Тольяттинскому заводу «Росинка Дистиллери» отказали в регистрации товарного знака «Жигулевка», об этом сказано на официальном сайте Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана компанией в сентябре 2023 года. Ее запрашивали в отношении товаров 32 и 33-го МКТУ, что позволило бы предприятию производить и продавать широкий ассортимент как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Однако в марте 2025 года Роспатент отказал в регистрации знака. После этого компания обратилась в Палату по патентным спорам Роспатента, но и там получила отказ.
По версии ведомства, основными причинами, по которым обозначение «Жигулевка» не может быть зарегистрирован стали:
В коллегии службы интеллектуальной собственности пояснили, что название реки в случае признания его товарным знаком, «не обладает различительной способностью для части заявленных товаров». Это связано с тем, что наименование водного объекта указывают в качестве бренда напитка только в том случае, если вода из этой реки действительно участвует в производстве. Однако в случае с заявкой «Росинки Дистиллери» это не соответствовало действительности.
Производитель аргументировал свою позицию тем, что река Жигулевка неизвестна широкому кругу потребителей, и поэтому потребители не будут ассоциировать название напитка с названием водного объекта. Однако эксперты Роспатента не принял этот довод.
Компания «Росинка Дистиллери» (ранее — Тольяттинский комбинат шампанских вин и коньяков) в советское время выпускала не только алкогольную продукцию, но и безалкогольные напитки под брендами «Пепси» и «Севен Ап». В настоящее время предприятие специализируется в основном на крепком алкоголе.
Источник: https://www.rbc.ru/wine/news/6a0ad39e9a79476b639216e5
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Состав затрат на регистрацию товарного знака и скрытые риски, которые могут увеличить расходы.
Стоимость регистрации товарного знака — это не фиксированный чек, а конструктор. Итоговый бюджет зависит не только от обязательных расходов, но и от самого обозначения, количества классов МКТУ, качества предварительной проверки, возможных запросов Роспатента и выбранной стратегии подачи.
Компании часто ориентируются на минимальный стартовый сценарий и не учитывает, что ошибка на первом этапе может привести к повторной подаче, дополнительным расходам и потере времени. Поэтому перед регистрацией обозначения важно оценивать весь процесс: от проверки до получения самого свидетельства.
Каждому предпринимателю хотелось бы увидеть одну итоговую сумму перед подачей заявления, однако с товарным знаком так не получится. Это не покупка единой услуги, а юридическая процедура с несколькими этапами и переменными.
На стоимость влияет не только подача самой заявки. Значение имеют вид обозначения, количество классов МКТУ, наличие похожих товарных знаков, риск отказа, необходимость отвечать на запросы экспертизы и корректность документов.
Если бренд простой, различимый и не конфликтует с более ранними обозначениями, регистрация пройдет быстрее и проще. Если название слабое, описательное, похожее на уже зарегистрированный знак или используется в насыщенной конкурентной нише, процедура может потребовать дополнительной правовой оценки и затрат.
Поэтому при расчете стоимости важно в первую очередь понять сценарий, который будет больше подходить конкретному обозначению и компании.
Итоговая сумма обычно формируется из нескольких блоков. Конкретные суммы зависят от обстоятельств, поэтому будет правильнее сначала понять структуру расходов.
1. Предварительная проверка обозначения.
Проверка помогает понять, можно ли использовать выбранное обозначение как объект регистрации. Важно проверять не только точные совпадения, но и сходство до степени смешения. Товарные знаки могут быть похожи по звучанию, написанию, смыслу, визуальному восприятию или общей композиции. Пропустив этот шаг, компания может подать заявку на знак, который будет изначально имеет высокий риск отказа.
2. Выбор классов МКТУ.
Товарный знак регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг. Для этого используется Международная классификация товаров и услуг. Количество и содержание классов влияют на объем будущей правовой охраны. Узкий перечень классов может оставить часть деятельности без правовой защиты. Если выбрать классы без связи с бизнес-моделью, заявка может стать менее управляемой и сложнее для дальнейшего использования.
3. Подготовка заявки и документов.
В заявке указываются заявитель, обозначение, описание знака, перечень товаров и услуг и иные сведения. Ошибки в этих данных могут привести к запросам, задержкам или необходимости корректировок.
Крайне важно заранее определить кто будет правообладателем. Если бренд создается несколькими партнерами, а заявка подается на одного из них, в будущем это может повлиять на корпоративные отношения и распоряжение исключительным правом.
4. Госпошлины.
Государственные пошлины связаны с подачей заявки, экспертизой и последующими регистрационными действиями.
Их размер и порядок необходимо уточнять через официальные источники на дату подачи заявки, поскольку они могут меняться.
5. Ответы на запросы и предварительный отказ
В случае, если Роспатент направит запрос или предварительный отказ, предпринимателю потребуется подготовить мотивированный ответ. Иногда это решается уточнением перечня товаров и услуг, а иногда требуется правовая аргументация: различительная способность, доминирующие элементы, отсутствие сходства до степени смешения, особенности рынка или доказательства использования обозначения.
6. Корректировка обозначения или повторная подача
Если с самого начала была выбрана неправильная стратегия, то компания может столкнуться с необходимостью менять название, дорабатывать логотип, корректировать перечень товаров и услуг или подавать новую заявку.
Поэтому важно понимать, что попытки сократить расходы на предварительной проверке могут привести к рискам и дополнительным расходам.
Прежде чем переходить к цифрам, важно ответить на несколько вопросов:
1. Ориентироваться на минимальную стоимость подачи.
Минимальный сценарий не всегда отражает реальный бюджет. Он может не учитывать проверку, анализ рисков, корректировку заявки и работу с возможными запросами экспертизы.
Бизнесу нужен не самый дешевый вариант, а тот, который соответствует целям компании.
2. Не проводить предварительную проверку.
Не проверив обозначение до подачи, можно позже обнаружить сходный товарный знак или более раннюю заявку. В таком случае компания потратит время и деньги впустую.
Предварительный поиск не устраняет все риски, но помогает оценить их до начала процедуры.
3. Выбирать классы МКТУ без связи с бизнесом.
Ошибки в классах МКТУ могут привести к тому, что свидетельство не будет покрывать важные товары или услуги. К примеру, компания может защитить название для одного направления, но забыть про смежное направление, через которое фактически идут продажи.
Или заявитель, наоборот, выбирает слишком широкий перечень без «на всякий случай», что усложняет управление заявкой и дальнейшее использование знака.
4. Подавать заявку на слабое или описательное название.
