Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Си Ди Лэнд Контакт», владельца прав на товарный знак «Ждун», и обязал сеть кинотеатров АО «Киномакс» выплатить 990 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на произведение изобразительного искусства.
Истец указал, что в октябре 2021 года на странице «Киномакс» в социальной сети «ВКонтакте» было размещено изображение произведения «Ждун». Также это изображение ранее появлялось в другой социальной сети на аккаунте, принадлежащем ответчику.
По информации ООО «Си Ди Лэнд Контакт», использование произведения «Ждун» ответчиком является незаконным, поскольку истец не давал согласия на его использование. В заявлении указывается, что истец направил в адрес АО «Киномакс» претензию с требованием выплатить компенсацию в размере 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав. Истец оценил размер компенсации, исходя из двукратной стоимости права на использование произведения изобразительного искусства под условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus).
Суд отклонил доводы компании «Киномакс» о том, что использование произведения «Ждун» ответчиком не было доказано, так как они не были подтверждены документально. Также в решении суда указано, что ссылки ответчика на судебную практику не имеют отношения к данному делу.
Арбитражный суд пришел к выводу, что обоснованная и подлежащая взысканию компенсация за нарушение исключительных прав на спорное произведение в данном случае составляет 990,4 тысячи рублей.
Как установил суд, ответчик использовал это произведение в течение 563 дней. В своём заявлении компания «Си Ди Лэнд Контакт» просит взыскать с ответчика сумму компенсации в двукратном размере от стоимости неисключительной лицензии на спорное произведение, установленной в лицензионных договорах.
Конституционный суд РФ в постановлении от 13 февраля 2018 года указал, что, если при рассмотрении конкретного дела обнаружится, что применяемые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, суд обязан учитывать критерии равновесия интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности.
Суд отметил, что согласно представленному истцом лицензионному договору, фактическая стоимость вознаграждения за право на использование произведения на территории Российской Федерации составляет 879,63 рубля в день. Исходя из стоимости использования, представленной самим истцом, и принимая во внимание вышеупомянутые разъяснения судов, правильный расчет двукратной суммы компенсации составляет 990,4 тысячи рублей, говорится в решении суда.
В январе 2020 года Роспатент зарегистрировал товарный знак «Ждун» на ООО «Си Ди Лэнд Контакт». С этого момента правообладатель получил право пресекать незаконное использование этого товарного знака в коммерческих целях.
Ждун – это произведение искусства, созданное по мотивам скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брефорт. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20240729/310133743.html
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Суд отметил, что отсутствие разрешения на строительство не может быть единственным основанием для сноса и может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения постройки.
Один из экспертов подчеркнул, что Верховный Суд в очередной раз указал на необходимость рассматривать снос самовольного строительства как крайнюю меру, требующую тщательного определения всех значимых для дела обстоятельств. Другой эксперт отметил, что в рассматриваемом случае апелляционный суд сделал вывод о наличии признаков самовольной постройки на основе собственных умозаключений, не подкрепленных надлежащими доказательствами.
Верховный Суд опубликовал Определение по делу № 18-КГ24-55-К4, которым признал неправомерным решение суда апелляционной инстанции о сносе объектов самовольного строительства лишь на основе вывода о возведении строений без оформления разрешительной документации.
Карина Чепнян владеет земельным участком, отнесенным к категории земель населенных пунктов, предназначенным для «индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящий жилой дом на одну семью)». В результате осуществления муниципального земельного контроля на этом участке были обнаружены два объекта недвижимости: трехэтажный жилой дом, зарегистрированный в ЕГРН как двухэтажное жилое здание, и двухэтажное строение, находящееся на стадии строительства.
Администрация города Сочи подала иск в суд против Карины Чепнян с требованием признать эти объекты недвижимости самовольными постройками и потребовать их сноса. Она мотивировала свои требования отсутствием разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве. 1 августа 2022 года Лазаревский районный суд г. Сочи отклонил иск. Суд, опираясь на заключение судебной строительно-технической экспертизы от 27 июня 2022 года, пришел к выводу, что построенные капитальные объекты расположены на земельном участке, принадлежащем ответчику, и не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан, а также не нарушают прав третьих лиц. Поэтому отсутствие разрешения на строительство само по себе не является достаточным основанием для сноса этих объектов.
Однако Краснодарский краевой суд отменил это решение и принял новое, удовлетворив исковые требования. Апелляционный суд отверг заключение эксперта, указав, что, согласно представленным в дело фотографиям, строение, зарегистрированное как двухэтажное жилое здание, на самом деле является трехэтажным домом. Критически оценив вывод эксперта о невозможности определить соответствие строящегося объекта строительным нормам и правилам, суд пришел к выводу, что спорные объекты капитального строительства являются самовольными постройками, возведенными без необходимой разрешительной документации, и ответчик не предпринимал мер по их легализации. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал выводы апелляционной инстанции.
