В период теплых отношений и совместной жизни люди часто обмениваются подарками. Это могут быть как небольшие презенты, например, цветы, коробка конфет или билет на концерт, так и более ценные подарки, такие как ювелирные изделия, животные, техника, банковские вклады, автомобили, квартиры и прочее. При расставании или разводе часто возникают конфликты и споры — делить ли подарки? Обо всех тонкостях этой деликатной ситуации рассказал юрист.
По закону имущество, полученное в дар, не подлежит разделу и считается личной собственностью одаряемого. Однако проблема заключается в том, что доказать факт дарения бывает сложно или даже невозможно.
Часто возникает ситуация, когда муж дарит жене машину в честь рождения ребенка. Он красиво перевязывает ее бантом и передает ключи с документами. А спустя несколько лет, при расставании, он требует разделить эту машину как совместно нажитое имущество. И закон оказывается на его стороне — автомобиль был приобретен в период брака по сделке купли-продажи, следовательно, такое имущество считается общим. В результате бывшей супруге приходится выплачивать половину стоимости подарка на момент раздела. Как этого избежать? Зафиксировать намерения сторон. Рекомендуется заключить договор дарения в простой письменной форме, подписать его и хранить в надежном месте. В таком случае муж, зная, что он подписал такой договор, вряд ли пойдет в суд, а если и пойдет — у суда будут основания отказать в разделе.
Если квартира была подарена одному из супругов его родственниками по договору дарения, то второй супруг не может претендовать на это имущество, за исключением случаев, когда в него были вложены значительные совместные средства (сделан капитальный ремонт, реконструкция и т. п).
Родственники (родители, бабушки и дедушки) часто дарят молодым супругам деньги на покупку жилья, и нередко это происходит передачей наличных. Юрист делится историей из своей практики, в которой бабушка клиентки привезла миллион рублей в носке и тихонько отдала вечером. В случае спора о разделе имущества, приобретенного на эти деньги, ключевым вопросом является то, кому именно они были подарены — семье или одному из супругов. Как доказать, что подаренные деньги предназначались конкретному человеку? Для этого нужен договор дарения. Нотариальное удостоверение не обязательно — достаточно простой письменной формы и подписей сторон. Однако деньги, переданные без каких-либо сопроводительных документов, из рук в руки, вывести из раздела уже не удастся.
Был случай, когда супруги делили квартиру, которая была приобретена в основном за деньги, подаренные родителями мужа. Остальная часть суммы была взята в кредит в банке, а также был вложен материнский капитал.
Деньги были подарены на свадьбу. Точнее, на свадьбе был вручён сертификат «Первый капитал семьи на сумму…», а деньги были внесены матерью мужа застройщику через год после покупки квартиры. В суде мать мужа утверждала, что на свадьбе никаких денег семье не дарили, а сертификат был просто открыткой, а средства, внесённые на квартиру, были подарены исключительно её сыну, поскольку отношения с невесткой не сложились. Однако жена сохранила сертификат, свадебный подарок, таким образом ей удалось доказать, что деньги — подарок семье. В результате квартиру разделили поровну.
Если люди живут вместе без официальной регистрации брака, а затем, расставаясь, пытаются вернуть подаренные вещи, то чаще всего идут по пути взыскания неосновательного обогащения или истребования имущества из чужого незаконного владения. В таких случаях одна сторона доказывает, что дарения не было, а была временная передача, или даже её не было. А вторая сторона доказывает, что имущество является подарком, полученный в ходе близких отношений, и не подлежит возврату или разделу. Каждый такой спор индивидуален, и предсказать его исход бывает непросто.
Принципиальное различие между разделом имущества после брака и после отношений без официальной регистрации заключается в том, что в браке действует презумпция общей собственности. Это означает, что всё, что было приобретено в браке, считается общим, пока не будет доказано обратное. В то время как вне брачных отношений, собственником является тот, на кого оформлено имущество, и чтобы доказать обратное, потребуется приложить усилия.
Однако существует один общий принцип, который может помочь установить фактические намерения сторон — это документирование. Рекомендуется фиксировать волю сторон на бумаге и скреплять подписями, чтобы не было впоследствии попыток исказить реальное положение дел.
