Ее собственник обязан оплачивать услуги УК так же, как и другие собственники квартир в доме.
Компании «Карамай» принадлежат два нежилых помещения: одно из них встроено в многоквартирный дом, а другое — пристроено к нему. Владелец этих помещений отказался оплачивать услуги управляющей компании «Уют Сервис Групп», в результате чего компания подала иск в суд с требованием взыскать с собственника долги за обслуживание дома в размере 284 000 рублей (дело № А65-2114/2023).
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Помещения ответчика не самостоятельные объекты, а являются частью многоквартирного дома. Таким образом, ответчик обязан нести расходы на содержание и ремонт имущества пропорционально площади принадлежащих ему помещений.
Апелляция и кассация не согласились с этим решением и взыскали с ответчика лишь часть заявленной истцом суммы долга. Они пришли к выводу, что пристройка является отдельным зданием и не связана с многоквартирным домом.
Верховный суд отметил, что стороны заключили договор управления общим имуществом многоквартирного дома, согласно которому ответчик обязан оплачивать услуги истца в размере, определенном пропорционально площади принадлежащих ему помещений — как встроенных, так и пристроенных.
В результате Верховный суд отменил решения апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции.
Источник: https://pravo.ru/news/258127/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Росприроднадзор обнаружил пятна нефти в лесу и подал иск к администрации о возмещении ущерба. По мнению надзорного органа, именно муниципалитет отвечает за состояние земли и должен компенсировать причиненный вред. Однако три судебные инстанции не согласились с таким подходом и указали истцу на необходимость установить настоящего виновника.
В июне 2022 года Росприроднадзор обнаружил разлив нефти в пермском лесу. Эксперты установили, что нефтепродукты были разлиты еще зимой, и пятна от них вместе с талыми водами спустились ниже, а затем проникли в почву. Контрольные замеры показали завышенное содержание нефтепродуктов на глубине до 20 сантиметров. Виновника разлива найти не удалось, поиски не принесли результатов, а уголовное дело по факту разлива было приостановлено.
Как позже установил Росприроднадзор, право собственности на загрязненную землю не разграничено и у этого участка нет собственника. В связи с этим надзорный орган решил взыскать ущерб, причиненный почве, с администрации района как с публичного органа, ответственного за состояние земель (дело № А50-15416/2023). Три судебные инстанции не согласились с таким подходом госоргана. Судьи отметили, что администрацию наказывать нельзя и необходимо установить настоящего виновника загрязнения.
В Верховном суде Росприроднадзор утверждал, что, вопреки выводам суда, ответственность за охрану земли и причиненный ей вред лежит на публичном землепользователе. Кроме того, статья 77 закона «Об окружающей среде» позволяет взыскивать ущерб с лица, которое само не причиняло его, но было обязано следить за состоянием окружающей среды.
Экономколлегия поддержала доводы администрации и направила дело на новое рассмотрение. Верховный суд отметил обоснованность позиции Росприроднадзора, указав, что негативные последствия загрязнения почвы стали результатом бездействия администрации и невыполнения ей законодательно предоставленных полномочий. Хотя ответчик не несет прямой ответственности за причинение вреда окружающей среде, его бездействие и отсутствие должного контроля с его стороны сделали эту ситуацию возможной. Поэтому администрация должна нести ответственность. Иной подход мог бы снизить заинтересованность должностных лиц в мероприятиях по контролю и способствовал безнаказанности.
Источник: https://pravo.ru/news/258359/
Если вам требуется проведение экологической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Одной из распространенных причин затопления соседей являются неисправности стиральной машины или другой бытовой техники, используемой в ванной и на кухне. Кто несет ответственность за ремонт, если виноват мастер, который неправильно подключил устройство? И что предпринять, если затопили соседей снизу, но не по своей вине?
В общем случае ответственность за причинение ущерба лежит на собственнике квартиры. Именно ему соседи могут предъявлять претензии.
Важно отметить, что если квартира сдается в аренду, текущий ремонт (например, косметический или устранение возникших поломок) выполняет арендатор, в то время как капитальный ремонт остается на ответственности собственника.
Если вы затопили соседей и находитесь не дома (например, уехали на длительный срок), с вами попытаются связаться по всем доступным контактам. Соседи могут обратиться в управляющую компанию с запросом перекрыть коммуникации во всем стояке. В крайних случаях и при наличии достаточных оснований могут вскрыть квартиру (это должно происходить по закону – обычно на основании судебного решения и в присутствии сотрудника полиции). Если вы планируете длительную поездку и беспокоитесь о возможных происшествиях в ваше отсутствие, помимо отключения от сети необходимой техники и перекрытия воды, лучше заранее оставить свои контактные данные соседям или консьержу, чтобы им было проще уведомить вас о возникших проблемах.
В некоторых случаях можно справедливо переложить финансовую ответственность на реального виновника – например, на мастера, который неправильно подключил оборудование, или на производителя, если есть заводской брак. Однако вину третьего лица, как правило, нужно еще доказать.
Если протечка произошла в результате некорректных действий мастера, а проживающие в квартире не знали об этом (например, не получили предупреждений о нюансах использования техники) и не сделали ничего, что могло бы привести к поломке, они могут потребовать компенсацию ущерба от компании, представлявшей мастера. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Даже если поломка произошла в арендованной квартире, все вышеперечисленные действия должен выполнять собственник.