Карина Чепнян подала кассационную жалобу в Верховный Суд. Изучив дело, Судебная коллегия по гражданским делам ВС напомнила, что согласно подп. 2 п. 1 ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания и сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием при соблюдении требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Ссылаясь, в том числе, на п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 12 декабря 2023 г. № 44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке», Верховный Суд подчеркнул, что необходимость сноса самовольной постройки обусловлена не только отсутствием разрешения на строительство, но и наличием обстоятельств, которые могли бы препятствовать использованию такой постройки из-за несоответствия требованиям безопасности и возможного нарушения прав третьих лиц.
В определении указано, что устранение последствий нарушения должно соответствовать самому нарушению и не приводить к причинению несоразмерных убытков. Поэтому снос объекта самовольного строительства, согласно принципу пропорциональности, является крайней мерой, и отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить бесспорным основанием для сноса постройки.
Верховный Суд отметил, что апелляционная инстанция, критически оценив заключение проведенной при рассмотрении спора в суде первой инстанции судебной экспертизы и отменяя принятое по делу решение суда, в основу которого судом первой инстанции было положено указанное заключение, принял по делу новое решение об удовлетворении исковых требований, фактически ограничившись лишь доводами истца о возведении спорных объектов капитального строительства без оформления в установленном порядке разрешительной документации. ВС подчеркнул, что именно на суд возлагается обязанность по определению предмета доказывания как совокупности обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Предмет доказывания определяется судом на основании требований и возражений сторон, а также норм материального права, регулирующих спорные отношения. Данные требования распространяются и на суд апелляционной инстанции. Однако обжалуемые судебные постановления указанным требованиям закона не соответствуют.
Верховный Суд напомнил, что при недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта суд может назначить дополнительную судебную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. При возникновении сомнений в правильности или обоснованности предыдущего заключения, а также при наличии противоречий в заключениях разных экспертов, суд может назначить повторную судебную экспертизу, поручив ее другому эксперту или экспертам (ч. 1, 2 ст. 87 ГПК).
В определении указано, что апелляционная инстанция, рассматривая спор о сносе объектов капитального строительства, не согласилась с некоторыми выводами судебной строительно-технической экспертизы. Более того, указав на неполноту заключения из-за невозможности эксперта без специальных знаний определить соответствие строящегося объекта строительным нормам и правилам, суд не поставил на обсуждение сторон вопрос о назначении повторной или дополнительной судебную экспертизы, нарушив тем самым требования закона.
ВС установил, что апелляционный суд фактически не исследовал вопросы о возможных существенных нарушениях норм и правил при возведении двух спорных объектов капитального строительства, препятствующих их использованию, и о создании строениями угрозы жизни и здоровью граждан.
Кроме того, Суд отметил, что с 4 августа 2018 года для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не требуется получение разрешения на строительство. Для начала таких работ достаточно направить уведомление о планируемых строительстве или реконструкции в уполномоченный орган (п. 1.1 ч. 17 ст. 51, ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ). При этом строительство объектов ИЖС, соответствующих параметрам, указанным в п. 39 ст. 1 ГрК РФ, без получения разрешения и до направления уведомления, при условии соблюдения всех норм и правил, не является основанием для квалификации такого объекта как самовольной постройки (п. 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденного Президиумом ВС РФ 16 ноября 2022 года).
Таким образом, Верховный Суд признал неправомерным вывод суда апелляционной инстанции о признании самовольными постройками как созданного ответчиком до направления соответствующего уведомления о планируемом строительстве объекта незавершенного строительства, так и возведенного в 2015 г., то есть до введения в действие п. 1.1 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, жилого строения ввиду неполучения ответчиком разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию, обязанность по получению которых для возведения такого типа объектов на момент рассмотрения спора законодателем была упразднена.
Гражданская коллегия разъяснила, что одним из юридически значимых и подлежащих доказыванию обстоятельств по данному делу было выяснение, распространяются ли на возведенные ответчиком строения с учетом категории земли и вида разрешенного использования земельного участка положения ч. 12 ст. 70 Закона о государственной регистрации недвижимости. Эти положения позволяют возводить объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без соблюдения порядка, предусмотренного ст. 51 Градостроительного кодекса, и регистрировать право собственности на основании только технического плана, подготовленного на основании декларации, заверенной правообладателем земельного участка, и правоустанавливающего документа на земельный участок. Между тем, как заметил ВС, данные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, суд апелляционной инстанции оставил без установления и правовой оценки. Суд кассационной инстанции, проверяя законность апелляционного определения, допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права не выявил и не устранил.
Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что допущенные судебными инстанциями нарушения норм материального и процессуального права являются существенными. Без их устранения невозможно восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Карине Чепнян, в связи с чем отменил обжалуемые судебные акты, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Комментируя определение, адвокат отметил, что вместо назначения дополнительной или повторной экспертизы, которая могла бы устранить возможные недостатки проведенной судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции, критически оценив выводы эксперта на основе фотографий, имеющихся в материалах дела, принял решение о сносе строений. Суд фактически ограничился выводом о возведении строений без оформления разрешительной документации, не исследовав вопросы соответствия строений применимым строительным нормам и правилам, а также, не оценив юридически значимое обстоятельство, распространяются ли на спорные строения положения ч. 12 ст. 70 Закона о государственной регистрации недвижимости с учетом категории земли и вида разрешенного использования земельного участка.