Источник: https://aif.ru/society/law/mashinu-za-syna-oplati-kak-pravilno-razdelit-podarki-posle-rasstavaniya
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой или строительно-технической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Ценник является основным источником информации о товаре во многих магазинах. Информация на нем должна быть достоверной и, желательно, исчерпывающей для покупателя. В этой статье мы расскажем по каким правилам обязан оформлять ценник продавец и что должно быть указано на ценнике.
Существует несколько законодательных документов, в которых указаны критерии, которым должен соответствовать ценник, а также информация, которую он должен содержать.
Это определяется в Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2463. В третьем пункте этих Правил указано, что продавец обязан обеспечивать каждый товар ценником, на котором должны быть указаны:
Важно отметить, что информация на ценнике не должна изменяться на кассе. Ценник в магазине является публичной офертой. Когда покупатель намеревается приобрести товар, он принимает эту оферту, и продавец обязан следовать установленным им же правилам. То есть, он должен продать товар по цене, указанной на ценнике. С юридической точки зрения такие аргументы, как «забыли обновить», «акция закончилась», «ценник неправильный», являются неправомерными и нарушают права потребителей. Поэтому покупатель имеет право требовать, чтобы товар был продан по той цене, которая указана на ценнике.
Ценники должны быть размещены на всех товарах в магазинах (или представлены в виде прейскуранта), как мы уже упоминали. В ранее действовавших Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55, было прописано требование о необходимости наличия единообразных и четко оформленных ценников на продаваемые товары. В текущих Правилах такого требования нет, однако все же лучше, если магазины (продавцы) продолжат оформлять ценники единообразно, используя одинаковый шрифт и размер, а также единый цвет. Рекомендуется выделять цветом только ценники для определенных категорий, например, для товаров, которые продаются по акции.
Также стоит отметить судебную практику: суды не раз подчеркивали, что при размещении товаров на полках витрин ценник с необходимой информацией о товаре должен находиться в непосредственной близости от товара.
Кроме того, указание на ценнике двух цен (со скидкой и без скидки) не запрещено, однако если такое оформление вводит потребителя в заблуждение, продавец может быть привлечен к административной ответственности.
Если продавец неправильно оформил ценники или не оформил их вовсе, он понесет ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). В части 1 статьи 14.15 указано, что за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 300 до 1500 рублей для физических лиц, от 1000 до 3000 рублей для должностных лиц и от 10 000 до 30 000 рублей для юридических лиц (возможно также предупреждение).
Если покупатель замечает, что ценники оформлены неправильно и вводят в заблуждение, а продавец отказывается признавать свои ошибки при указании на эти недостатки, можно обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести контрольно-надзорные мероприятия и разобраться в ситуации. После проведения соответствующих проверок этот государственный орган может принять меры в отношении магазина, включая наложение предусмотренных законом штрафов. Покупатель, в свою очередь, имеет право требовать соблюдения своих прав, в частности, продажи товара по цене, указанной на ценнике. Если на кассе вам предлагают заплатить больше, не соглашайтесь; в крайнем случае (если не хотите разбираться) откажитесь от покупки.
Источник: https://dzen.ru/a/ZzJhqXZkNTFm8RYL
АНО ЦСЭ «Рособщемаш» проводит товароведческие судебные экспертизы соответствия или несоответствия стандартам:
Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое разъяснит применение новых норм закона о банкротстве. Проект этого постановления будет вынесен на голосование пленума 17 декабря.
Это заявление было сделано на пленарном заседании Совета судей России. За девять месяцев 2024 года арбитражные суды рассмотрели 1 миллион 358 тысяч дел. Количество экономических споров за этот период увеличилось на 4%. Среди всех дел, рассматриваемых арбитражными судами, дела о банкротстве демонстрируют наибольший рост. За девять месяцев текущего года было рассмотрено 305 тысяч таких дел, что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мае этого года был принят закон, который ввел новации в процедуру банкротства. Положения данного закона предполагают увеличение минимальной суммы требований кредиторов, необходимой для инициирования дела о банкротстве; расширение сферы применения документарного производства в делах о банкротстве без проведения судебного заседания, с составлением только резолютивной части определения; унификацию порядка обжалования судебных актов, принятых как в деле о банкротстве, так и вне этого дела. Эти нововведения в первую очередь направлены на оптимизацию процесса рассмотрения дел о банкротстве и связанных с ними споров. ВС РФ оперативно отреагировал на необходимость разъяснения основных изменений, сформулированных в данном федеральном законе, и во втором полугодии текущего года подготовил проект постановления Пленума, в котором разъяснил его ключевые положения.
