В результате начинаются долгие обсуждения, обвинения и попытки отстоять свою правоту.
Споры также часто возникают при оформлении межевания. Закон требует согласования границ с владельцами соседних участков, и, если хотя бы один сосед отказывается подписывать акт, вся процедура останавливается. Иногда отказ является способом выразить протест против захвата лишних сантиметров земли, а иногда — формой давления для получения уступок по другим вопросам или просто проявлением вредности.
По мнению эксперта, единственным решением является общение, объяснение и привлечение независимого кадастрового инженера, чьим данным обе стороны могут доверять. Также может помочь обращение к председателю садового товарищества: у него может быть план участков, который устраивает обе стороны как исторический и привычный.
Существуют и более сложные ситуации, когда между двумя участками «вдруг» оказывается полоса ничейной земли. Никто ее не покупал, но каждый надеется присоединить ее к своему участку. Часто такие случаи касаются земель общего пользования — старой дороги, заброшенного проезда или просто пустыря. У каждого найдется свой аргумент: «Я косил ее десять лет», «Там всегда стояли мои дрова».
Вместо взаимных обвинений рекомендуется обратиться в местную администрацию с просьбой разъяснить статус этой земли, а также, возможно, провести собрание дачного товарищества. Иногда удается достичь соглашения и оформить эту землю на одного из соседей по договоренности, если вторая сторона не возражает.
Конфликты, связанные с постройками, возникают из-за недопонимания норм: люди часто возводят сараи, бани или гаражи вплотную к забору, не зная, что существуют минимальные расстояния до границы участка. Если постройка затеняет участок, мешает обзору или просто вызывает раздражение своей близостью, споры быстро вспыхивают. Чтобы избежать судебных разбирательств, лучше всего попытаться объяснить проблему, ссылаясь на СНиП, и показать, что речь идет не об эстетике, а о конкретных правилах. Иногда может помочь личный пример: если вы, например, готовы отодвинуть свою теплицу, это может побудить соседа сделать то же самое.
Деревья растут, их корни проникают на соседние участки, затеняют грядки и ломают заборы. Особенно остро воспринимаются старые, высокие деревья, растущие в метре от границы. Формально они нарушают нормы, но никто не хочет рубить яблоню, которая «всегда здесь росла».
Решение требует деликатного подхода. Важно объяснить, что вы не просите срубить дерево, а предлагаете обрезать его крону, чтобы упростить ситуацию.
Иногда помогает письменное соглашение, в котором сосед берет на себя обязательство ухаживать за деревом, чтобы оно не создавало неудобств.
Общение, ссылки на документы, участие третьих лиц, таких как председатель СНТ, инженер или просто уважаемый сосед — все это может стать эффективным инструментом для разрешения конфликта без обращения в суд. Важно не превращать беседу в спор о правоте, а сосредоточиться на поиске решения, которое устроит обе стороны, хотя бы на уровне разумного компромисса.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической или землеустроительной судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Заявитель утверждал, что суды ошибочно применили новую редакцию закона «О банкротстве», так как она вступила в силу после возникновения спора.
В 2018 году Наталья Монина просрочила платеж по кредиту на квартиру, приобретенную по договору долевого участия. Банк «Центр-Инвест» через суд взыскал долг и заложенную квартиру, а затем зарегистрировал права дольщика на себя. Незадолго до этого застройщик обанкротился (дело № А12-23572/2016), и недостроенный дом со всеми договорными обязательствами перешел к «Волгоградской проектно-строительной компании».
Дом сдали в эксплуатацию в 2022 году, однако квартиру банку так и не передали. В суде банк смог доказать свои права на имущество и взыскал компенсацию за нарушение сроков (дело № А12-25803/2023). Первая инстанция подтвердила, что после передачи волгоградской компании прав и обязанностей застройщика-банкрота, она обязана компенсировать реальный ущерб, так как не может передать имущество. Однако апелляция и кассация отменили это решение, посчитав, что требования банка следует рассматривать в деле о банкротстве первого застройщика. Судебные инстанции обосновали свое решение новыми правилами банкротства застройщиков и правовой позицией Конституционного суда, изложенной в Постановлении от 21.07.2022 № 34-П.
Не согласившись с вынесенным решением, «Центр-инвест» подал жалобу в Верховный суд, в которой утверждал, что обстоятельства данного спора возникли до изменения правил банкротства застройщиков. Дело было возбуждено до 27 июня 2019 года — даты, когда вступили в силу поправки, исключающие юридических лиц из числа участников строительства в делах о несостоятельности. Поэтому новая редакция закона неприменима к этому делу.
Экономколлегия отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение первой инстанции. В В мотивировочной части определения сказано, что к спорным отношениям применялся закон «О банкротстве» в прежней редакции, поэтому банк мог претендовать на получение жилого помещения в натуре. Поскольку компания не выполнила обязательство по передаче объекта, требование банка о взыскании убытков в размере рыночной стоимости квартиры было признано правомерным.