Верховный Суд ранее неоднократно указывал на необходимость устранения недостатков экспертизы путем назначения дополнительной или повторной судебной экспертизы (например, в Определении от 25 октября 2022 г. по делу № 19-КГ22-25-К5).
Верховный Суд снова обратил внимание судов на то, что снос объекта самовольного строительства является крайней мерой гражданско-правовой ответственности, и, прежде чем принимать такое решение, необходимо правильно определить имеющие значение для дела обстоятельства.
Юрист считает, что Коллегия Верховного Суда обоснованно указала, что суд апелляционной инстанции, не обладая специализированными знаниями в области строительства и градостроительства, самостоятельно пришел к выводу о наличии признаков самовольной постройки. Иными словами, суд, основываясь на собственных умозаключениях без их фактического обоснования надлежащими средствами доказывания, сделал противоположный вывод (нежели суд первой инстанции) о том, что спорный объект обладает признаками самовольной постройки.
Эксперт отметил, что в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, рассматривающем данное дело, сложился внушительный объем практики, согласно которой установление или опровержение факта нарушений градостроительных норм и правил при строительстве требует специальных знаний и должен быть разрешен посредством проведения судебной экспертизы (например, определение от 24 июня 2021 г. по делу № 88-10359/2021, определение от 1 августа 2023 г. по делу № 88-24750/2023, определение от 1 августа 2023 г. по делу № 88-24350/2023 и другие). Однако в данном случае выводы Четвертого кассационного суда общей юрисдикции были отличными, и поэтому Верховный Суд исправил их.
Также он обратил внимание, что суды, принимая решение о сносе самовольной постройки, указанием на отсутствие разрешительной документации, не учитывая актуальные разъяснения, представленные в пунктах 3 и 25 Постановления Пленума Верховного Суда № 44.
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Десятый арбитражный апелляционный суд опубликовал мотивированное решение, которое многие юристы считают прецедентным. Впервые в России была взыскана компенсация за кражу идеи для рилс — короткого видео в социальной сети.
Апелляция оставила без изменений решение первой инстанции о взыскании с ответчика компенсации в размере 300 тысяч рублей. История проста: эксперт по недвижимости сняла видеоролик под названием «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». Ролик оказался не только познавательным, но и популярным, набрав 11 миллионов просмотров. Однако позже эксперт обнаружила, что кто-то другой скопировал ее идею.
На той же цифровой платформе появился ролик с таким же названием, но с другим автором. Видео полностью повторяло текст, последовательность, структуру и содержание оригинала. Поэтому эксперт подала на него в суд. При рассмотрении дела суд предложил сторонам предоставить доказательства того, кто первым создал и опубликовал ролик. Истец представил оригинальные текстовые материалы со сценарием и доказательства публикации ролика 14 июля 2023 года. Ответчик не предоставил подобных доказательств. В итоге суд первой инстанции встал на сторону истца.
В апелляции ответчик попытался представить новые доказательства, утверждая, что истец сам скопировал чужой рилс. Однако эти доказательства не были приняты, так как на стадии обжалования можно предоставлять новые доказательства только в случаях, если суд первой инстанции отказал в их истребовании или имелись уважительные причины для их непредставления ранее.
Ответчик также указывал на множество аналогичных роликов с форматом «несколько вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки». Коллегия судей отметила, что скопированный ответчиком рилс отличается оригинальным изложением, авторской последовательностью и структурой, а оригинальным авторским содержанием.
Юрист, специализирующийся на интеллектуальной собственности, подчеркнул, что правовая защита предоставляется только тем объектам, которые созданы творческим трудом. «Судебные акты в данном случае имеют важное значение для правоприменительной практики, поскольку подтверждают, что длительность аудиовизуального произведения не играет роли при определении его новизны и оригинальности», — отметил он.
Суд признал, что в данном ролике присутствует авторский труд, что делает его полноценным аудиовизуальным произведением, кража которого является недопустимой и незаконной. «В современном мире существует множество историй о рыцарях, спасающих прекрасную девушку из высокой башни, охраняемой драконом. Это — идея (содержание), которая не защищается авторским правом, — говорит адвокат и патентный. — Но, когда персонажи получают имена и характерные черты, а действие происходит в уникальном мире со своими законами и порядками, это уже форма, которая охраняется авторским правом».
Адвокат напоминает, что еще в 2021 году Верховный Суд России указал: «Для разрешения вопроса о предоставлении правовой охраны объекту необходимо установить, проявил ли его автор выбором формы продукта свои творческие способности оригинальным способом, сделав свободный и творческий выбор и моделирование продукта таким образом, чтобы отразить его личность, является ли это оригинальным произведением, результатом интеллектуального творчества, в связи с тем, что через эту форму автор произведения оригинальным образом выражает свои творческие способности, делая свободный и творческий выбор, отражая свою личность».