Документ обсуждался на заседании пленума 26 ноября этого года и был отправлен на доработку. Подготовленный проект разъясняет вопросы, связанные с применением новых норм закона о банкротстве и Арбитражного процессуального кодекса.
Серьезные законодательные изменения, касающиеся процедуры банкротства, были приняты минувшей весной. В частности, увеличен минимальный размер долга для инициирования кредиторами дел о банкротстве юридических лиц. Для ряда обособленных споров установлены процессуальные особенности ведения производства. Изменены правила обжалования судебных актов, принимаемых как в деле, так и вне дела о банкротстве. Разъяснения пленума ВС РФ направлены на формирование единой судебной практики, связанной с применением новых норм.
Эксперт добавил, что минимальная сумма, необходимая для возбуждения дела о банкротстве юридического лица, была увеличена с трехсот тысяч до двух миллионов рублей. Как разъясняет пленум ВС РФ, нормы о минимальном пороговом значении распространяются на заявления конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, а также работников и бывших работников должника. Ограничения по минимальному пороговому значению задолженности не применяются к заявлениям должника о собственном банкротстве.
В проекте постановления указано, что при рассмотрении обоснованности заявления кредитора суд вправе отказать во введении процедуры, если должник докажет, что он, несмотря на временные финансовые затруднения (например, обусловленные кассовым разрывом), с учетом планируемых поступлений денежных средств сможет исполнить свои обязательства с наступившим сроком исполнения.
Юрист подчеркнул, что действительно существует большая необходимость в разъяснении правил применения майских поправок в Закон о банкротстве. Однако, по словам специалиста, обсуждаемый проект постановления оставляет некоторые вопросы без ответа. Возможно, это связано с отсутствием достаточного количества судебной практики, анализ которой мог бы привести к более четкому пониманию правил применения поправок.
Юрист обращает внимание на то, что проект постановления содержит изменения в правилах судебного извещения. Однако, для этого необходимо внести изменения в закон. Арбитражный процессуальный кодекс РФ обязывает суды извещать участников дела перед каждым судебным заседанием, при этом данное положение нельзя расценить как дискреционное, поскольку касается возможности присутствия стороны в том или ином судебном заседании. Понятно стремление пленума сократить документооборот, связанный с судебными извещениями, благодаря хорошо организованной работе электронных сервисов. Тем не менее, этот вопрос также относится к компетенции законодателя в части внесения поправок в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
По мнению эксперта, представляются логичными и последовательными подготовленные разъяснения об истребовании сведений у органов государственной власти по ходатайству арбитражного управляющего. На самом деле, существует серьезная проблема с предоставлением соответствующих сведений органами государственной власти, поскольку их нехватка может значительно осложнить процедуру банкротства должника или продлить ее срок.
Источник: https://rg.ru/2024/12/03/verhovnyj-sud-raziasnit-novye-pravila-bankrotstva.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения финансовой судебной экспертизы или судебной экспертизы банкротства, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Когда речь идет о разделе имущества, конфликты зачастую неизбежны. Споры могут возникать даже между близкими людьми, когда наступает время вступления в наследство. Адвокат поделился советами о том, как минимизировать конфликт и разрешить спор.
Самый распространенный случай — раздел имущества между супругами, находящимися в конфликте. Это может стать серьезным испытанием.
Важно помнить, что согласно закону, имущество, приобретенное супругами в период брака, является их совместной собственностью и должно делиться поровну, независимо от того, на чье имя оно было приобретено. Однако эмоциональный фон и личные интересы часто мешают достичь справедливого соглашения.
В первую очередь, стоит составить список всего совместно нажитого имущества, включая банковские счета, недвижимость, автомобили и даже предметы роскоши. Затем полезно будет попытаться объективно оценить имущество, возможно, с привлечением независимого эксперта. Это поможет избежать споров о стоимости каждого объекта раздела. После этого можно более осознанно подойти к вопросу о разделе, учитывая интересы обеих сторон и стремясь к компромиссу.
В случае, когда стороны не могут самостоятельно договориться о разделе имущества, они могут обратиться к медиатору, который поможет разрешить семейный спор мирным способом.