Название может быть удачным с точки зрения маркетинга, но не с точки зрения регистрации. Если обозначение описывает товар, его качество, назначение или свойства, вероятнее всего Роспатент может оценить его критически.
В таком случае может помочь доработка обозначения, добавление оригинального элемента или изменение стратегии подачи. Однако проще понять это до подачи заявки.
5. Не учитывать сходство до степени смешения.
Зачастую компании ищут только полные совпадения. А важны еще похожие обозначения, если они относятся к однородным товарам или услугам. Сходство может быть фонетическим, графическим, смысловым или комбинированным. Поиски по маркетплейсам и поисковой выдаче не дадут полноценной картины.
6. Не готовиться к запросам Роспатента.
Предварительный отказ или запрос — не приговор. Однако ответ должен быть содержательным и юридически выстроенным.
Шаблонная отписка без анализа оснований отказа может привести к невозможности защитить позицию, что также повлияет на сроки и общий бюджет.
Ложная экономия появляется там, где бизнес сокращает расходы на этапе, который влияет на весь последующий процесс. Например, экономия на проверке может привести к подаче заявки с высоким риском отказа. Экономия на анализе классов МКТУ может оставить часть бизнеса без охраны. Самостоятельная подача без понимания процедуры может привести к ошибкам в данных, описании обозначения или перечне товаров и услуг.
При этом подать документы можно без посредников, это не является ошибкой. Заявитель вправе подать документы самостоятельно, однако достаточно ли у компании информации, чтобы оценить риски конкретного обозначения и правильно выстроить процедуру?
Собственнику бизнеса важен не только стартовый расход, но и прогнозируемость бюджета. И чем выше неопределенность в обозначении, классах и рисках отказа, тем важнее заранее оценить траты.
Конечно, заявитель может подать документы на регистрацию обозначения самостоятельно. Однако в вопросе бюджета важно учитывать не только сам факт подачи заявки, но и всю процедуру регистрации.
Поэтому большинство компаний обращаются за помощью к профессионалам еще до подачи заявки. Это помогает заранее оценить риски и рассчитать бюджет в зависимости от разных сценариев.
Специалист оценивает не только точные совпадения, но и знаки с фонетическим, смысловым, визуальным сходством, а также более ранние заявки, однородность товаров и услуг и возможные основания для отказа.
Для предпринимателя это важно с точки зрения управляемости бюджета. Предварительная оценка помогает разделить обязательные расходы, потенциальные дополнительные действия и риски, которые могут возникнуть из-за слабого обозначения, неверного выбора классов МКТУ или неподготовленности к запросам экспертизы.
Кроме того, оценка важна для стратегии охраны. Иногда бизнесу достаточно защитить словесное обозначение, иногда нужно отдельно оценивать логотип, комбинированный знак, несколько классов МКТУ или будущие направления деятельности. Без стратегии можно получить свидетельство, которое не покрывает ключевые задачи компании.
Важно понимать, что обращение к экспертам не дает 100% гарантии успешной регистрации. Итоговое решение принимает Роспатент, а результат зависит от конкретного обозначения, документов, более ранних прав и обстоятельств заявки. Профессиональная помощь может помочь уменьшить риски, выбрав правильную стратегию.
Чтобы оценить бюджет регистрации товарного знака без привязки к конкретным суммам, можно использовать сценарный подход.
Сначала необходимо определить объект регистрации: слово, логотип, комбинированное обозначение, затем описать товары и услуги, для которых используется бренд.
Затем подбираются классы МКТУ. Важно учитывать не только нынешнюю деятельность, но и планы развития бизнеса: новые линейки, маркетплейсы, франшизу, онлайн-сервисы, обучение, производство или розничную торговлю.
После выбора классно нужно провести проверку обозначения — оценить зарегистрированные товарные знаки, поданные заявки и риск сходства до степени смешения. Кроме того, необходимо проверить возможные абсолютные основания для отказа: описательность, отсутствие различительной способности, риск введения потребителя в заблуждение.
Далее есть 3 сценария:
Снизить риск увеличения расходов помогает предварительная работа до подачи заявки.
Поручить оценку эксперту имеет смысл, если:
Отдельное внимание стоит уделить конкурентным нишам. Там выше вероятность похожих обозначений, а значит, простой поиск по точному совпадению может не показать главные риски.
Таким образом, стоимость регистрации товарного знака — это не конкретная цифра, а совокупность обязательных и потенциальных расходов. На итоговую сумму валяет целый ряд факторов: обозначение, классы МКТУ, предварительная проверка, качество заявки, возможные запросы Роспатента и выбранная стратегия.
Расчет бюджета должен начинаться еще до подачи заявки. Компании важно заранее определить риски, перечень классов и может ли возникнуть необходимость в дополнительных действиях.
Предварительная оценка помогает бизнесу избежать лишних шагов, повторной подачи и слабой правовой охраны. Это крайне важно, если товарный знак рассматривается не как формальность, а как юридический актив.
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Количество судебных споров, связанных с заливами квартир продолжает расти. Поэтому об изменениях в данной сфере важно знать всем собственникам квартир. Рассмотрим, как защитить свои права и взыскать ущерб.
Хотя в Жилищном кодексе РФ не было кардинальных изменений, практика применения норм стала строже.
Разберем ключевые изменения: постановления Верховного Суда РФ, изменения кодекса и их реальные последствия для граждан.
Несмотря на то, что первом обзоре судебной практики ВС РФ (утвержден 25 марта 2026 г.) нет отдельного раздела о заливах квартир, ключевая позиция была подтверждена — при засоре общедомового стояка канализационная система является общим имуществом, и бремя доказывания отсутствия вины ложится на управляющую компанию.
| Позиция | Изменения | Пример взыскания |
| Презумпция вины УК | Доказывает отсутствия халатности | Средняя сумма ущерба – 300 тысяч рублей (сумма зависит от масштабов повреждений) |
| Моральный вред | Учитывают стресс и ремонт | Компенсация морального вреда по искам к УК может составить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей |
| Упущенная выгода | По договору аренды | С взысканием упущенной выгоды ситуация сложнее – суды строго относятся к таким требованиям. Для успеха истцу необходимо доказать реальное получение дохода (например, представить предварительный договор аренды) и то, что именно залив помешал этому. |
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила ведения Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Управляющие организации теперь обязаны вносить в систему данные о состоянии конструктивных элементов и инженерных систем, включая степень их физического износа и результаты проведенных обследований. Неразмещение или размещение недостоверной информации в ГИС ЖКХ влечет административную ответственность по статье 13.19.2 КоАП РФ
Позиции укрепились — проще взыскивать через ГИС.