Адвокат объясняет, что признак творческого вклада подразумевает отражение собственной личности в создаваемом объекте. Государство обеспечивает правовую защиту такой оригинальности. «Если бы ответчик взял ту же тему, но представил её в своём собственном видении, иск бы не был удовлетворён», — говорит адвокат. — Чтобы избежать обвинений в копировании чужого контента, нужно проявить авторскую оригинальность. Если требуется использовать конкретную форму, лучше попросить разрешение у автора оригинальной работы на её переработку».
По словам адвоката, если блогер не создаёт ничего нового и зарабатывает только на рекламе от просмотров скопированных произведений, его можно многократно штрафовать. При этом с каждым последующим судом ответственность может увеличиваться, вплоть до 5 миллионов рублей за один ролик. «Суд учитывает, являются ли нарушения единичными или систематическими при определении суммы компенсации», — поясняет адвокат. — «В данном случае штраф за нарушение авторских прав составил 300 тысяч рублей, при этом суды двух инстанций посчитали правильным учесть расходы истца на услуги маркетолога (123 тысяч рублей в мес. / 2 мес.). Согласится ли с этим Суд по интеллектуальным правам, станет понятно если ответчик подаст кассационную жалобу».
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если вам требуется судебная экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Правовые последствия судебного решения, вынесенного по делу должника после его смерти, полностью распространяются на его правопреемника. В частности, расходы на исполнительные действия, которые не удалось взыскать с правопредшественника, возлагаются на его наследника. Об этом говорится в Определении Конституционного суда РФ №1323-О/2024, которым было отказано в рассмотрении жалобы Ольги Кузнецовой.
Согласно материалам дела, мать заявительницы по решению суда должна была демонтировать самовольно построенные части жилого помещения по иску муниципалитета. До вступления этого решения в силу она подарила квартиру своим внукам — детям Кузнецовой. В дальнейшем, в процессе принудительного исполнения решения, судебный пристав вынес постановление о взыскании с матери заявительницы затрат на снос незаконных построек. После этого женщина скончалась, и суды заменили должника на Кузнецову, которая фактически приняла квартиру матери в дар от имени своих несовершеннолетних детей.
Кузнецова попыталась оспорить конституционность некоторых норм Гражданского процессуального кодекса РФ, касающихся правопреемства, так как они позволяют возлагать расходы на исполнительные действия в неограниченном размере и вне порядка, установленного гражданским законодательством и законодательством о нотариате для принятия наследства, на правопреемников умерших должников по истечении неопределенно длительного времени с момента возникновения таких расходов.
Конституционный Суд РФ напомнил, что федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает обязанность должника возместить расходы на совершение исполнительных действий, возлагая таковые на должника, как лицо, неисполнение которым в добровольном порядке требований исполнительного документа повлекло необходимость несения данных расходов.
Одновременно Конституционный Суд РФ разъяснил аспекты правопреемства.
«Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той же мере, в какой они были бы обязательны для лица, которого правопреемник заменил», — говорится в определении Конституционного Суда РФ.
Таким образом, Конституционный Суд РФ считает, что правовые последствия судебного решения, вынесенного с участием правопредшественника (должника), полностью распространяются на правопреемника, который принимает на себя обязанности, связанные с приобретенным им статусом участника правоотношения, установленного решением суда.
При этом Конституционный Суд РФ подчеркнул, что оспариваемые нормы ГПК РФ обеспечивают надлежащую реализацию правопреемниками сторон, в том числе исполнительного производства, своих прав и обязанностей в установленном судом правоотношении и наделяют их присущими процессуальному статусу соответствующих сторон правами.
Конституционный Суд РФ отметил, что нормы, которые пыталась оспорить Кузнецова, не содержат неопределенностей и не могут расцениваться в качестве нарушающих ее конституционные права.
Кроме того, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что заявительница, принявшая в дар от имени своих несовершеннолетних детей квартиру (по которой к этому моменту уже было вынесено судебное решение о приведении в соответствие с установленными требованиями), вполне могла оценить правовые последствия этой сделки и предпринять необходимые процессуальные действия для смягчения последствий по обязательствам своей матери.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20240730/310138652.html
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также финансово-экономической экспертизы как в судебном, так и внесудебном порядке, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Верховный суд Российской Федерации разъяснил важный вопрос для будущих новоселов в ходе рассмотрения спора между гражданкой и застройщиком, который использовал более дешевые материалы при строительстве квартиры, хотя в договоре были указаны более дорогие.
Вопрос в этом гражданском споре поставлен важный: если застройщик по своему усмотрению использует не те материалы, которые установлены договором, должен ли он нести за это ответственность? Как понять, ухудшилось при этом качество жилья или нет?
История началась с того, что жительница Чувашии заключила договор долевого участия с фирмой, которая обязалась построить и передать ей в собственность квартиру за 3 096 262 рубля. После сдачи квартиры женщина обнаружила, что электрические розетки плохо прикреплены к стене, а межкомнатные перегородки выполнены из пазогребневых плит, хотя по техническому описанию, являющемуся неотъемлемой частью договора, они должны были быть из кирпича.