Если поломка произошла из-за заводского брака или другого недостатка, возникшем не по вине потребителя и третьих лиц, за компенсацией расходов нужно обращаться к производителю или продавцу. Процесс включает несколько этапов:
Чтобы избежать некоторых проблем и снизить финансовые риски, можно оформить страховку на квартиру.
Таким образом, если соседи пострадали из-за неправильной установки техники или если она изначально была бракованной, можно требовать компенсацию (включая ущерб соседям) с соответствующих лиц. Однако для этого потребуются доказательства, поэтому лучше заключать договоры с исполнителями и сохранять все важные документы, связанные с крупными покупками.
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки ущерба имуществу и восстановительного ремонта после залива, а также товароведческая судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Приобретение квартиры — важное и радостное событие, однако весь процесс необходимо оформить грамотно, чтобы избежать неожиданных проблем и судебных разбирательств в будущем. Одним из ключевых документов, который поможет избежать рисков, является расписка о получении денежных средств за квартиру, которая составляется при покупке вторичной недвижимости. В сегодняшней статье расскажем зачем нужна расписка и как правильно ее составить, чтобы защитить себя и свои деньги.
Что говорит закон? Согласно статье 408, пункту 2 Гражданского кодекса РФ, кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части.
Такая расписка служит подтверждением того, что продавец действительно получил деньги от покупателя. Она дополняет договор и в случае спора поможет доказать, что вся сумма была передана.
Расписка необходима, если нет возможности провести оплату безналичным способом. Даже если деньги передавались через сейфовую ячейку в банке.
Расписка не заменяет договор купли-продажи, но является важным подтверждением факта передачи денег.
Например, если покупатель заплатил продавцу и получил расписку, но сделка так и не состоялась из-за отказа владельца подписывать основной договор, то покупатель может использовать расписку в суде как доказательство передачи средств. Однако для возврата денег потребуется судебное разбирательство.
Если оплата осуществляется поэтапно, расписку необходимо составлять на каждом этапе платежа, указывая полную стоимость квартиры и сумму оставшегося долга.
Важно, чтобы у обеих сторон — продавца и покупателя — был экземпляр расписки. Многие забывают сделать копию расписки для покупателя, а потом в случае конфликта оказывается, что документ есть только у продавца, что значительно усложняет доказательство факта передачи денег.
Расписку можно заверить у нотариуса, хотя это не обязательно. Нотариальное заверение может пригодится, если продавец решит оспорить свою подпись или заявит, что его принудили подписать этот документ. Если не заверять нотариально, лучше составлять расписку в присутствии свидетелей. Эксперты также рекомендуют зафиксировать передачу денег на видео, что может стать дополнительным доказательством в суде.
Продавец может попытаться оспорить расписку в суде, если при ее составлении были допущены нарушения. Например, отсутствие подписей одной из сторон, наличие ошибок или неверные данные.
Если нет даты — потом в суде можно сказать, что документ подписали совсем в другое время. А если отсутствует подпись продавца, расписка не будет иметь юридической силы. Поэтому расписку нужно составлять очень внимательно и указывать в ней все необходимые пункты.
Эксперты рекомендуют писать этот документ от руки, поскольку по почерку можно установить личность автора. При этом стоит избегать использования черных чернил, так как ксерокопию или скан расписки будет сложно отличить от оригинала. Если в расписке имеются исправления, особенно в ключевых данных (например, в суммах или паспортных данных), ее следует переписать полностью, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
Каждая расписка о получении денежных средств при продаже квартиры должна содержать следующие пункты:
Если кто-то из участников сделки действует через представителя по доверенности, в расписке обязательно следует указать полное имя представителя, место рождения, паспортные данные и информацию о самой доверенности. Важно убедиться, что доверенность действительно дает этому лицу право передавать или получать деньги по договору купли-продажи.
Если лицо, написавшее расписку, состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, это может стать основанием для оспаривания документа в суде. В таком случае у суда могут возникнуть сомнения в дееспособности человека на момент подписания расписки.
Расписку нужно составить в двух экземплярах, каждый из которых должны подписать обе стороны.
Если у квартиры несколько собственников, необходимо получить согласие каждого из них. Каждый владелец должен подписать расписку, подтверждающую, что он получил свою часть денег.
В случае, если квартира находится в общей долевой собственности, когда у каждого владельца есть своя доля, каждому из них полагается пропорциональная часть от общей стоимости квартиры. В такой ситуации рекомендуется составлять отдельную расписку для каждого собственника, в которой будет указана сумма, переданная конкретному владельцу. Это поможет избежать путаницы и снизить риск будущих споров.
Если один из собственников является несовершеннолетним, продажа квартиры возможна только с разрешения органов опеки и попечительства. Если ребенку нет 14 лет, расписку за него должен подписать его законный представитель. Если ребенку уже 14 лет, он может подписать расписку самостоятельно, но для этого потребуется согласие хотя бы одного из родителей или опекунов.
Сделки с долевой собственностью считаются одними из самых запутанных, так как они часто сопровождаются нарушениями и становятся предметом судебных разбирательств. Споры часто возникают, когда один из сособственников утверждает, что не получил причитающуюся ему сумму.
Альтернативные сделки представляют собой цепочку продаж, в рамках которой стороны могут не получать денежную оплату, а вместо этого приобрести иное недвижимое имущество. Тем не менее, крайне важно зафиксировать факт совершения сделки распиской, так как в конечном итоге деньги должен получить продавец. В этом случае, конечно, необходимо получить согласие всех продавцов при продаже недвижимого имущества.