Пошаговый план действий при заливе: как взыскать ущерб и штраф с УК (с учетом изменений с 1 февраля 2026 г.).
Важно помнить, что с 1 февраля 2026 года
в силу вступили поправки в Закон «О защите прав потребителей». Теперь штраф в размере 50% от присужденной суммы, который ранее можно было взыскать с УК, взыскивается не во всех случаях. Суд может освободить УК от его уплаты, если:
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки ущерба имуществу и восстановительного ремонта после залива, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
В России спрос на загородную недвижимость продолжает расти, но вместе с ним растет и число случаев, когда покупатели сталкиваются с серьезными недостатками дома уже после подписания договора купли-продажи. Однако большинство таких проблем можно предотвратить благодаря грамотной приемке с привлечением инженера строительного контроля и независимой экспертной организации. Правильно организованная приемка помогает сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей на ремонте.
Таким образом, своевременное выявление дефектов до заключения сделки позволяет покупателю сэкономить от 500 тысяч до 1,5 млн рублей — именно столько в среднем уходит на ремонт скрытых проблем после покупки. Поэтому лучше заранее фиксировать каждый дефект в техническом заключении с фотоотчетом и дефектной ведомостью. Такой документ обладает юридической силой и используется для торга с продавцом, претензионной работы с подрядчиком или в суде.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Рассмотрим типичные уловки дилеров и способы противостоять им.
Можно и нужно. Первый шаг — подача претензии в письменной форме, в которой вы требуете исправить данную ситуацию без обращения в суд. Если салон игнорирует претензию или отказывает, можно смело подавать иск в суд.
Однако необходимо доказать, что эти услуги действительно навязаны и не были оговаривались изначально. Это может быть письменное заявление с просьбой предоставить стоимость автомобиля без дополнительных услуг. Это доказывает, что со своей стороны покупатель предупредил продавца о том, что отказывается от дополнительных услуг и ему необходим только сам автомобиль.
В данном случае право покупателя защищено законом «О защите прав потребителя» и бремя доказывания отсутствия дефекта лежит на продавце. Это означает, что продавец должен доказать, что машина на момент продажи была без дефектов и они возникли в процессе эксплуатации. В таком случае можно смело писать претензию и отстаивать свои права вплоть до судебного разбирательства.
Ключевым доказательством становится независимая экспертиза, которая установит: какие дефекты были у автомобиля и были ли на момент продажи. Экспертное заключение позволяет предъявить претензии с требованием о возмещении причиненного ущерба.
В суде обязательно будет проведена экспертиза. Однако целесообразнее заказать досудебную экспертизу заранее, чтобы были основания для подачи иска. Это потребует от покупателя финансовых затрат, но они возмещаются по результатам рассмотренного дела. Главное заявить эти траты в иске.
Покупая подержанную машину в автосалоне, необходимо требовать от продавца перечень имеющихся дефектов. Если у автомобиля обнаружится дефект, о котором покупателя не предупредили, можно смело обращаться в суд.
Это серьезное нарушение и в таком случае также необходимо заключение эксперта. Только эксперт может установить, что пробег действительно был скручен и не соответствует заявленной цене. Пробег относится к техническим характеристикам машины и влияет на цену и выбор покупателя. Он должен быть указан в сервисной книжке.
Автомобиль относится к технически сложным товарам. Согласно «Закону о защите прав потребителей», вернуть новый автомобиль в салон и требовать возврата денег можно, если в течение 15 дней с момента покупки в нем обнаружился какой-либо недостаток. Спустя это время вернуть автомобиль можно только при наличии существенных недостатков. Поэтому при обнаружении технических дефектов необходимо провести экспертизу, которая это подтвердит недостаток и станет поводом для подачи иска в суд.
Отсутствие записей в сервисной книжке говорит о том, что салон не выполнил никакой предпродажной подготовки автомобиля. Отсутствие документов, фиксирующих проведение таких работ, это подтверждает. И горящий чек с предупреждением, что у новой машины истекает срок ТО, говорит о том, что продавец его не провел. Это является нарушением, которое является основанием для возврата машины в 14-дневный срок.
В данном случае бремя доказательства также лежит на продавце. Продавец должен предоставить доказательства, что книжка была заполнена. Скорее всего, салон отказывается брать на себя ответственность. Надеясь, что потребитель пойдет в суд. Такие судебные процессы могут длиться по несколько лет. Многих потребителей это пугает, чем и пользуются нечестные продавцы.
Практика разная и нельзя сказать, что она у всех положительная. Однако победы бывают чаще.
Например, была история, что в салоне был куплен новый автомобиль, но в сервисной книжке отсутствовали сведения о техосмотре. Соответственно, не было предварительной работы со стороны салона. В суд ответчик не явился, представил за подписью своего представителя письменный отзыв, и суд вынес решение в пользу потребителя. Ответчик обжаловал и дошел до кассационной инстанции, но решение осталось в пользу потребителя.
Покупатели защищены законом о защите прав потребителей, и нормы этого закона действуют очень хорошо.
Внимательно изучайте договор. Не подписывайте ничего, не разобравшись.
Зафиксируйте на видео передачу автомобиля — внешнее состояние, пробег, наличие повреждений, комплектацию, документы.
Проверяйте все реквизиты акта приема-передачи автомобиля.
Проверьте сервисную книжку и записи в ней. Там обязательно должно быть указание, что предпродажная подготовка проведена, ТО пройден, хронометраж зафиксирован и указана дата следующего техосмотра.
Если обнаружите, что какой-то из этих пунктов не соответствует, то не бояться отстаивать свои права. Делать это надо правильно, поскольку суд определяет взаимоотношения сторон с учетом досудебного регулирования спора.
«Закон о защите прав потребителей» дает возможность урегулировать либо попытаться урегулировать этот вопрос без суда, не тратя деньги и время.
Поэтому сначала направьте в автосалон досудебную претензию – лично (с получением подписи на копии) или заказным письмом с уведомлением о вручении. На письменное заявление салон должен предоставлять письменный ответ. Если салон отказывается или игнорирует выполнение ваших требований (непредоставление ответа в установленный законом срок также приравнивается к отказу) – обращайтесь в суд.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения автотехнической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Инвестиции уже давно перестали быть уделом избранных — брокерские счета, криптокошельки, паевые инвестиционные фонды и доли в стартапах стали привычной частью жизни многих граждан. Но при разводе эти активы часто превращаются в главный источник споров.