Если после этого супруги все еще не смогут прийти к соглашению, рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или адвокату, специализирующемуся на семейном праве, чтобы защитить свои интересы и добиться справедливого раздела имущества.
Еще один случай, когда без помощи специалиста не обойтись, — это раздел имущества между наследниками. Если родственники оказались в конфликте из-за наследства, в первую очередь следует попытаться найти общий язык. Часто споры возникают из-за недопонимания или разных взглядов на ситуацию.
Стоит попробовать собраться вместе и открыто обсудить все вопросы, возможно, с помощью медиатора — специалиста, который поможет наладить диалог. Если это не принесет результатов, придется обращаться в суд. В зависимости от ситуации это могут быть заявления о признании права собственности в порядке наследования, о признании наследника принявшим наследство, о признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство, а также о определении долей в наследственном имуществе и так далее.
Однако важно помнить, что судебные разбирательства могут затянуться на долгое время и потребовать значительных финансовых затрат.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, оценки наследуемого имущества, а также проведения финансовой или строительно-технической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Квартирный вопрос обычно становится острой темой после развода. Многие считают, что если квартира принадлежит одному из бывших супругов, то другой должен просто собрать свои вещи и уйти. Однако это не всегда так.
Возможность выписки и выселения бывшего супруга зависит от типа жилья, в котором вы проживаете. Если вы занимаете квартиру по договору социального найма и прописали своего теперь уже бывшего супруга к себе по постоянному месту жительства, то выписать его можно только в случае его добровольного выезда из жилого помещения и неисполнения им обязанности по оплате коммунальных платежей. Если же после развода бывший супруг остается проживать в жилом помещении и у него нет другого пригодного места для проживания, выселить и выписать его будет невозможно.
А вот в случае прописки и вселения супруга в свою квартиру, то есть принадлежащую вам или вашим родителям на праве собственности, после расторжения брака возможно не только выписать, но и выселить из принадлежащего вам жилого помещения. Это подтверждается статьей 31 Жилищного кодекса РФ, согласно которой при прекращении семейных отношений с собственником жилья право пользования этим помещением у бывшего члена семьи не сохраняется.
Однако даже в этом случае суд может учесть финансовое положение и состояние здоровья бывшего супруга, что может привести к сохранению за ним права пользования вашим жильем на определенный срок. В судебной практике были случаи, когда такое право сохранялось на период от шести месяцев до двух лет.
Согласно части 5 статьи 31 ЖК РФ, право пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника может быть прекращено по требованию собственника до истечения срока, указанного в судебном решении, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для сохранения такого права. То есть, если финансовое положение или жилищные условия бывшего супруга улучшатся до окончания срока, на который ему было предоставлено право пользования вашим жильем, вы можете обратиться в суд с требованием прекратить это право и выселить его.
Существует еще один случай, когда выселение и выписка бывшего супруга невозможны. Это касается ситуации, когда бывший супруг проживает и прописан на момент приватизации жилого помещения, даже если он не участвовал в процессе приватизации или отказался от участия в приватизации.
Наше законодательство защищает жилищные права граждан, а также права собственников жилых помещений. Собственник жилья вправе выселить и выписать бывшего супруга почти без каких-либо препятствий, и лишь в редких случаях возможно временное сохранение права пользования жилым помещением за бывшим супругом.
Источник: https://aif.ru/society/law/sobstvennost-ne-spasyot-tri-sluchaya-kogda-nelzya-vyselit-byvshego-muzha
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой или строительно-технической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Арбитражные суды удовлетворили около десяти исков бывшего владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, касающихся запрета компаниям на использование его товарных знаков и взыскания с них компенсации.
Ранее финансовый управляющий имуществом бизнесмена Вадим Дамаев подал иски в арбитражные суды против ряда компаний, которые использовали фирменные знаки корчмы на вывесках ресторанов, в меню, дизайне продукции, посуды, интерьере, а также на печатной продукции и одежде сотрудников. Суды удовлетворили эти иски, запретив использование спорных брендов и назначив ответчикам штраф в размере 500 тысяч рублей.
В решении арбитражного суда Москвы по делу с ООО «Корчма» указано, что Юрий Белойван является правообладателем товарного знака «Корчма Тарас Бульба», который зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг ряда классов МКТУ.