При альтернативных сделках, когда в одной цепочке участвуют несколько продавцов и покупателей, каждый продавец должен составить свою отдельную расписку. Это важно даже в тех случаях, когда деньги проходят через третьи руки или стороны договариваются о переносе оплаты.
Юристы не рекомендуют указывать в договоре купли-продажи одного конкретного получателя всей суммы от имени всех продавцов, если между сторонами нет специального соглашения. Такой подход может стать причиной разногласий между сторонами, особенно если один из продавцов заявит, что свою часть денег так и не получил.
Кроме того, расписка необходима для учета налоговыми органами, так как она подтверждает, что деньги были потрачены, и дает право покупателю на налоговый вычет.
Если в сделке участвуют продавцы, которые не достигли 14 лет или признаны недееспособными, лучше сначала проверить, что написано в согласии органов опеки и попечительства. В этом разрешении может быть указан банковский счет, открытый на имя ребенка или недееспособного. В таком случае деньги нельзя передавать законному представителю наличными, их необходимо перечислить на те реквизиты, которые указаны в предварительном разрешении.
Источник: https://rg.ru/2025/05/02/kak-sostavit-raspisku-o-poluchenii-deneg-pri-prodazhe-nedvizhimosti.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения почерковедческой или психологической судебных экспертиз, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
На маркетплейсе продавали контрафактные товары под единым артикулом. Суд первой инстанции пришел к выводу, что из-за этого невозможно достоверно рассчитать размер компенсации, и присудил истцу компенсацию только за два купленных им товара. Однако вышестоящие суды не согласились с этим решением и взыскали с компании двойную стоимость всех товаров, которые он успел продать на онлайн-площадке.
Предприниматель Юлия Циулина незаконно торговала на «Яндекс Маркете» продукцией под брендом Rigil. Английский правообладатель знака провел контрольную закупку поддельного товара и подал иск в суд (дело № А42-5880/2023). В качестве компенсации он потребовал выплатить двойную стоимость всего контрафакта, проданного на маркетплейсе. По его расчетам, предприниматель продала товар на сумму 4,5 млн. рублей и должна выплатить ему компенсацию в размере 9 млн руб.
Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца. Из запрашиваемых 9 миллионов рублей компания получила лишь 1316 рублей. Суд пояснил, что товары ответчика продавались на маркетплейсе под общим артикулом, и достоверно установить, сколько из реализованных товаров составляет продукция бренда Rigil, невозможно. Поэтому истцу была компенсирована только стоимость его покупки — два товара по 329 рублей.
Апелляция и СИП не согласились с этим выводом и взыскали с ответчика 9 миллионов рублей. Вышестоящие суды решили, что поскольку выделить товары Rigil невозможно, то расчет истца единственно возможный. В Верховном Суде Циулина утверждала, что определять сумму возмещения по количеству проданных товаров под общим артикулом несправедливо, ведь среди них были не только контрафактные товары.
Экономколлегия поддержала заявителя. Верховный Суд отметил, что истец не смог обоснованно доказать размер заявленной компенсации, хотя сам выбрал такой способ защиты своих прав. При этом именно истец обязан представить доказательства своего расчета. Кроме того, в отношении иностранцев из недружественных стран действует специальный порядок расчетов, которые суды также не приняли во внимание. При новом рассмотрении все эти обстоятельства должны быть учтены, постановил суд. Дело было направлено на пересмотр в суд первой инстанции.
Источник: https://alrf.ru/news/vs-rasskazal-pro-kompensatsiyu-za-kontrafakt-na-marketpleysakh/
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
В новом тематическом обзоре Верховный суд закрепил важные разъяснения по спорам о банкротстве. Суд запретил понижать очередность требований банка без доказательств его интереса к прибыли должника. Также были даны разъяснения по оценке сделок с работниками, проведено разграничение между корпоративными и кредиторскими убытками, а также предложено взыскивать неосновательное обогащение даже при отсутствии первичных документов.
Пункты в обзоре пронумерованы в соответствии с пунктом исходного документа Верховного суда.
Верховный суд отменил решения нижестоящих судов о понижении очередности требований банка в деле о банкротстве. Судьи пояснили, что понизить очередность требования можно только в случае, если займодавец контролировал должника и хотел получать неограниченную прибыль от его деятельности. У банков по умолчанию нет цели участвовать в деятельности заемщика, а в этом деле никто не смог доказать обратное.
Вопросы субординации требований связанных кредиторов остаются актуальными в делах о несостоятельности. Ранее в практике учитывались лишь два критерия: связанность кредитора и должника и предоставление финансирования кредитором в условиях финансового кризиса должника. Новый обзор закрепляет третий критерий, который необходимо будет доказывать в этой категории споров, — цель кредитора извлечь прибыль из деятельности должника.
В деле о банкротстве физического лица банк попытался включить в реестр требование из договора поручительства, несмотря на то что ранее он продал с торгов требование о привлечении этого же человека к субсидиарной ответственности. Верховный суд отказал банку и пояснил, что поручительство и субсидиарная ответственность защищают один имущественный интерес кредитора и являются солидарными обязательствами. При продаже одного из таких требований автоматически передаются все связанные с ним права, даже если это не указано в договоре уступки.
Позиция, изложенная в четвертом пункте обзора, показательна. В ней заложена мысль о недопустимости злоупотребления правом и воспрепятствовании даже теоретическому «неосновательному обогащению» любого из участников дела о банкротстве, независимо от механизма банкротного процесса, который к этому приводит.