Что происходит с ценными бумагами, цифровыми активами и правами на долю в компании при разводе? Как делить портфель, который продолжает меняться в цене? Можно ли защитить криптовалюту от раздела? Рассмотрим, как суды подходят к распределению инвестиционных активов — и какие стратегии помогают добиться справедливого исхода.
Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами в период брака, считается их совместной собственностью. К нему относятся не только очевидные вещи как недвижимость, автомобили, дачи, но и ценные бумаги, паи, доли в уставном капитале, вклады в банках и кредитных организациях.
Особенность инвестиционных активов — их отсутствие в физической форме. Акции — это записи в реестре, криптовалюта — данные в блокчейне, опционы — права на будущее получение актива. Именно их «неосязаемость» делает раздел таких активов одним из самых сложных.
Если брачным договором не предусмотрено иное, доли супругов признаются равными — 50/50. Но на практике раздел инвестиционных активов оказывается в разы сложнее раздела недвижимости. Необходимо оценить стоимость актива на момент раздела (а она может колебаться), доказать факт его приобретения на общие средства, а в случае с криптовалютой, подтвердить сам факт его существования.
Самая частая проблема при разделе инвестиционных активов связана с их оценкой. В отличие от недвижимости, где рыночную стоимость можно определить по кадастровой стоимости или сделкам с аналогичными объектами, активы характеризуются высокой волатильностью. Ценные бумаги котируются на бирже, но их цена постоянно меняется. Какую из цен брать — на момент подачи иска, на день рассмотрения дела в суде или среднюю за период?
В таких случаях суды руководствуются рыночной стоимостью актива на момент вынесения решения или на основании судебной оценочной экспертизы.
Еще сложнее обстоят дела с паями закрытых паевых инвестиционных фондов или долями в ООО. Там нет публичных котировок, а их стоимость определяется только на основании заключения независимого оценщика, что требует времени и значительных расходов. Однако без проведения экспертизы суд не сможет справедливо разделить актив.
Ценные бумаги, приобретенные супругами в период брака за счет общих доходов семьи, считаются совместно нажитым имуществом. При этом не имеет значения, на чье имя открыт брокерский счет и зарегистрирован депозитарий. Акции, облигации, инвестиционные паи и даже лотерейные билеты — все это подлежит разделу, а дивиденды и купонные доходы, полученные от этих активов, также считаются общим имуществом.
Одна из частых проблем — когда один из супругов совершает сделки с общими ценными бумагами без согласия другого: продает акции, досрочно погашает облигации или выводит средства с брокерского счета без нотариально удостоверенного согласия второго супруга. Такие действия расцениваются как незаконное распоряжение общим имуществом.
Что делать в такой ситуации? Несогласный супруг может оспорить такую сделку в суде, потребовать признания ее недействительной и возврата части стоимости реализованных или переданных активов. Однако важно учитывать, что срок исковой давности по таким делам ограничен. Пропуск этого срока может привести к отказу в иске.
Когда супруги делят акции, речь идет об имуществе, а не о корпоративных правах или управлении компанией. Один из ключевых принципов, подтвержденных судебной практикой: при разделе совместно нажитого имущества супруги получают право собственности на активы, а не право участвовать в управлении компанией. Таким образом, если супруг получил половину акций компании, это не дает ему автоматического права голоса на общем собрании акционеров
В России цифровая валюта признается имуществом и подлежит разделу, если была приобретена в браке за счет общих средств. Однако ее правовой статус остается не до конца урегулированным — законодательство пока не дает четких инструкций, как именно их оценивать и делить. Депутаты уже предложили законопроект, согласно которому криптовалюта, приобретенная в браке, будет считаться общим имуществом супругов, а активы, купленные до брака или полученные в дар — личной собственностью одного из супругов.
Суды сталкиваются с серьезными трудностями при разделе криптовалюты. Основная сложность заключается в доказательстве ее существования и принадлежности конкретному супругу. Дело в том, что криптовалюта хранится на электронных кошельках, доступ к которым осуществляется через закрытые ключи. Если один из супругов скрывает эти данные или переводит активы на другие счета, доказать их существование будет крайне сложно.
В судебной практике уже есть примеры, когда суды именно по этой причине отказывали в разделе. Истец не смог подтвердить наличие цифровых активов и их принадлежность ответчику. Принцип прост: «нет доказательств — нет раздела».
В связи с этим рекомендуется фиксировать факт владения криптовалютой еще до брака или в его начале: скриншоты кошельков, выписки с криптобирж, показания свидетелей — все это может стать основанием для включения цифровых активов в бракоразводный процесс. На данный момент все активнее обсуждается возможность внесения изменений в Семейный кодекс, которые позволят приравнять приобретенную в браке цифровую валюту к общему имуществу супругов.
Доли в уставном капитале ООО — еще один вид инвестиционных активов, который часто становится предметом споров при расторжении брака. Если доля была приобретена в период брака за счет общих семейных средств, она признается совместно имуществом супругов, независимо от того, на кого из супругов она оформлена и кто фактически управлял бизнесом.
Однако здесь есть важный нюанс. В отличие от акций, которые можно разделить в натуре, доля в ООО — это корпоративное право, и ее переход к новому участнику должен соответствовать уставу общества. Если в уставе предусмотрено, что вход нового участника требует согласия всех остальных участников, то супруг, получивший долю в порядке раздела, не станет участником общества автоматически.
Пример из практики: бывшая супруга потребовала половину доли в компании. Суды удовлетворил иск. Однако Верховный Суд РФ пересмотрел дело и отметил, что нормы корпоративного законодательства и уставные ограничения имеют приоритет при разделе имущества между супругами. Раздел имущества не означает автоматического перехода корпоративных прав — уставные ограничения и интересы других участников сохраняют приоритет. В результате женщина получила не долю в компании, а право на денежную компенсацию ее действительной стоимости.
Одной из самых сложных категорий активов для раздела при разводе остаются опционы — права на приобретение актива в будущем. Российское законодательство различает опцион на заключение договора и опционный договор, под которым понимается соглашение, по которому одна сторона вправе требовать от другой совершения определенных действий — передачи имущества или уплаты денег.
Главная сложность при разделе опционов заключается в том, что спор идет не конкретном активе, а о потенциальном праве получить его в будущем. Судебная практика в этой сфере пока ограничена. Суды традиционно склонны делить уже существующие активы, а не потенциальные права на их приобретение.