Возмущенная собственница отправила претензию застройщику. Застройщик закрепил розетки, но отказался менять перегородки, так как по проектной декларации они должны были быть из пазогребневых плит. При этом документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
Тогда гражданка попросила уменьшить стоимость квартиры и взыскать с застройщика 91 029 рублей разницы, 12 тысяч рублей за заключение специалиста, 33 346 742 рубля неустойки за неудовлетворение требований, 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, 50% от присужденной суммы штрафа за неисполнение требований добровольно, а также услуги её представителя в суде.
Горсуд, опираясь на экспертное мнение, пришел к выводу о несоответствии материала для перегородок условиям договора. Суд не учел аргументы застройщика, который ссылался на положение 2.4 договора, разрешающее вносить «незначительные архитектурные и структурные изменения» без дополнительного уведомления, а также заменять строительные материалы на эквивалентные по качеству, при условии соблюдения требований проектной документации после завершения строительства.
В результате суд принял сторону собственницы, уменьшив стоимость объекта на сумму 91 029 рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей и штраф в размере 46 015 рублей. Застройщик не согласился с этим решением и подал апелляцию.
Верховный суд Чувашской Республики отменил это решение и полностью отказал в иске. Он исходил из того, что при использовании пазогребневых плит собственницей не было доказано ухудшение качества объекта долевого строительства, а значит, оснований для уменьшения цены квартиры нет. После этого гражданка обратилась в Верховный суд РФ.
ВС РФ изучил материалы дела и указал, что апелляция нарушила статью 56 Гражданского процессуального кодекса, возложив бремя доказывания на потребителя. Местный суд также не указал, на каких доказательствах основан вывод о том, что изменение материала не ухудшило качество перегородки. Поэтому ВС РФ отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.
Доказывать качество объекта долевого строительства должен застройщик, так как договор является по сути куплей-продажей будущей вещи, и доказать надлежащее качество товара должен продавец.
Эксперты подчеркивают, что ВС правильно указал на нарушение апелляцией правила о распределении бремени доказывания. В соответствии со статьей 4 закона об участии в долевом строительстве, отношения по договору долевого участия регулируются также законом о защите прав потребителей. Это означает, что бремя доказывания причинения вреда лежит на застройщике.
Юристы напомнили, что еще в 2012 году ВС отметил в постановлении Пленума № 17, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, включая причинение вреда, лежит на изготовителе.
Доказывать надлежащее качество объекта долевого строительства должен застройщик, и не только потому, что он является профессиональным участником гражданского оборота, но и потому, что договор участия в долевом строительстве является по сути куплей-продажей будущей вещи. По таким договорам бремя доказывания надлежащего качества товара, на который установлен гарантийный срок, лежит на продавце.
Определение Верховного суда РФ N 31-КГ17-11.
Источник: https://rg.ru/2024/07/29/deshevyj-analog.html
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если у вас возникли вопросы касаемо проведения строительно-технической экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил иск гражданина, недовольного негативными оценками в его адрес, изложенными в официальной жалобе. Это решение важно: не стоит обижаться на слова, изложенные в официальных документах. Аргументировано спорить с ними можно, а вот обижаться — нельзя.
Пациент предъявил претензии стоматологической клинике по поводу неудобного протезирования зубов. Суд первой инстанции согласился с ним и обязал клинику вернуть часть уплаченных средств, уплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, плюс половину от присужденной суммы.
Стоматологи, в свою очередь, сочли, что суд допустил ошибку. В своей апелляционной жалобе стоматологическая клиника указала, в том числе, и на то, что — по ее мнению – «в данном споре явно присутствует такое понятие, как потребительский экстремизм — это разновидность злоупотребления правом, умышленные действия потребителя с целью получить незаконную выгоду от реализации прав, которые предусмотрены законодательством о защите прав потребителя». Проще говоря, клиента назвали хроническим жалобщиком, придирающимся ко всему.
Судя по всему, негативные оценки взялись не из воздуха: пациент оказался не из тех, кто молчит в ответ. Он подал еще один иск о защите чести и достоинства, потребовав один миллион рублей компенсации и извинений. Однако суды ему отказали.
Согласно правовым позициям пленума Верховного, суда России, при рассмотрении дел о защите чести и достоинства суды должны установить, что сошлись три факта. Во-первых, что ответчик распространил сведения об истце. Во-вторых, что эти сведения были порочащими. В-третьих, что они не соответствовали действительности.
Верховный суд РФ указывает, что, если хотя бы один из этих факторов отсутствует, исковые требования о защите чести и достоинства не могут быть удовлетворены. Таким образом, поведение ответчика должно соответствовать всем трем критериям, чтобы суд признал его неправомерным и удовлетворил иск о защите чести и достоинства. В каждом решении должно быть указание на наличие всех трех обстоятельств или отсутствие хотя бы одного из них.
В данном деле суды не усмотрели факта распространения порочащих сведений в использовании понятия «потребительский экстремизм» в апелляционной жалобе, что позволило им отказать в удовлетворении исковых требований. По сути, не был подтвержден ни один из критериев.