Чтобы проверить использование спорного товарного знака компанией «Корчма», финансовый управляющий Вадим Дамаев провел контрольные закупки в ресторане «Корчма Тарас Бульба», расположенном в Москве. В ходе проверки истец выяснил, что ответчик незаконно использует указанный товарный знак. Кроме того, финансовым управляющим Белойвана были обнаружены два сайта, на которых размещены изображения, сходные со спорным товарным знаком.
Убедившись, что действия ООО «Корчма» нарушают исключительное право на товарный знак, принадлежащий признанному банкротом правообладателю, его финансовый управляющий направил ответчику претензию и впоследствии подал иск в арбитражный суд.
Арбитражный суд отклонил доводы ответчика о правомерном использовании спорного обозначения. По информации компании «Корчма», в 2019 году в открытых источниках было опубликовано юридически значимое сообщение Белойвана, в котором он публично заявил о прекращении всякой предпринимательской деятельности на территории России и об отказе от деятельности в сфере ресторанного бизнеса, публично разрешив любым другим лицам использование товарного знака «Корчма «Тарас Бульба».
Ответчик также считает, что действовал добросовестно, акцентируя внимание на этнической славянской кухне как на главной особенности своего ресторана, а не на товарном знаке истца. Компания Компания «Корчма» предполагала добросовестность Белойвана и упомянутое юридически значимое сообщение правообладателя расценивала как соответствующую закону одностороннюю сделку (пункт 2 статьи 154 Гражданского кодекса РФ).
Арбитражный суд пришел к выводу, что отказ-согласие, сделанное Белойваном, было осуществлено с заведомо противоправной целью и, следовательно, является ничтожной сделкой (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса РФ).
Кроме того, суд первой инстанции учел, что начиная с 2016 года, Белойван осознавал риск взыскания доначисленных налогов с ресторанов, находившихся под его контролем, в связи с возбужденным уголовным делом. Отказ-согласие, на который ссылается ответчик, был сделан Белойваном с заведомо противоправной целью, а именно для недопущения взыскания за счет ресторанов, продолжающих использование товарного знака, его задолженности перед бюджетом РФ.
Суд подчеркнул, что компания «Корчма», осуществляя предпринимательскую деятельность, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, могла и должна была убедиться в законности использования товарного знака Белойвана, в том числе приобрести право на его использование у обладателя исключительного права (истца).
Мосгорсуд 24 марта 2021 года подтвердил законность заочного ареста Белойвана по делу о сокрытии налогов.
Белойван обвиняется в сокрытии денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно осуществляться взыскание налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере. В июле 2020 года он был объявлен в федеральный розыск.
В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму свыше 650 миллионов рублей. Позже Мосгорсуд сократил ему срок наказания на 3 месяца. В ноябре 2020 года Белойван был освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20241127/310450794.html
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Суд взыскал в пользу автовладельца более 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного столкновением с овцой, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Местный житель обратился во Фроловский городской с требованием о возмещении ущерба в суд Волгоградской области результате дорожно-транспортного происшествия.
По словам истца, 18 июля на автодороге «Фролово-Дон» он наехал на овцу, которая пересекала проезжую часть. Перегон скота осуществлялся вне специально отведенных для этого мест. В результате инцидента автомобиль получил повреждения.
Сотрудники ГИБДД установили владельца животного, который был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Владельцу скота назначили штраф в размере 800 рублей.
По результатам экспертизы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 516 973 рубля.
Фроловский городской суд установил, что собственник животного нарушил пункт 25.4 Правил дорожного движения, допустив выход овцы на проезжую часть.
Решением суда с владельца овцы в пользу автомобилиста взысканы: ущерб от ДТП в размере 516 973 рубля, расходы на экспертизу — 10 тысяч рублей, а также судебные расходы — 25 тысяч 597 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20241127/310451037.html
Если вам требуется оценка ущерба имуществу, автотехническая или ветеринарная судебные экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Единовременное пособие и выплаты, связанные с утратой трудоспособности и получением инвалидности вследствие военной травмы, не считаются имуществом, нажитым в период брака, и не подлежат разделу между супругами. Такую позицию высказал Верховный суд Российской Федерации во втором Обзоре судебной практики за 2024 год.