Пример из практики: женщина требовала разделить право на приобретение дома и земельного участка в Испании, полученное по опциону. Однако суд отказал в удовлетворении иска, поскольку не было доказано, что объект был фактически приобретен и принадлежит ответчику.
Самый надежный способ защитить инвестиционный портфель от раздела при расторжении брака является заключение брачного договора. В нем супруги могут четко установить режим раздельной собственности на ценные бумаги, цифровые активы, доли в компаниях. Брачный договор действует как детализированный план имущественных отношений, в котором супруги фиксируют все достигнутые между собой договоренности об осуществлении имущественных прав как в период брака, так и после его расторжения.
Брачный договор позволяет определить не только то, кому достанется тот или иной актив, но и порядок управления совместными инвестициями. Важно, чтобы брачный договор был заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Особенно надежной защитой является договор, заключенный за несколько лет до развода и основанный на реальном, а не мнимом распределении активов.
Однако существуют и ограничения:
Практика показывает, что грамотное планирование инвестиций с учетом семейного права помогает избежать не только финансовых потерь, но и длительных, изматывающих судебных споров.
Вот ключевые принципы, которые стоит усвоить:
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Когда стороны не могут договориться о стоимости имущества, будь то недвижимость, доли в компании или иной актив, простого торга становится недостаточно. В такой ситуации невозможно обойтись без квалифицированной помощи. Тогда в дело вступает независимый оценщик, который предоставит сторонам объективное заключение о рыночной стоимости имущества и поможет разрешить конфликт.
Но на практике все сложнее. Как правило, к моменту обращения в суд у каждой стороны уже готов собственный отчет об оценке, который выгодно подтверждает их позицию. Истец настаивает на одной сумме, а ответчик — на другой. В результате суд получает два противоречащих документа. В таком случае единственным выходом становится назначение судебной экспертизы. Однако и здесь возникает ключевой вопрос: как выбрать эксперта для проведения исследования?
Процесс выбора эксперта для проведения оценки — один из самых важных этапов разбирательства. Стороны, как правило, предлагают суду собственные кандидатуры, настаивая на назначении выбранного ими специалиста. При этом участники разбирательства не могут предложить тех же оценщиков, которые ранее готовили для них досудебные отчеты. Такие эксперты не могут участвовать в деле.
Судья, оценив доводы сторон, принимает решение самостоятельно, опираясь на несколько ключевых критерий:
Важно отметить, что экспертиза — это интеллектуальный труд, требующий глубоких знаний, аналитических навыков и ответственности. В связи с этим все чаще судьи расценивают низкую стоимость как признак низкой квалификации и отклоняют такие кандидатуры.
Кроме того, процессуальные рамки работы эксперта напрямую зависят от того, в каком суде рассматривается дело. В арбитражном процессе, который регулирует экономические споры, требования к квалификации и форме заключения особенно высоки. В судах общей юрисдикции эксперты руководствуются нормами ГПК РФ.
Если привлеченный специалист обладает не только оценочным, но и экономическим образованием, суд вправе поручить ему проведение финансово-экономической экспертизы. Такой эксперт работает на пересечении оценки и финансового анализа, что позволяет ему глубже исследовать дело и делает его заключение особенно ценным для суда, становясь надежной основой для принятия обоснованного решения.
В особо сложных или противоречивых ситуациях суд может назначить комиссионную экспертизу. Она проводится несколькими специалистами, которые работают совместно или раздельно. В идеальном варианте эксперты приходят к единому мнению, однако если возникают профессиональные разногласия, то каждый эксперт имеет право представить отдельное заключение с аргументацией своей позиции. Такой подход позволяет суду увидеть полную картину и понять суть спора между экспертами, а не только между сторонами процесса.
Таким образом, заключение эксперта становится независимым, профессионально обоснованным «третьим мнением», помогающим суду установить истину и вынести справедливое решение.
Источник: https://companies.rbc.ru/news/8h2l3Z5QLD/kakova-rol-otsenschika-v-sudebnom-protsesse/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Российская судебная практика в делах, аналогичных делу Долиной, в 2026 году остается противоречивой. В спорных ситуациях суды в ряде случаев продолжают выносить решения в пользу продавцов жилья. Разберемся, почему суды могут по-прежнему вставать на их сторону и почему на практике не всегда адекватно срабатывает механизм реституции.
Несмотря на то, что Верховный Суд РФ в декабре 2025 года встал на сторону добросовестного покупателя, это не означает, что российские суды выработали единый подход по всем подобным спорам.
На данный момент ситуация на российском рынке жилья выглядит так: сделку с недвижимостью относительно просто провести, а потом по-прежнему также относительно просто ее оспорить.
Судебная практика пока остается неоднородной: после решения Верховного суда по нашумевшему делу Долиной было зафиксировано еще как минимум 30 случаев, когда нижестоящие суды продолжали выносить решения в пользу продавцов. Яркий пример — мартовское решение суда, оставившее квартиру в собственности пожилой жительницы Новгородской области, ставшей жертвой мошенников.
Таким образом, сохраняется правовая неопределенность. Каждый случай рассматривается с учетом конкретных обстоятельств дела, которые трактуются судами крайне вариативно.
В делах, связанных с мошенничеством есть искренне обманутые жертвы. Как правило, к ним относятся одинокие пожилые люди, а также лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Речь идет о тех продавцах, которые реально не понимали, что происходит – из-за болезни, возраста или временного состояния, а также те, кто понимал смысл сделки, но действовал под сильным давлением, угрозами или манипуляциями.
В мартовском деле продавец, в отличие от дела Долиной, суд учел, что покупатель был профессионалом рынка недвижимости, а именно являлся директором риелторского агентства и приобрел единственное жилье у одинокой пожилой женщины, а сама продажа квартиры была срочной и прошла по цене ниже рыночной — всего 1,9 млн рублей. При этом покупатель не проявил никакого интереса к дальнейшей судьбе продавца: не уточнил, где она будет жить после продажи единственного жилья.
В результате суд пришел к выводу, что оспариваемая сделка была совершена под влиянием существенного заблуждения (статья 178 ГК РФ) и является недействительной, а квартира должна быть возвращена пожилой женщине.
С другой стороны, есть и обратная ситуация, когда добропорядочность продавцов, утверждающих, что они стали жертвой мошенника, вызывает серьезные сомнения. Это не всегда люди, находящиеся в прямом сговоре с мошенниками. Речь идет о тех, кто добровольно подписал договор купли-продажи, а затем передумал и решил аннулировать сделку.