Во-первых, отсутствует факт распространения, так как апелляционная жалоба является процессуальным документом, предназначенным только для ознакомления суда и другой стороны. Во-вторых, утверждение о признаках потребительского экстремизма является оценочным суждением клиники в рамках изложения своей правовой позиции. Соответственно, третий пункт также не применим, так как оценочные суждения нельзя проверить на соответствие действительности. Такие слова — это лишь мнение. Конечно, иногда и за мнение можно привлечь к суду, но в таком случае претензии предъявляются к оскорбительным формулировкам. В данном случае оскорбительный характер суждения не был установлен, так как представитель клиники выражал своё отношение к иску истца о защите прав потребителей с точки зрения ответчика.
В законодательстве не закреплено понятие потребительского экстремизма. В судебной практике иногда используется этот термин, однако его значение обычно не расшифровывается в судебных актах. В отечественной доктрине под потребительским экстремизмом понимается злоупотребление потребителями своими правами, то есть умышленные действия, направленные на получение незаконной выгоды от реализации прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей.
Потребительский экстремизм может проявляться в стремлении обогатиться за счет средств защиты, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. Например, это может быть подача иска о взыскании неустойки при отсутствии убытков или ущерба, способствование наступлению просрочки (например, неявка на приемку квартиры или несвоевременное возвращение некачественного товара). Обычно действия потребителей в таких случаях носят активный характер, выражающийся в предъявлении претензий продавцу и подаче исков. Поэтому защита от потребительского экстремизма, как правило, заключается в подготовке сильной правовой позиции в ходе спора по иску потребителя.
На данный момент ответственность за «потребительский экстремизм» в законодательстве прямо не предусмотрена. При необходимости суды ссылаются на ст. 10 Гражданского кодекса РФ, которая запрещает использование гражданских прав с намерением нанести вред другому, действия в обход закона с противоправной целью, а также недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Решение о подаче иска в ответ на действия потребителя следует принимать индивидуально в каждом случае. Если злоупотребление привело к значительным убыткам и есть доказательства причинно-следственной связи между убытками и поведением потребителя, можно подать иск о взыскании убытков. Если же негативные последствия для бизнеса не очевидны, суд, скорее всего, откажет в удовлетворении таких требований.
В любом случае, публично выражая собственное мнение, следует тщательно подбирать слова.
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если вам необходимо проведение оценки качества медицинских услуг или судебной лингвистической экспертизы — АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Центр финансовой экспертизы Роскачества объясняет, как узнать, будет ли долг передан по наследству и можно ли вообще отказаться от наследства.
Принять наследство можно только в полном объеме, включая все существующие обязательства. Это значит, что нельзя, например, унаследовать квартиру с ипотекой и долгами по коммунальным услугам, отказавшись при этом от ипотеки и долгов.
Ответственность за долги наследодателя установлена статьей 1175 ГК РФ.
Важно помнить, что согласно закону, вступить в наследство можно в течение 6 месяцев (после этого срока — через суд). В этот период можно выяснить, имеются ли у наследодателя долги и стоит ли принимать наследство.
Закон также четко устанавливает, что каждый наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного наследственного имущества. Например, если на момент вступления в наследство стоимость дачи составляла 1 млн рублей, а долги наследодателя — 2 млн рублей, наследник уплатит в счет долга только 1 млн рублей, а оставшаяся сумма будет списана.
Стоимость перешедшего к наследникам имущества определяется его рыночной стоимостью на момент открытия наследства. Даже если позже стоимость дачи возрастет, все равно будет учитываться ее первоначальная стоимость в 1 млн рублей.
Часто у наследодателя оказывается столько долгов, что их сумма превышает стоимость наследственного имущества. Наследники узнают об этом, когда начинают поступать требования от кредиторов. Поэтому важно заранее оценить размер задолженности.
Поэтому иногда выгоднее отказаться от наследства, чем принять его, а затем продавать имущество и погашать долги наследодателя.
Например, в наследственную массу входят дачный домик и долг по кредиту, причем стоимость дома равна размеру задолженности. Учитывая расходы на продажу (поиск покупателя, сопровождение сделки и т. д.), наследник может остаться в минусе.
Наследники не всегда хорошо осведомлены о финансовых делах умершего. Начать можно с поиска информации в открытых источниках, таких как данные исполнительных производств, картотека арбитражных дел и порталы судов. Это поможет узнать о взысканиях, банкротствах и судебных спорах. Остальные запросы нужно делать через нотариуса. Запросы могут быть направлены:
Так можно получить информацию о кредиторах и непогашенных кредитах.
Долги, связанные с личностью наследодателя, не переходят по наследству (согласно ст. 1112 ГК РФ). К таким долгам относятся:
Также не наследуются обязательства по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека, и взятые в долг средства, если сделка не была оформлена должным образом.
Какие долги переходят по наследству:
Если срок исковой давности истек, а кредитор подал в суд, необходимо заявить об этом в суде. Если долг накапливался более 3 лет, наследник будет обязан погасить задолженность только за последние три года, а все, что старше, будет списано.
Если обязательство было застраховано, долг выплатит страховщик, при условии, что случай является страховым.