Верховный суд разъяснил, что налоговый вычет по НДС представляет собой форму имущественного предоставления со стороны государства. Если налоговый период, в котором был предоставлен вычет, закончился до возбуждения дела о банкротстве, то требование уполномоченного органа должно квалифицироваться как реестровое.
До принятия определения, попавшего в обзор, позиция по этому вопросу была весьма неопределенной. Преобладала точка зрения об отнесении к пятой очереди текущих требований. Позиция Верховного суда кардинально меняет сложившуюся практику.
По мнению эксперта, этот подход логично продолжает практику отнесения налоговых требований к текущим или реестровым именно в зависимости от налогового периода. Данная позиция также гармонично вписывается в логику Постановления Конституционного суда № 28-П, принятого два года назад, в котором требование об уплате налога на прибыль при реализации конкурсной массы было отнесено к третьей очереди реестра.
Верховный суд уточнил применение важного Постановления Конституционного суда от 09.04.2024 № 16-П относительно уплаты текущих налогов по залоговому имуществу. Конституционный суд установил, что такие налоги должны быть погашены до расчетов с залоговым кредитором. Верховный суд добавил, что распределение налоговой нагрузки зависит от момента, когда залоговый кредитор начал извлекать преимущества от своего статуса. Суд предложил три базовых варианта расчета периода, за который залоговый кредитор несет бремя налогов, но этот список не закрыт. Например, реализация залога возможна и в процедуре наблюдения.
Определение ВС привносит ясность в применение постановления КС. Тот дал только общий критерий для перераспределения средств: если уплата налогов до залогового кредитора лишает залог экономического смысла. Подход Верховного суда помогает судам справедливо распределять налоговую нагрузку с учетом конкретных обстоятельств дела.
Верховный суд отменил решения нижестоящих судов, которые признали недействительной передачу квартиры бывшему сотруднику должника. Суд пояснил, что нельзя считать такую сделку безвозмездной, опираясь только на цену. Необходимо учитывать весь контекст, включая длительность работы сотрудника, его трудовую функцию и вклад в развитие компании как до, так и после получения жилья.
Позиция Верховного суда о комплексной оценке сделок применима не только к работникам, но и к любым контрагентам должника. Такой подход, как и разъяснения в пунктах 9–10 обзора, защищает от необоснованного оспаривания сделок и требует оценивать всю совокупность операций группы компаний.
Верховный суд отметил, что сделки по возврату компенсационного финансирования контролирующему лицу могут быть оспорены как причиняющие вред кредиторам. Суд подчеркнул, что хотя такое финансирование не считается корпоративным, его нельзя возвращать наравне с требованиями обычных кредиторов. Контролирующее лицо несет основной риск банкротства, поэтому досрочный возврат средств нарушает права других кредиторов.
В этой позиции Верховный суд напомнил о модели субординации в российском банкротном праве: требование о возврате компенсационного финансирования не носит корпоративного характера, но не может конкурировать с требованиями конкурсных кредиторов.
Верховный суд выделил два вида убытков, которые взыскивают с контролирующих лиц: кредиторские и корпоративные. Через корпоративные возмещают вред самой компании и ее акционерам, а кредиторские возникают, когда у фирмы активов меньше, чем долгов. Кредиторские убытки, как и субсидиарную ответственность, можно частично уступить кредиторам. А корпоративные остаются активом должника и уступке не подлежат.
На практике разграничить эти виды убытков может быть сложно. Не всегда очевидно, когда действия контролирующих лиц наносят вред исключительно компании, не затрагивая интересы кредиторов.
Ранее кредиторам передавали только права требования по субсидиарной ответственности. Теперь Верховный суд разрешил уступать и требования по убыткам, если они причинены кредиторам. Например, если на момент причинения убытков стоимость чистых активов должника была отрицательной.
Хотя Верховный суд предложил свой способ различить виды убытков, он не представляется универсальным для каждого случая. Тем не менее, такой способ защиты прав кредиторов, как взыскание убытков, становится все более популярным, что делает вопросы разделения видов требований все более актуальными.
Верховный суд продолжает развивать подход к ограничению субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Если контролирующее лицо является единственным участником компании, с него нельзя взыскивать сумму, превышающую требования, зафиксированные в реестре кредиторов. В противном случае одно и то же лицо выступает и должником, и кредитором.
Эксперт отмечает, что такая позиция помогает избежать чрезмерной ответственности контролирующих лиц, что справедливо и необходимо.
В обзор вошла позиция Верховного суда по делу Westwalk (№ А40-248405/2022), которое стало одним из самых громких в прошлом году. Согласно обзору, к компетенции российских арбитражных судов относится рассмотрение дел о банкротстве иностранных должников.
К сожалению, обзор не сохранил ту красоту и логичность изложения правовой позиции, которая была в самом определении. Но и включения этой позиции в обзор достаточно, чтобы подтвердить возможность банкротить «иностранцев» в России.
Верховный суд предложил решение для ситуаций, когда директор не передает документы о перечислении средств контрагентам. Управляющему следует подавать иски о неосновательном обогащении вне дела о банкротстве. Если получатель денег не докажет, что платежи были законными, суд должен взыскать средства в конкурсную массу.