Особую категорию составляют продавцы, которые, ознакомившись с громким делом Долиной, решили воспользоваться судебной практикой: продать квартиру, а затем потребовать деньги назад. В ряде случаях даже на суде люди признавались, что деньги они получили, положили на свой счет, потратили, но потом решили еще вернуть себе жилье.
В таких делах бросается в глаза аномальная скорость и юридическая слаженность их действий: сначала продавец позиционирует себя как беспомощную жертву, которая не отдавала отчета в своих действиях, находилась «под влиянием» и не понимала, что делает, а буквально на следующий день демонстрирует высокий уровень юридической грамотности, инициативность в проведении сложных процедур и координацию действий с адвокатом.
После решения ВС по делу Долиной стратегия продавцов, стремящихся аннулировать сделки изменилась: вместо ссылки на статью 178 ГК РФ (заблуждение — когда продавец якобы не понимал сущности сделки) они все чаще ссылаются на статью 177 ГК РФ (неспособность понимать значение своих действий), утверждая, что в момент подписания договора находились под воздействием внезапного приступа болезни, сильного медикаментозного воздействие или помутнение рассудка. И как только суд ссылается на 177 статью Гражданского кодекса РФ, покупатель почти гарантированно проигрывает.
Дело в том, что доказывание недействительности сделки по такой статье осуществляется через судебную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, и, если ее результат указывает на неспособность продавца в момент сделки отдавать отчет своим действиями и осознавать последствия заключения договора купли-продажи, то шансов сохранить титул собственника недвижимости у покупателя нет, даже при добросовестности и осмотрительности.
Такая категория продавцов становится все более многочисленной. Суды перестают оценивать добросовестность покупателя, которую тот мог бы доказать, и сосредотачиваются на изучении медицинской истории продавца.
Современная судебная практика демонстрирует и другой опасный феномен: суды возвращают квартиру продавцу, обязывая вернуть деньги, однако эти решения часто неисполнимы. Речь идет о реституции (статья 167 Гражданского кодекса РФ), которая предполагает возврат в первоначальное положение, когда покупателю возвращают квартирой, а продавцу — деньги.
Важно понимать, что реституция – это не обязательный исход любого подобного дела. Она применяется только при признании сделки недействительной именно по основаниям, предусмотренным статьями 166-179 Гражданского кодекса РФ, а именно:
Стоит отметить, что это не то же самое, что любой возврат имущества по иску. Если активы выбыли из владения незаконно, если спор связан не с недействительностью сделки, а с иными основаниями, суд может применять другие правовые механизмы.
Также реституцию нельзя применить, когда имущество физически невозможно вернуть – например, если квартира была продана несколько раз. Следовательно, первый продавец не может вернуть квартиру от третьего покупателя – только от своего.
На практике же механизм двусторонней реституции часто становится проблематичным для исполнения. Основная проблема зачастую состоит в ее фактической неосуществимости. Квартиру возвращают продавцу, а взыскать деньги в пользу покупателя оказывается невозможным. Продавец оказывается либо неплатежеспособен, либо банкрот, либо средства уже похищены и выведены в преступную цепочку. Другими словами, суд формально восстанавливает право собственности одной стороны, оставляя вторую сторону без встречного удовлетворения.
В условиях неоднозначной судебной практики абсолютных гарантий для добросовестного покупателя сегодня не существует. Даже участие агентства недвижимости и нотариальное удостоверение хоть снижают риски, но не исключают их полностью.
Однако покупатель все же может рассчитывать на то, что суд не вернет квартиру продавцу, когда:
В условиях роста попыток продавцов оспорить сделки по статье 177 Гражданского кодекса РФ (неспособность понимать свои действия), ключевой защитой для покупателя становится создание досье, доказывающего вменяемость и осознанность действий продавца. Сюда входит, в частности, видеофиксация всего процесса подписания с четкими вопросами о понимании сути сделки и добровольности действий.
Помимо прочего, в день сделки надо провести медицинское освидетельствование продавца с получением соответствующего письменного заключения.
Если иск все же подан, необходимо обязательно требовать проведения судебно-психиатрической экспертизы, предоставить суду собранное досье на продавца и настаивать на том, что принятые меры являются доказательством осмотрительности покупателя.
Источник: https://alrf.ru/news/sudy-posle-dela-dolinoy-po-prezhnemu-vstayut-na-storonu-prodavtsov/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения психологической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес важное разъяснение: граждане, проживающие на дачных и садовых участках, обязаны соблюдать право соседей на покой и тишину. Это решение было принято в ходе рассмотрения спора между соседями, в котором истцы требовали прекратить систематические нарушения и взыскать компенсацию за моральный вред.
Согласно материалам дела, истцы обратились с иском к соседям, требуя устранить нарушения содержания животных на соседском участке. Кроме того, истцы просили взыскать с соседей компенсацию морального вреда за шум. Причем ответчики не просто шумели, а судя по всему, целенаправленно создавали невыносимые условия для соседей.
По словам истцов, ответчики регулярно громко включают колонки на максимальную громкость и вынуждают весь поселок слушать такие композиции, как «Похоронный марш», а также музыку с нецензурной лексикой, а по ночам они направляли на дома соседей свет прожекторов.
Суды не усмотрели нарушений в содержании домашних животных. Однако громкая музыка и свет явно выходили за рамки закона.
За несколько лет истцы неоднократно обращались к ответчикам с просьбами прекратить шум и световое воздействие, однако все их требования остались без внимания. Это свидетельствует о намеренном создании ответчиками ситуации, влекущей за собой невозможность для истцов полноценного отдыха на территории своего домовладения. Такая длительная психотравмирующая ситуация послужила основанием для многократного обращения истцов в правоохранительные органы, а также за медицинской помощью, что свидетельствует о злоупотреблении ответчиками своими правами, повлекшем нарушение неимущественных прав и законных интересов истцов, в том числе на отдых и благоприятную окружающую среду.
В связи с этим суд взыскал с ответчиков в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Самим ответчикам казалось, что они не совершили ничего противозаконного — они считали, что включая музыку и прожекторы на своем земельном участке, они реализуют свое законное право на пользование имуществом.
Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены апелляционного решения в части взыскания с ответчиков в пользу истцов компенсации морального вреда, поскольку оно основано на правильном применении норм закона, с учетом верно установленных обстоятельств по делу.
Данная правовая позиция распространяется не только на тех, кто целенаправленно изводит своих соседей, но и на тех, кто просто считает «шумные вечера» неотъемлемой частью дачного отдыха. Есть границы, которые нельзя переходить — вне зависимости от того, насколько комфортно вы себя чувствуете на своем участке.