Как следует из материалов дела, при разделе в суде совместно нажитого супругами имущества, женщине отказали в получении половины выплаченного до развода мужчине — бывшему сотруднику полиции — единовременного пособия и выплат в связи с утратой трудоспособности и получением инвалидности по военной травме. Суд первой инстанции установил, что сотруднику полиции, получившему травму или повреждение здоровья в результате выполнения служебных обязанностей, выплачивается единовременное пособие в размере двух миллионов рублей. Суд отметил, что такие выплаты имеют целевое назначение и не относятся к имуществу, нажитому супругами в период брака, и, следовательно, не подлежат разделу. Однако суд апелляционной инстанции отменил это решение и удовлетворил иск женщины, считая, что спорные суммы относятся к общему имуществу супругов и подлежат разделу в установленном законом порядке. Кассационный суд общей юрисдикции поддержал выводы апелляционной инстанции.
Верховный суд Российской Федерации подчеркнул, что единовременное пособие, выплачиваемое сотрудникам полиции при увольнении по причине признания их негодными к службе вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, не является обязательной социальной выплатой в рамках социального обеспечения.
Согласно мнению Верховного суда РФ, единовременное пособие сотруднику полиции по военной травме отличается от социальных выплат, основанных на обязательном социальном страховании, поскольку его предоставление является конституционной обязанностью государства по возмещению вреда, причиненного здоровью таких граждан.
«Такая выплата обусловлена спецификой службы в полиции, не является компенсацией утраченного денежного содержания сотрудника и имеет специальное целевое назначение — реализацию конституционной публично-правовой обязанности государства по материальной и моральной поддержке сотрудников полиции, пострадавших при исполнении служебных обязанностей», — поясняет Верховный суд РФ.
В результате Верховный суд РФ постановил, что такое пособие является индивидуально-определенной выплатой, имеет целевой характер и поэтому, не входит в состав совместно нажитого супругами имущества, подлежащего разделу при расторжении брака.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20241128/310454372.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой или строительно-технической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию жителю Волгограда компенсацию за материальный ущерб, причиненный его автомобилю упавшим облицовочным камнем.
Согласно данным, в середине января текущего года мужчина оставил свой автомобиль на парковке у дома № 98 на проспекте имени Ленина в Волгограде.
Когда он вернулся через некоторое время, то увидел на своем автомобиле повреждения, а вокруг него были осколки облицовочного камня. Согласно заключению эксперта, стоимость ремонта автомобиля составила 173 700 рублей.
Суд установил, что управление домом осуществляется ООО «СетиКом». В список работ по текущему ремонту здания входит мелкий ремонт фасадов. Невыполнение ответчиком своих обязательств по надлежащему содержанию общего имущества собственников привело к ущербу истца из-за падения облицовочного камня на его автомобиль, заключил суд.
По решению Краснооктябрьского районного суда Волгограда с ООО «СетиКом» в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 173 700 рублей, а также судебные расходы (4 674 рубля) и расходы по составлению экспертного заключения (6 000 рублей).
Решение суда не вступило в законную силу.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20241129/310455837.html
Если вам требуется автотехническая судебная экспертиза или оценка ущерба имуществу, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Верховный суд РФ рассмотрел важный вопрос: могут ли граждане безнаказанно оставлять размещать злые бездоказательные отзывы о специалистах в интернете, и в каких ситуациях они могут быть привлечены к ответственности за это.
Суть проблемы заключается в том, что на сайте, посвященном медицинским работникам и принадлежащем коммерческой компании, недовольный пациент оставил анонимный отзыв о работе врача поликлиники. В этом комментарии было заявлено, что доктор якобы отказалась принимать пациента, потому как ее рабочее время закончилось. А еще врач будто бы испортила больничный лист, потому что ошиблась с датой его закрытия. Позже на приеме у этого врача одна из пациенток призналась, что именно она написала этот отзыв.
Врач посчитала, что ее оскорбили, и подала иск против пациентки и компании-владельца сайта. В суде врач потребовала признать информацию, размещенную на сайте, недостоверной и порочащей ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она также потребовала, чтобы пациентка опровергла свой комментарий, а компания удалила его с сайта. Кроме того, врач требовала компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей от пациентки и 3 миллиона рублей от компании.
Компания возмутилась и иском, и требованием доктора. Она посчитала недоказанным, что на сайте опубликован именно тот текст, который медицинский работник привела в деле. Но не привела доказательства, что отзыв написала именно та самая пациентка.