Эта позиция частично решает распространенную проблему для управляющих. Однако она также создает новый вопрос: сможет ли директор избежать субсидиарной ответственности за непередачу документов, если средства будут возвращены в конкурсную массу? Или он сможет защищаться тем, что управляющий мог, но не подал иск о неосновательном обогащении?
Такие аргументы, безусловно, станут новым способом защиты для директоров, хотя неясно, к ним отнесутся суды.
Источник: https://pravo.ru/story/258474/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения финансовой судебной экспертизы или судебной экспертизы банкротства, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
В новый обзор практики Верховный суд включили позиции, согласно которым консультант несет ответственность за свой профессионализм, даже если в договоре есть оговорки. Также указано, что налоги нужно вычитать из незаконно полученных доходов от аренды. Верховный суд уточнил, что роялти за товарный знак включают в таможенную стоимость без уменьшения НДС, а мораторий на банкротство не освобождает от штрафов за налоговые нарушения.
Пункт 1: Когда правообладатель возместит убытки.
Правообладатель по договору коммерческой концессии должен зарегистрировать комплекс принадлежащих ему исключительных прав. Если этого не произошло, право использования считается непредоставленным. В таком случае правообладатель должен возместить убытки другой стороне (п. 3 ст. 165 Гражданского кодекса).
Дело № 41-КГ23-33-К4
Пункт 3: Кредит, взятый мошенниками, ничтожен.
Если другие лица оформляют кредитный договор от имени клиента банка через мобильное приложение, то такой договор нужно признавать ничтожным. Это основано на общем принципе, согласно которому договор, заключенный в результате обмана или других неправомерных действий, является ничтожным.
Дело № 46-КГ23-6-К6
Пункт 5: Что не нужно вносить в протокол общего собрания.
В законе нет требований об обязательном внесении в протокол общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок информации о проголосовавших против. Такие участники могут самостоятельно попросить об этом, а их мнение можно подтвердить иными способами, в том числе именными бюллетенями голосования по каждому вопросу.
Дело № 41-КГ23-42-К4
Пункт 9: Правила о срочных трудовых договорах.
Заключение краткосрочных договоров работодателем с другими компаниями не дает ему права автоматически нанимать своих работников по срочным трудовым договорам и увольнять их по истечении этих договоров. Это не считается законным основанием для срочных трудовых контрактов, применение которых в целом сильно ограничено (ст. 58 и 59 Трудового кодекса).
Дело № 78-КГ23-19-К3
Пункт 16: Отдельный иск об отмене обеспечительных мер.
Иск для снятия обеспечительных мер нужен, если есть спор о принадлежности имущества. Если такого спора нет, то собственник может подать заявление об отмене ареста.
Дело № 39-КГ23-11-К1
Пункт 18: Кто решает вопрос о взыскании залога в банкротстве.
Вопрос о взыскании заложенного имущества, входящего в конкурсную массу должника-гражданина, должен решать арбитражный суд в соответствующем деле о банкротстве. С момента начала процедуры должник получает специальный статус, а его имущество становится конкурсной массой, которая может быть реализована только в рамках банкротного дела.
Дело № 4-КГ23-74-К1
Пункт 21: Основания для признания сделки крупной.
Сделка компании может быть признана крупной и оспорена по корпоративным основаниям, если из-за нее компания полностью или частично потеряла возможность заниматься каким-либо важным направлением своей деятельности. При этом не имеет значения, превышает ли балансовая стоимость выбывших активов 25% общей балансовой стоимости. В таких случаях суды должны оценивать качественные, а не количественные критерии.
Дело № А53-16963/2022
Пункт 22: Когда акционер может требовать выкупить акции.
Акционер вправе требовать, чтобы компания выкупила его акции, после того как общее собрание одобрило крупные сделки. Ожидание заключения сделок не является обязательным. Таким образом, миноритарные акционеры защищают свои права в ситуациях, когда существует риск, что сделка может привести к прекращению деятельности компании, изменению ее вида или значительному изменению масштабов.
Дело № А63-20262/2022
Пункт 26: Ответственность налогового консультанта.
Компания разработала методику списания товарных потерь для заказчика. Однако после проверки налоговая доначислила налоги. Клиент потребовал от консультанта возмещения убытков. Суды отказали, сославшись на пункт договора об ограничении ответственности консультанта.
Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение, указав, что консультант не несет ответственности за результаты будущих проверок, но обязан действовать профессионально. Оговорка об ограничении ответственности не защитит, если консультант выполнил работу настолько плохо, что лишил смысла весь договор. В данном случае методика списания потерь не требовала подтверждать причины недостачи товаров, что сделало ее бесполезной для налогового учета.
Дело № А40-111577/2022
Пункт 27: Налоги надо вычесть из незаконных доходов от аренды.
Компания вернула недвижимость в собственность через суд, который признал сделки с залогом недействительными. Затем она потребовала от временного владельца доходы от аренды. Суды взыскали полную сумму и отказались вычитать налоги на землю и имущество.
Верховный Суд пояснил, что, если владелец знал о незаконности владения, он обязан вернуть доход за вычетом расходов на содержание имущества. К таким расходам относятся затраты, которые понес бы и законный собственник. Налоги на землю и имущество являются неизбежными расходами, без уплаты которых невозможно получать прибыль от аренды.
Дело № А40-5888/2022
Пункт 30: Доказательство авторского права.
Иностранная компания потребовала компенсацию за использование изображения своего персонажа. В качестве доказательства своих прав она представила аффидевит — заявление финансового директора под присягой.