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции № 88-8219/2026.
Если Вам требуется проведение экологической экспертизы, в том числе экспертизы шума и вибрации, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит Вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Споры о перепланировке жилья — одни из самых частых в сфере жилищных правоотношений. Возможна ли безопасная и законная реализация задуманного ремонта? Да, при соблюдении закона. А можно ли потерять жилье из-за незаконных изменений? К сожалению, такие прецеденты тоже встречаются.
Чтобы ремонт не превратился в судебное разбирательство, разберем ключевые риски перепланировки на реальных примерах из судебной практики.
Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ, под переделкой помещения понимаются два вида работ:
При перепланировке необходимо либо зарегистрировать в ЕГРН новые границы и площадь помещений, либо учесть вновь образованные объекты в кадастре и зарегистрировать права на них.
Перепланировка помещения подразумевает подготовку определенного пакета документов. Согласно статье 26 ЖК РФ, основанием для начала работ является разрешение органа местного самоуправления об их согласовании.
Для того чтобы получить документ, собственнику жилья необходимо подать заявление (через МФЦ или лично в администрацию). К заявлению нужно приложить правоустанавливающие документы на помещение, в котором планируются изменения, а также:
В среднем срок рассмотрения таких заявлений составляет 45 дней. При подаче через МФЦ, срок может увеличиться еще на несколько дней.
После завершения всех работ, которые были согласованы муниципальными властями, оформляется актом приемочной комиссии в соответствии с частью 1 статьи 28 Жилищного кодекса РФ.
При проведении анализа проекта перепланировки, представленного заявителем, муниципальный орган власти вправе по тем или иным основаниям отказать в его согласовании. Часто проект возвращается заявителю с замечаниями для доработки — после устранения указанных недостатков собственник получает согласование. Однако существуют ситуации, когда отказ является необоснованным и может быть оспорен в судебном порядке.
В качестве примера можно привести Решение Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 3 июля 2023 года по делу № 2а-4176/2023. Суд удовлетворил иск заявительницы о признании незаконным отказа в согласовании перепланировки ее квартиры. Администрация Вахитовского и Приволжского районов отклонила проект на основании предположения о планируемом устройстве проема в несущей стене. Заявительница не согласилась с этим решением, считая его незаконным, необоснованным и принятым без учета Методических рекомендаций по выбору рациональных архитектурно-планировочных решений реконструкции жилых зданий различных конструктивных систем, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 10 ноября 1998 года № 8.
Суд принял во внимание документы, на которые ссылалась заявительница, и установил, что проект перепланировки не затрагивает несущие конструкции. Дом, в котором расположена квартира заявителя, является кирпичным, в то время как нормы, на которые ссылалась администрация, относятся исключительно к панельным домам. Суд обязал администрацию повторно рассмотреть заявление собственницы квартиры.
Если изменения в планировке или устройстве жилого помещения осуществляются без получения необходимого согласования, такие действия признаются самовольными. Статья 29 Жилищного кодекса РФ предусматривает ряд последствий по итогам самовольных действий с изменением помещения. Прежде чем рассматривать эти последствия, важно понять, что именно включает в себя понятие «самовольный».
Самовольными переустройством или перепланировкой считаются:
За самовольную перепланировку жилого помещения, согласно части 2 статьи 7.21 КоАП РФ, собственник, инициировавший работы, привлекается к административной ответственности и обязан уплатить штраф. Его размер — от 2 тысяч до 2 500 рублей. Хотя эта сумма сравнительно невелика, она не отражает реальных рисков: возможные последствия для конструкций дома, безопасности соседей и общего состояния жилого фонда могут быть гораздо серьезнее.
Основное последствие самовольных действий — обязательство восстановить помещение в первоначальное состояние. Срок для этого устанавливается местной администрацией или жилищной инспекцией. Если собственник не выполняет это требование добровольно, органы власти обращаются в суд с иском о принудительном восстановлении.
Судебные споры, связанные с перепланировкой, могут иметь противоположные исходы: суд может как узаконить уже выполненную перепланировку, признав ее безопасной и соответствующей нормам, так и обязать собственника вернуть помещение в проектное состояние. В крайних случаях, особенно при серьезных нарушениях, угрожающих безопасности дома или жизни соседей, суды идут дальше — и принимают решение о выселении нарушителя. Такие меры применяются как в отношении собственников жилья, так и граждан, проживающих по договору социального найма.
Сценарий 1. Легализация перепланировки через суд
Собственник имеет право подать в суд иск о сохранении уже выполненной перепланировки. Суд может удовлетворить иск, если истец докажет, что изменения:
На практике суды часто идут навстречу собственникам, если истцы представили достаточные доказательства того, что проведенные изменения действительно безопасны. То есть проведенные работы легализуют постфактум.
В качестве примера рассмотрим решение Советского районного суда г. Липецка Липецкой области от 11 июля 2023 года по делу № 2-4404/2023. Суд удовлетворил требование собственника о сохранении квартиры в перепланированном состоянии. Истец произвел самовольную перепланировку, в результате которой общая и жилая площади, а также площади вспомогательных помещений квартиры не изменились.
По мнению истца, такие изменения не нарушают права соседей и не создают угроз безопасности. Для подтверждения своей позиции истец представил суду заключения экспертиз, подтверждающих безопасность и соответствие проведенных работ санитарным и противопожарным нормам. В результате суд разрешил оставить перепланировку в силе и внести соответствующие изменения в техническую документацию на жилое помещение.
Еще один пример — решение Обнинского городского суда Калужской области от 10 июля 2023 года по делу № 2-1803/2023. Суд удовлетворил иск собственника о сохранении квартиры в перепланированном и переустроенном состоянии. Истец выполнил перепланировку без разрешения, изменив конфигурацию комнат, ванной и туалета. Суд принял во внимание, что изменения не нарушали прав соседей и соответствовали строительным нормам.
Истец представил суду рабочий проект, включающий разделы по архитектурно-строительным решениям, водопроводу и канализации, электроснабжению и силовому электрооборудованию, вентиляции и отоплению, а также акты освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции полов в ванной и туалете, перемычкам над дверными проемами, по вентиляции и отоплению и другим элементам. В итоге на основании решения суда истцу удалось внести изменения в техническую документацию на квартиру.
Однако не все попытки легализовать уже выполненную перепланировку через суд заканчиваются в пользу собственника. Ярким примером обратной позиции суда является решение Советского районного суда г. Рязани Рязанской области от 4 июля 2023 года по делу № 2-2187/2023.