Перед вступлением в наследство необходимо внимательно изучить дела наследодателя и выяснить, имеются ли у него долги. Если долги есть, следует оценить, превышает ли сумма долгов стоимость имущества, переходящего по наследству. Если сумма долга и стоимость наследуемого имущества примерно равны, нужно тщательно обдумать, стоит ли вообще принимать наследство. Ведь продажа наследуемого имущества может потребовать дополнительных затрат и усилий, а также стать причиной душевных переживаний.
Источник: https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/peredayutsya-li-dolgi-po-nasledstvu/
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если у вас возникли вопросы касаемо проведения оценки наследованного имущества, а также финансово-экономической судебной экспертизы, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
При определении суммы компенсации за незаконное использование фотографии суды принимают во внимание такие факторы, как посещаемость и доходность сайта, продолжительность нелегального распространения материалов.
Кроме того, суды должны учитывать характер деятельности ответчика и устанавливать, было ли нарушение единичным случаем или систематическим.
Истец, обнаружив на стороннем веб-сайте распространение своих видеороликов, обратился в суд с требованием взыскать с владельца ресурса 300 тысяч рублей. Первая инстанция решила, что нарушение авторских прав было не таким значительным, и взыскала лишь 10 тысяч рублей. Однако владелец сайта заявил, что видео подгружалось автоматически и было удалено спустя 5 дней.
Апелляционный суд посчитал, что назначенная компенсация недостаточна, так как суд не учёл важные аспекты.
Суд принял во внимание аргументы истца, изложенные в его апелляционной жалобе, согласно которым размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, был определён судом первой инстанции без учёта возможных имущественных потерь правообладателя, известности истца как правообладателя, уникальности информации, незаконно размещённой на сайте ответчика, а также высокой посещаемости этого сайта, характера деятельности ответчика, направленной на получение прибыли, доходов от размещения рекламы на сайте и систематического незаконного использования ответчиком объектов интеллектуальной собственности, включая создание им копий сайтов для сохранения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и смежных прав после установления ограничений на такой доступ.
Верховный суд подчёркивает, что ссылка ответчика на короткий период использования объекта интеллектуальных прав не может быть единственным основанием для столь низкой суммы возмещения по сравнению с заявленной истцом. Суды также не должны полагаться на счётчики просмотров на сайте, так как это противоречит нормам материального права.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20240530/309938462.html
Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Президент подписал федеральный закон № 190-ФЗ, который регулирует вопросы, касающиеся произведений неизвестных авторов. Этот закон направлен на урегулирование проблем, связанных с так называемыми «произведениями-сиротами». Возникает вопрос: в чём заключается проблема с такими произведениями и почему потребовался новый закон?
Проблема «сиротских» произведений всегда существовала, но в последние годы она стала особенно актуальной, привлекая внимание не только музейщиков.
Это связано, во-первых, с распространением интернета, произведения выложены в Сети, их можно видеть, а вот найти автора удается далеко не всегда. Во-вторых, резко возрос интерес к отечественному и советское историко-культурному наследию.
Неизвестный художник – это автор художественных работ, чьё имя и личность по каким-то причинам сегодня неизвестно. Имя автора может быть забыто, потеряно, а иногда намеренно стерто из истории.
Поправки, внесённые в Гражданский кодекс РФ, позволят правильно использовать объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к нашему культурному наследию. Эти поправки касаются объектов авторских и смежных прав, срок охраны которых ещё не истёк. Однако разрешение на их использование невозможно получить, поскольку автор или правообладатель произведения неизвестны.
Тайна личности неизвестного художника вызывает большой интерес. Поэтому в последние годы даже известные музеи организуют выставки таких работ. Например, Музей русского импрессионизма организовал выставку «Автор неизвестен. Коснуться главного», на которой были представлены картины рубежа XIX-XX веков, авторство которых до сих пор остаётся загадкой. Эта экспозиция была весьма интересной.
В законе под «неизвестным» понимается автор или иной правообладатель объекта авторских или смежных прав, чьё имя или наименование не установлены, либо установлены, но нет информации о местонахождении правообладателя-физического лица или адресе правообладателя-юридического лица, чтобы направить ему уведомление.
В перечень объектов авторских и смежных прав, созданных неизвестными авторами, входят произведения литературы, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, а также фотографические произведения и произведения, полученные «аналогичным фотографии способом». В закон включены также музыкальные произведения, фонограммы и исполнения.
Имеются в виду, кроме того, и объекты, исключительные права на которые могут использоваться, в частности, «путем распространения или создания копий в электронной форме».
Теперь у тех, кто хочет использовать произведение неизвестного автора, будь то гражданин или организация, появится обязанность попытаться найти автора.
Как это сделать? Закон перечисляет несколько методов: обращаться к открытым источникам информации, в организации, управляющие правами на коллективной основе, использовать общедоступные информационные системы этих организаций, пользоваться поисковыми и информационными системами, а также обращаться в архивы и библиотеки.
Те, кто захотят использовать произведение неизвестного автора, должны будут автора найти. В противном случае сведения о произведении будут занесены в специальный реестр.
Новшеством является также обязательное включение сведений о произведениях неизвестных авторов в отдельный реестр. Если автор не будет найден через реестр, аккредитованная организация должна будет разместить на своем сайте объявление о поиске автора. Если в течение 90 рабочих дней автор не объявится, сведения о произведении будут занесены в реестр и общедоступную информационную систему.