Верховный Суд разъяснил, что презумпция авторства действует только для самого автора. Остальным необходимо доказать, как к ним перешли права. Аффидевит лишь подтверждает, что компания считает себя владельцем прав, но не содержит информации об авторе, дате создания или истории перехода прав. Следовательно, одного заявления под присягой недостаточно — требуются договора или другие документы о передаче прав.
Дело № А33-19084/2022
Пункт 33: Доначисление налога с дохода акционера.
Иранская компания, как единственный акционер, направила нераспределенную прибыль на увеличение уставного капитала российской «дочки». Налоговая служба квалифицировала это как выплату дивидендов с последующим вложением в капитал и потребовала удержать налог на прибыль, что три инстанции и сделали.
Верховный Суд встал на защиту компании, указав, что согласно соглашению между Россией и Ираном, иностранная компания не должна платить больше налогов, чем российская в аналогичной ситуации. Российский акционер при увеличении капитала за счет прибыли прошлых лет не платит налог на прибыль. Следовательно, иранская компания также освобождена от этого налога. Суд не обнаружил признаков злоупотребления в действиях компаний.
Дело № А40-243943/2022
Пункт 34: Мораторий на банкротство и налоговые штрафы.
В ходе налоговой проверки была выявлена схема, при которой компания создавала фиктивные документы для незаконных вычетов НДС и уменьшения налога на прибыль. Инспекция доначислила налоги со штрафами и пенями. Однако суды отменили штраф, сославшись на то, что в момент начисления действовал мораторий на банкротство.
Верховный Суд не согласился с этим решением и вернул штраф. Суд объяснил, что мораторий на банкротство останавливает начисление пеней и неустоек по старым долгам, но не освобождает от штрафов за правонарушения. В противном случае компании, находящиеся под мораторием, могли бы получить необоснованные преимущества перед другими налогоплательщиками. Цель штрафов — предупредить новые нарушения, а значит, мораторий не мешает их начислять.
Дело № А41-96819/2022
Пункт 35: Роялти за товарный знак и НДС.
Если импортер платит роялти за товарный знак на ввозимых товарах, эти платежи включают в таможенную стоимость. Причем НДС с роялти не вычитают. Верховный Суд отметил, что компания уплачивает НДС как налоговый агент и может принять его к вычету. Двойное налогообложение не возникает, поскольку налог взимается по разным основаниям — при ввозе товаров и при выплате роялти. Таким образом, компания не может уменьшить таможенную стоимость на сумму НДС с роялти.
Дело № А32-5147/2022
Пункт 37: Восстановление срока после банкротства.
Начало процедуры банкротства не останавливает и не прерывает срок для предъявления исполнительного листа. В данном случае взыскатель имел возможность подать заявление в реестр кредиторов, что заменяет предъявление листа к исполнению. Однако кредитор пять лет не делал ни того ни другого. Экономколлегия отметила, что одной лишь ссылки на банкротство должника мало. Взыскатель обязан доказать, что пропустил срок по независящим от него причинам. Пассивное поведение не может считаться уважительной причиной для восстановления срока.
Дело № А45-34260/2017
Пункт 38: Когда убийство признают необходимой обороной.
Если злоумышленники внезапно напали в вечернее время и были вооружены предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия (например, палками или черенком от лопаты), то оборонявшийся был вправе использовать нож для самообороны. Обвиняемого в убийстве нужно оправдать, так как он имел законное право защищать себя и свою семью.
Дело № 35-УД22-21-А1
Пункт 41: Как учесть срок под домашним арестом в наказании.
Решение о зачете в срок лишения свободы времени пребывания под домашним арестом нужно принимать с учетом того, что уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 УК). Поэтому при назначении окончательного наказания за преступления, совершенные до 14 июля 2018 года, этот срок нужно засчитывать из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Дело № 46-УД22-30-К6
Пункт 42: Когда обвиняемого надо освободить от наказания.
Это возможно, если на момент рассмотрения дела в апелляции истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это касается преступлений небольшой тяжести (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК).
Дело № 19-УД22-30-К5
Пункт 46: Следователь не обязан использовать полиграф.
Если следователь решил не назначать такое психофизиологическое исследование для оценки показаний обвиняемого, это не нарушает право на защиту. Использование полиграфа не предусмотрено УПК, а достоверность и допустимость показаний оценивает только суд.
Дело № 74-УД23-1-А5
Пункт 48: Суд обязан рассмотреть дополнительную жалобу адвоката.
Если кассация не изучила дополнительную жалобу адвоката, поданную в установленном порядке, то решение суда нужно отменить. Речь идет о документе, в котором изложены доводы, отсутствовавшие в основной жалобе.
Дело № 2-УД23-6-К3
Пункт 50: Регистрация авто возможна через представителя.
Владелец автомобиля может зарегистрировать его в Госавтоинспекции через представителя, даже если он сам направил заявление через «Госуслуги». В данном случае человек купил машину и решил оформить ее на учет через представителей, у которых была нотариально удостоверенная доверенность. Однако сотрудник Госавтоинспекции отказал, объяснив, что заявление направил покупатель, но сам не приехал, а потому его личность установить нельзя. Представители же заявление о постановке транспорта на учет не подавали.
Верховный суд разъяснил, что владельцы могут переоформлять транспортные средства через представителей, и не имеет значения, кто именно обратился в уполномоченный орган с заявлением и пришел в Госавтоинспекцию.
Дело № 45-КАД24-17-К7
Пункт 51: Какие документы может получить страховая компания.