В данном случае истцом выступала Мосжилинспекция, которая ссылалась на полученное сообщение о перепланировке без разрешительной документации. В ходе проверки были зафиксированы следующие нарушения: заделка окон, демонтаж стен и оборудования. На основании этого собственнику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок его исполнения неоднократно продлевался, но ответчик не представил информацию о выполнении предписания. Таким образом, истец просил обязать ответчика исполнить предписание о согласовании перепланировки или восстановлении исходного состояния квартиры.
Суд удовлетворил иск, обязав ответчика либо согласовать перепланировку, либо вернуть квартире проектное состояние согласно технической документации БТИ.
Еще один случай — решение Советского районного суда г. Иваново Ивановской области от 29 июня 2023 года по делу № 2-661/2023. В данном случае иск к семейной паре подала администрация города с требованием восстановить жилое помещение в первоначальное состояние. Суд удовлетворил иск, поскольку ответчики произвели самовольную перепланировку, которая не соответствует требованиям законодательства и привела к уменьшению площади жилой комнаты, в которой они проживали по договору социального найма. Ответчики не представили доказательств соблюдения необходимых норм и не выполнили предписание об устранении нарушений.
Администрация обосновала свои требования следующим:
Доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиками представлено не было.
Что может усугубить ситуацию?
Интересный пример, демонстрирующий, как нарушение процедурных норм может привести к отказу в легализации перепланировки даже при отсутствии технических рисков, — решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 29 июня 2023 года по делу № 2-322/2023. В этом случае двое собственников обратились в суд с иском о признании права собственности на реконструированную квартиру и сохранении ее в измененном виде. Они провели масштабные работы: значительно увеличив ее площадь с 45,7 м² до 81,4 м² за счет присоединения холодной веранды и возведения мансардного этажа.
Истцы обосновали свое требование тем, что они являются собственниками квартиры и произвели ее реконструкцию, перепланировку и переустройство за собственные средства с целью улучшения жилищных условий. Истцы утверждали, что работы не нарушили прав других лиц и соответствовали строительным нормам. Они просили суд сохранить квартиру в реконструированном состоянии и признать за ними право собственности на нее.
Однако суд отклонил иск, поскольку работы проводились с нарушением градостроительных норм (несоблюдение отступов от границ участка) и без согласия всех собственников МКД, что требовалось для уменьшения общего имущества – земельного участка. Несмотря на заключение экспертизы, которая показала, что сами работы не повлияли на безопасность дома, в иске отказали. Причиной стало нарушение процедуры согласования.
Сценарий Б. Принудительные меры
Если собственник квартиры проигнорировал предписание о восстановлении квартиры в проектное (исходное) техническое состояние, а суд не узаконил проведенные изменения, то по иску муниципального органа власти суд может принять довольно жесткое для владельца жилья решение.В таких случаях суд может принять решительные меры, включая:
Пример такого судебного решения – Решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 9 сентября 2025 г. по делу № 2-26/2025
Суд удовлетворил иск Комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда о продаже квартиры с публичных торгов. Перепланировка, проведенная собственником без разрешения, включала изменения в системе газоснабжения, что, по заключению экспертов, создавало реальную угрозу жизни и здоровью жильцов. Одновременно решением суда было отказано в удовлетворении встречного иска собственника о сохранении квартиры в перепланированном виде.
Но как показывает судебная практика, не всегда требование муниципальных властей и жилищных инспекций о выселении владельца из квартиры ведут к потере последним права собственности на недвижимость.
Так, Решением Красногорского районного суда г. Каменск-Уральского Свердловской области от 24 ноября 2025 г. по делу № 2-1111/2025 были отклонены исковые требования Комитета по архитектуре о продаже квартиры собственницы, в которой была проведена самовольная перепланировка. Суд также отклонил и встречный иск самой собственницы о разрешении сохранить перепланировку.
В ходе рассмотрения дела факт самовольной перепланировки был установлен. Однако суд посчитал, что применение столь строгой меры, как продажа квартиры, преждевременно, так как Комитет не использовал другие доступные способы защиты своих прав, например, иск о приведении помещения в прежнее состояние.
Еще один пример возможности предоставления второго шанса собственнику незаконно переустроенного жилья — Решение Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19 февраля 2025 г. по делу № 2-31/2025. Администрация Центрального района подала иск к собственникам квартиры из-за самовольной перепланировки, выявленной комиссией.
Суд отказал в удовлетворении иска о продаже жилого помещения с публичных торгов. Несмотря на наличие незаконной перепланировки, суд пришел к выводу, что не представлено достаточных доказательств нарушения прав соседей или угрозы состоянию здания. Было также отмечено, что администрация не использовала все возможные альтернативные способы защиты права, например, не вынесла требование об устранении перепланировки. Суд в своем решении подчеркнул, что продажа квартиры с торгов является крайней мерой.
При этом, если квартира приобретена с публичных торгов с неузаконенной перепланировкой, новый собственник обязан вернуть ее в проектное состояние. Ему будет предоставлен срок на устранение всех изменений, оставшихся после предыдущего владельца. Если и он не выполнит это требование — квартиру снова выставят на торги. В случае с жильем по социальному найму обязанность по устранению всех переустройств переходит к собственнику жилья — муниципалитету.
Анализ судебной практики показывает, что суды применяют разнообразные подходы при рассмотрении споров, связанных с самовольной перепланировкой. В одних случаях суд выступает как инструмент легализации уже проведенных изменений, в других — как орган, применяющий к нарушителям самые строгие меры ответственности. Итоговое решение зависит исключительно от конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств. Суд стремится сохранить баланс между правом собственника на распоряжение своим жильем и необходимостью обеспечения безопасности всего многоквартирного дома как единого комплекса.
В рамках судебного разбирательства можно выделить три возможных исхода дел о самовольной перепланировке, каждый из которых обусловлен определенными факторами:
1. Сохранение перепланировки. Суд становится на сторону собственника и узаконивает уже выполненные работы при одновременном соблюдении следующих условий:
Суд дифференцирует «добросовестного нарушителя», который провел безопасные работы и готов их задокументировать, и «недобросовестного», который игнорирует предписания и создает риски. В первом случае высока вероятность легализации перепланировки через суд, во втором – серьезных санкций.
Таким образом, продажа квартиры — не наказание за перепланировку как таковую, а мера по предотвращению угрозы жизни и здоровью, применяемая только при полном отсутствии иных способов устранения опасности.
Источник: https://www.garant.ru/article/2019224/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.