Источник: https://pravo.ru/news/257954/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения строительно-технической судебной экспертизы или судебной экспертизы банкротства, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Владелец квартиры в многоквартирном доме решил остеклить свой балкон и установить над ним козырек (Определение Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2025 г. № 910-О). Эту модернизацию он частично легализовал, получив согласие сначала от городского управления архитектуры, а затем на общем собрании собственников (участвовали 93% голосов, согласились с балконом и козырьком более 2/3 всех голосов). Однако это не уберегло его от претензий соседки сверху, и суд, по ее иску, обязал снести как козырек и остекление, поскольку:
Потерпев неудачу в судах общей юрисдикции, владелец спорного балкона обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ. По его мнению, статья 247 Гражданского кодекса РФ и часть 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ противоречат положениям Конституции РФ о неприкосновенности жилища и гарантиях права собственности в той мере, в какой «они обязывают собственника жилого помещения в МКД получать согласие всех собственников помещений этого дома на остекление балкона».
Тем не менее, Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу, так как разбираться в нюансах конкретного дела суд не будет (была ли там реконструкция, сопряженная с присоединением общего имущества, нет ли, и на каком именно этапе улучшения балкона). Кроме того, сами оспариваемые нормы не могут считаться нарушающими конституционные права.
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что:
Источник: https://www.garant.ru/news/1814802/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Суд взыскал компенсацию морального вреда с шумевших по ночам соседей в пользу родителей, чья дочь проходит домашнее обучение.
Два собственника доли жилого дома в Фролово обратились в суд, указав, что в другой половине строения проживают ответчики, которые на протяжении двух с половиной лет регулярно в ночное устраивают вечеринки, громко поют, кричат и танцуют, нарушая тишину и покой.
Действия ответчиков сбивали режим и образовательный процесс ребенка-инвалида, находящегося на домашнем обучении. В результате истцам пришлось обращаться к врачу-неврологу, так как дочери потребовалось лечение и успокоительные препараты.
Кроме того, заявители отметили, что соседи складируют сухие ветки и бытовой мусор во дворе, что вызывает гнилостный запах и делает территорию непригодной для использования.
По данным фактам они неоднократно вызывали полицию, в отношении ответчиков были составлены протоколы, и их привлекали к административной ответственности за нарушение тишины, покоя и правил благоустройства в городском округе.
При рассмотрении дела суд установил факт нарушения неимущественных прав истцов, которым были причинены нравственные страдания из-за нарушения тишины в ночное время, а также санитарно-эпидемиологического благополучия. Фроловский городской суд Волгоградской области взыскал с каждого из ответчиков компенсацию морального вреда в пользу истцов в размере 15 тысяч рублей каждому. Поскольку ответчиков двое, получается, что каждый из них должен заплатить соседям по 45 тысяч рублей.
Решение в законную силу не вступило.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20250512/310846506.html
Если Вам требуется проведение экологической экспертизы, в том числе экспертизы шума и вибрации, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит Вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Верховный суд: для сдачи в аренду жилья нужно согласие всех дольщиков.
Владельцам комнат в общих квартирах стоит обратить внимание на решение Верховного суда, который рассмотрел спор о сдаче комнаты в аренду без согласия других владельцев. Основным аспектом дела стало то, что комната находилась в долевой собственности нескольких человек.
Точное количество такой недвижимости с несколькими сособственниками в нашей стране точно не подсчитано. Обычно комнаты с несколькими владельцами появляются в результате наследования или раздела имущества при разводе.
В рассматриваемом случае брат и сестра унаследовали в Архангельске комнату на двоих. Вскоре сестра решила сдать свою часть жилья в аренду, после чего брат подал иск в суд. Он утверждал, что родственница нарушила его право на неприкосновенность личной жизни и семейную тайну, поскольку он постоянно жил в этой комнате со своей семьей, а сестра никогда там не проживала. Тем не менее, она стремилась получить деньги от своей доли наследства и не раз предлагала брату выкупить у нее квадратные метры.
Брат не возражал и даже обещал в будущем выкупить долю сестры, но не сейчас, а позже. Ждать, когда это «потом» наступит сестра не захотела и сдала свою часть. Как заявил брат женщины в суде, она таким образом пыталась принудить его к покупке ее доли, в то время как он не соглашался из-за слишком высокой цены.
Местные суды с братом не согласились и отклонили его иск, посчитав, что сестра имеет полное право сдавать свою часть комнаты. Однако Верховный суд встал на сторону брата и направил дело на пересмотр, предварительно разъяснив, какими нормами надо руководствоваться судам в таком случае. Верховный суд отметил, что сдать в аренду комнату можно, но только с согласия всех собственников этой недвижимости.
«Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников… Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, одним собственником без согласия другого собственника нарушает право собственности последнего, имеющего, в связи с этим право на судебную защиту», — говорится в определении Верховного суда.
Кроме того, Верховный суд напомнил коллегам о статье 247 Гражданского кодекса РФ, которая касается владения и пользования имуществом в долевой собственности.
Источник: https://rg.ru/2025/05/05/bez-vozrazhenij.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.