Страховой компании нельзя отказать в предоставлении копий документов о ДТП, если они необходимы для проведения автотехнической экспертизы. Страховая компания обратилась в Госавтоинспекцию с просьбой получить копии материалов из дела об административном правонарушении, чтобы провести экспертизу и исключить версию об инсценировке аварии. Однако ей отказали, так как у страховщиков нет права знакомиться с материалами дела. Не согласившись с этим, компания подала административный иск в суд. Спор дошел до Верховного суда, который учел, что запрашиваемые данные требовались, чтобы исключить незаконное получение страхового возмещения. В данной ситуации отказать компании было нельзя.
Дело № 67-КАД23-12-К8
Пункт 56: Ответственность за непредставление документов.
Управление Росприроднадзора решило провести внеплановую проверку в отношении компании и обязало ее представить документы о производственном объекте. Однако в установленный срок необходимые бумаги не были отправлены. Верховный суд указал, что такие действия можно квалифицировать как воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органа государственного контроля (ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП).
Дело № 11-АД24-47-К6
Пункт 57: Уведомление о приеме на работу бывшего госслужащего.
Генеральный директор охранного предприятия «Альфа-Легион» был привлечен к административной ответственности за то, что направил уведомление о приеме на работу в ненадлежащий орган. В компанию оформили бывшего инспектора охраны исправительной колонии. Об этом руководство фирмы уведомило само казенное учреждение, а не УФСИН России по Саратовской области. Верховный суд решил, что эти действия не говорят о выполнении предусмотренной законом обязанности и влекут административную ответственность согласно ст. 19.29 КоАП («Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего»).
Дело № 5-АД24-51-К2
Источник: https://pravo.ru/story/258445/
Если вам требуется судебная экспертиза или оценка имущества, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Верховный суд Российской Федерации защитил владельца «прошитой» игровой консоли, который два месяца бесплатно пользовался пиратскими версиями популярных видеоигр.
Как пояснили в высшей инстанции, уголовная ответственность за использование вредоносных программ возможна только при наличии прямого умысла, поэтому суды должны выяснять, кто именно и когда совершил вмешательство в технические средства. Кроме того, обвинительный приговор не может основываться на предположениях, и все сомнения в вине должны трактоваться в пользу подсудимого, подчеркивает ВС.
Житель Липецка получил год ограничения свободы за использование компьютерной программы, предназначенной для запуска нелицензионной продукции, полученной из неофициальных источников.
Суд квалифицировал его действия как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что привело к ее блокировке (часть 1 статьи 272 УК РФ), а также за использование программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации (часть 1 статьи 273 УК РФ).
В жалобе адвокат отмечает, что суд фактически установил нарушение авторского права со стороны его подзащитного, но при этом признал его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Кроме того, защитник указывает, что нижестоящие инстанции не учли, что фигурант приобрел приставку с рук, и на момент покупки в ее внутреннюю память уже были внесены вмешательства.
Как следует из приговора, суд связал факт блокировки компьютерной информации осужденным с наличием на игровой приставке программы, позволяющей запускать неоригинальное программное обеспечение, сообщает ВС.
Однако уголовная ответственность за использование программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, может наступить только при доказанном наличии у виновного прямого умысла на блокирование такой информации, что непосредственно следует из диспозиции части 1 статьи 273 УК РФ, подчеркивает высшая инстанция.
Согласно установленным судом фактическим обстоятельствам, действия фигуранта выразились в установке на игровую консоль в обход лицензии двух игр, но при этом установка на приставку вредоносной компьютерной программы, предназначенной для запуска нелицензионной продукции, ему не инкриминирована, отмечает ВС.
Сам осужденный пояснил, что приобрел уже прошитую приставку и считал, что данное программное обеспечение является легальным и просто усовершенствованным. Он не имел понятия о том, что программа относится к вредоносным, так как по образованию строитель и не разбирается в компьютерных технологиях, напоминает высшая инстанция. Более того, информацию о вмешательстве в консоль до ее покупки подтвердил участник оперативного мероприятия «проверочная закупка»: свидетель отметил, что при перепродаже задержанный рассказал ему о специальной прошивке и пояснил, что сам приобрел приставку уже с установленной прошивкой, обращает внимание ВС. Экспертиза также установила, что вмешательство в программное обеспечение произошло за семь месяцев до покупки приставки обвиняемым.
Высшая инстанция подчеркивает, что обвинительный приговор не может основываться на предположениях, и все сомнения в виновности должны трактоваться в пользу подсудимого.
Нижестоящие суды, исходя из того, что обвиняемый знал о функциях и назначении вредоносной программы, исключили из обвинения упоминание о «нейтрализации» средств защиты компьютерной информации и пришли к выводу, что в данном случае произошло создание препятствий для законного доступа к информации и невозможность ее использования, напоминает ВС.
«Под блокированием компьютерной информации следует понимать воздействие на саму информацию, средства доступа к ней или источник ее хранения, в результате которого становится невозможным в течение определенного времени или постоянно надлежащее ее использование, осуществление операций над информацией полностью или в требуемом режиме (искусственное затруднение или ограничение доступа законных пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением)», — разъясняет высшая инстанция со ссылкой на позицию Пленума (пункт 4 постановления от 15 декабря 2022 года № 37).