Три местных суда отказали врачу в его требованиях — опровергнуть злостные высказывания и компенсировать моральный ущерб. Все суды единогласно заявили, что врач не подтвердила, что информацию распространяла именно ее пациентка. Кроме того, местные суды пришли к выводу, что негативный отзыв является лишь субъективным мнением пациента. «Эмоциональный аспект позиции автора не влияет на оценку сведений на сайте», — указали суды в своих решениях. Врач категорически не согласилась с таким мнением и обратилась в Верховный суд РФ, который отменил решения своих коллег и велел заново пересмотреть спор.
Главное же то, что разъяснил Верховный суд: когда граждане реализуют свое право на свободу слова, это не должно нарушать права других граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации. При этом право на неприкосновенность частной жизни не может ограничивать возможность обсуждать в СМИ работу отдельных лиц, так как ей многие интересуются (общественный интерес), отметила Судебная коллегия по гражданским делам ВС.
С учетом развития технологий, естественно, что в СМИ появляется и негативная информация о человеке и его деятельности. Это издержки свободы информации, заметил в своих разъяснениях Верховный суд РФ. Однако такую свободу необходимо уравновесить гарантиями защиты достоинства, чести, доброго имени и деловой репутации, а также запретом на дискриминацию и уничижительное обращение по тому или иному признаку.
Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отметила, что людям интересна именно достоверная информация о деятельности врачей. Если же распространяются сведения, которые не соответствуют действительности и могут создать ложное представление о враче и качестве работы медицинской организации, то это противоречит общественному интересу.
Согласно заявлению высокой судебной инстанции, СМИ должны предпринять меры, чтобы подтвердить недостоверность информации, которая предположительно противоречит реальности, отметил ВС со ссылкой на постановление Конституционного суда (от 25 мая 2021 года N 22-П). Это необходимо для того, чтобы потом удалить или изменить эти сведения или же дать опровержение.
Главное, что отметил Верховный суд, — в делах о защите чести и достоинства необходимо определить: является ли спорная информация утверждением о факте или же это просто оценочное суждение.
В пункте 9 постановления Пленума ВС (от 24 февраля 2005 года N 3) «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» сказано, что в суде не защищают субъективные суждения, поскольку нельзя проверить, соответствуют ли они действительности.
Если в каком-либо высказывании присутствует субъективная оценка, это не означает, что в нем отсутствует утверждение о факте. Когда человек оставляет негативный отзыв, потому что другое лицо нарушило закон, деловую этику или действовало недобросовестно, в его позиции может содержаться утверждение о факте, по отношению к которому он высказывает свое мнение, отметил Верховный суд РФ.
По мнению вышестоящих судей, местные суды не оценили, возможно ли проверить высказывания из спорного отзыва на соответствие действительности. Вместо этого они указали, что резкие слова гражданки невозможно проверить, так как комментарий является субъективной оценкой пациента.
Теперь, по словам юристов, при доказывании недостоверности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, суды должны в каждом конкретном случае оценивать, содержатся ли в высказывании факты, которые можно проверить на достоверность. При этом они не должны ограничиваться установлением эмоциональности и все списывать на личное мнение гражданина, на которое он, безусловно, имеет право.
Эксперты, которые сталкивались с подобными фактами негативных отзывов граждан, массово появившихся на просторах интернета в последние годы, уверяют, что если в целом рассматривать отзывы пациентов, то на официальных сайтах медицинских учреждений всегда есть специальная форма для отзывов о врачах.
Эта форма, как объясняют юристы, необходима поликлиникам и больницам для оценки качества работы сотрудников медицинских учреждений. Несмотря на то, что такие «официальные» сайты не являются СМИ, существует риск, что такие злые отзывы, не подкрепленные элементарными доказательствами, могут привести к негативным последствиям, считают эксперты.
При новом рассмотрении этого спора местным судам придется не просто ответить на все вопросы, которые поставил в своем решении Судебный департамент по гражданским делам ВС, но и проанализировать отзыв о докторе, чтобы выяснить, можно ли его считать частным мнением или же это является оскорблением чести, достоинства и деловой репутации врача.
Определение Верховного суда N 5-КГ22-147-К2.
Источник: https://rg.ru/2024/11/27/pustoe-slovo.html
Если вам требуется проведение лингвистической экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.