Вопрос выплаты вознаграждения за использование произведений-сирот будет урегулирован отдельной статьей Гражданского кодекса. Закон предусматривает, что вознаграждение можно будет зачислять на специальный номинальный счет, открытый в российской кредитной организации.
Пользователи объектов авторских прав смогут переводить туда средства в пользу неизвестного правообладателя без его непосредственного участия. Деньги будут храниться в банке до тех пор, пока правообладатель не обратится к владельцу счета с требованием их получить. Владельцем счета станет аккредитованная организация по управлению правами на коллективной основе.
Владелец счета может инвестировать находящиеся на счете деньги «на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности», а также удерживать из инвестдоходов средства на покрытие расходов, связанных в том числе с совершенствованием механизмов взаимодействия с авторами. А банки, в свою очередь, должны будут уплачивать проценты за пользование деньгами, находящимися на таком счете.
Источник: https://rg.ru/2024/07/25/kist-neizvestnogo-hudozhnika.html
Центр судебных экспертиз «Рособщемаш» проводит как внесудебные, так и судебные исследования. Если вам требуется экспертиза товарного знака или патентная экспертиза, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.
Супруг может подарить другому супругу свое личное имущество или свою долю в общем имуществе. В данном случае дарение — это сделка, способная прекратить режим общей совместной собственности супругов на конкретный объект, как указано в Определении Верховного суда РФ по кассационной жалобе Марины Веремчук из Севастополя (дело №117-КГ24-7-К4).
Согласно материалам дела, в 2018 году муж заявительницы Валентин Веремчук подарил ей автомобиль Toyota Land Cruiser 120 (Prado). Между супругами был заключен договор дарения и акт приема-передачи. Несмотря на то, что зарегистрировать машину в МРЭО заявительница не смогла из-за разбитого лобового стекла, она продолжала пользоваться автомобилем. В 2022 году супруги расторгли брак, и бывший муж забрал автомобиль, продав его своей двоюродной сестре Ольге Бобровой, заключив договор купли-продажи. Боброва зарегистрировала автомобиль в МРЭО.
Заявительница попыталась вернуть автомобиль, забрав его у Бобровой в силу статей 301 (истребование имущества из чужого незаконного владения) и 302 (истребование имущества от добросовестного приобретателя) Гражданского кодекса (ГК) РФ. Однако суд первой инстанции отказал ей в этом, решив, что спорный автомобиль не является ее личной собственностью, и статьи 301 и 302 ГК РФ не применимы в данном случае. Суд первой инстанции также указал, что договор дарения, по которому Веремчук подарил автомобиль, приобретенный в браке, не является соглашением о разделе имущества или брачным договором, и не свидетельствует о прекращении режима общей совместной собственности супругов на данное имущество.
Суд отметил, что в данном случае прекращение режима общей собственности супругов и передача спорного автомобиля истцу могут быть осуществлены только в рамках спора о разделе общего имущества супругов согласно статьям 38 и 39 Семейного кодекса РФ. Истребование автомобиля из владения Бобровой и прекращение ее права собственности на него возможны только при подаче иска об оспаривании сделки, совершенной одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов.
Апелляционная и кассационная инстанции согласились с этой позицией.
В результате Веремчук подала кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ.
Высшая инстанция признала оправданным применение в данном деле вышеупомянутых статей Гражданского кодекса РФ об истребовании имущества, а для этого необходимо установить наличие у истца права на это имущество, факт владения этим имуществом ответчиком и незаконность такого владения.
ВС РФ постановил, что супруги, обладая гражданской правоспособностью и дееспособностью, могут заключать между собой любые сделки, которые не противоречат закону. Закон также не накладывает ограничений на дарение одним супругом имущества другому.
ВС РФ считает, что вывод суда первой инстанции о том, что договор дарения автомобиля между супругами не меняет законный режим общей собственности, не основан на законе.
В определение ВС РФ отмечается, что суд первой инстанции не учел тот факт, что супруг имеет право дарить как личное имущество, так и свою долю в общем имуществе другому супругу.
Согласно ВС РФ, только суд может определять, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
В спорном деле подлежащим доказыванию обстоятельством являлось выяснение вопроса о действительном волеизъявлении сторон, совершающих сделку дарения спорного автомобиля, а также установление того, выбыл ли автомобиль из владения Веремчук помимо ее воли.
Кроме того, по мнению Верховного суда РФ, суд первой инстанции не провёл проверку этих обстоятельств и не определил их в качестве имеющих значение для дела, что «явилось следствием неправильного применения судом к отношениям сторон норм материального права».
В итоге дело заявительницы было отправлено на повторное рассмотрение.
Источник: https://rapsinews.ru/judicial_news/20240726/310130441.html
Если у вас возникли вопросы касаемо проведения судебной экспертизы оценки имущества и его раздела, а также проведения финансовой экспертизы, как в судебном, так и внесудебном порядке, АНО ЦСЭ «Рособщемаш» предоставит вам необходимую поддержку и поможет разрешить все вопросы и проблемы.