«Однако, сделав вывод о том, что в данном случае в результате использования компьютерной программы, несовместимой с оригинальным программным обеспечением игровой консоли, произошло блокирование компьютерной информации, суд, вместе с тем, надлежащего анализа конкретных действий (осужденного), в условиях того, что сама установка компьютерной программы тому не была инкриминирована, в приговоре не привел, мотивированных суждений, со ссылками на исследованные доказательства, о том, каким образом действия по установке игр на прошитую не им игровую приставку влекут блокирование компьютерной информации, в приговоре также не изложил», — отмечает ВС.
Эти обстоятельства являются существенными и могут повлиять на выводы о виновности фигуранта, однако ни одна из инстанций не их не проанализировала, констатирует высшая инстанция.
В связи с этим Судебная коллегия определила направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.
Дело № 77-УД25-1-К1.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_analyst/20250430/310828945.html
АНО ЦСЭ «Рособщемаш» проводит товароведческие судебные экспертизы соответствия или несоответствия стандартам:
Судьи Верховного суда пришли к выводу, что к незарегистрированным отношениям с совместным проживанием нельзя применять режим общей собственности, как это происходит в браке. После развода вопросы отношений пары регулируются гражданскими нормами, а не семейными. При этом не имеет значения, на чьи доходы было приобретено имущество. Юристы согласны с тем, что для определения совместно нажитых активов следует учитывать только период брака. Эксперты отметили, что позиция нижестоящих судов в данном деле выглядит парадоксально.
Супруги развелись 9 июля 2021 года. Спустя месяц бывшая жена приобрела автомобиль за 450 тысяч рублей. Экс-супруг счел это движимое имущество совместно нажитым и подал иск в суд. По словам продавца, именно муж передал деньги на покупку.
Суд первой инстанции отклонил иск, исходя из того, что ответчик купила машину уже после расторжения брака, значит, это ее собственность. Кроме того, суд отметил, что вопрос о принадлежности денег, уплаченных за автомобиль, является отдельным спором. Имущество может быть признано общей собственностью покупателей, только если стороны заранее договорились о совместном приобретении, заключила первая инстанция.
Отменяя это решение, апелляционный суд удовлетворил требования мужа, подчеркнув, что автомобиль был куплен всего через месяц после развода, и на тот момент истец и ответчик все еще жили вместе. Таким образом, автомобиль был приобретен за счет общих средств и считается совместной собственностью бывших супругов. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами апелляции, а ответчик – нет.
Экс-супруга обратилась в Верховный суд (дело № 18-КГ24-353-К4). Гражданская коллегия подтвердила доводы бывшей жены, отменив акты апелляционного и кассационного судов, оставив в силе постановление первой инстанции.
Судьи Верховного суда подчеркнули, что совместное проживание не тождественно браку и не влечет за собой аналогичных правовых последствий. Брачные отношения признаются только в органах ЗАГС, и именно с момента их регистрации возникают права и обязанности супругов, включая имущественные. Это правило касается режима совместной собственности и не распространяется на людей, которые продолжают вести совместный быт после развода.
Кроме того, Верховный суд отметил, что покупка на некогда общие средства бывших супругов не может служить основанием для признания имущества совместной собственностью.
Эксперт отметил, что в соответствии с частью 1 статьи 34 Семейного кодекса общим совместным имуществом супругов признается то имущество, которое было приобретено в период брака, и, следовательно, «никакой двусмысленности и оснований для иного толкования закон не предоставляет». Поэтому специалист считает выводы апелляции и кассации парадоксальными. Он также подчеркнул, что совместное проживание не приравнивается к заключенному браку.
Бывший супруг имеет право решать финансовые вопросы в рамках отдельного гражданского спора.
Важно, что этот подход теперь закреплен на уровне Верховного суда.
Источник: https://pravo.ru/story/257776/
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Одной из причин развития региональных брендов является внутренний туризм. В 2024 году общий объем внутреннего туристического потока превысил 75 миллионов поездок, что принесло значительные доходы в экономику регионов. Таким образом, региональные бренды становятся важным фактором для достижения устойчивого экономического развития страны, создавая новые возможности для предпринимателей.
В Российской Федерации отсутствует официальное и законодательно закрепленное определение понятия «региональный бренд». Тем не менее, можно сформулировать его определение, основываясь на действующих нормативных актах и научных исследованиях в области маркетинга и территориального брендинга.
Региональный бренд представляет собой комплексное понятие, включающее в себя совокупность устойчивых ассоциаций и представлений, формирующихся у потребителей относительно конкретной территории (региона, города, муниципального образования). Он охватывает географические, исторические, культурные, экономические и социальные особенности этой территории, а также товары и услуги, производимые на ней и зарегистрированные в установленном порядке. Основная цель регионального бренда — повысить конкурентоспособность территории, привлечь инвестиции и развить туризм.
Региональным брендом можно считать:
На данный момент к ним относятся:
Было бы интересно оценить перспективы развития региональных брендов и их влияние на туризм и экономику России в будущем. Вот к каким выводам удалось прийти:
Что эти данные означают для предпринимателей:
Уже сейчас можно вспомнить множество успешных региональных российских брендов, которые смогли завоевать признание среди потребителей по всей стране и продолжают оставаться востребованными. Например, вологодское масло, тульский пряник, оренбургский пуховый платок, карельская береза.
Чтобы получить правовую защиту для вашего регионального бренда, необходимо зарегистрировать его в качестве ГУ или НМПТ в Роспатенте. Этот процесс требует профессиональной подготовки и знаний законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная судебная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.